Urteilskopf
139 IV 270
41. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministčre public du canton de Genčve (recours en matičre pénale)1B_338/2013 du 16 octobre 2013
Regeste
Art. 231 und 233 StPO; Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK; Sicherheitshaft während des Verfahrens vor dem Berufungsgericht; Zuständigkeit und Verhältnismässigkeit. Trotz des Wortlauts von Art. 233 StPO widerspricht es Sinn und Zweck dieser Bestimmung nicht, wenn die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts als Gremium verstanden wird, deren Mitglieder innerhalb derselben Gerichtsinstanz entweder über Haftfragen entscheiden oder die Berufung in der Sache prüfen (E. 2). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Haft im Verfahren des Berufungsgerichts hat der Haftrichter nach Art. 231 ff. StPO zu berücksichtigen, dass die Staatsanwaltschaft mit der Berufung eine Strafverschärfung verlangt. Dies obwohl er grundsätzlich das angefochtene Strafurteil und die erstinstanzlich ausgesprochene Strafe nicht im Detail überprüft, sondern die Erfolgsaussichten des Vorgehens der Anklagebehörde lediglich prima facie beurteilt (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 271
BGE 139 IV 270 S. 271
A. Par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a reconnu A. (...) coupable notamment de vol, de dommages ŕ la propriété, de violation de domicile et d'infraction ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement. Il l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme ŕ exécuter étant fixée ŕ 8 mois, et le solde de 24 mois assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans. Le maintien en détention pour des motifs de sűreté a été ordonné.Le 9 aoűt 2013, le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a formé un appel contre l'arręt du 8 juillet 2013 auprčs de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale d'appel), sollicitant que le prénommé soit condamné ŕ une peine privative de liberté ferme de 32 mois. Le 30 aoűt 2013, A. a présenté une demande de non-entrée en matičre sur l'appel du Ministčre public et un appel joint afin de bénéficier d'un classement ou d'un acquittement en rapport avec les deux infractions de violation de domicile ainsi qu'une réduction de peine en conséquence.Le 13 septembre 2013, A. a demandé sa mise en liberté pour le 14 septembre 2013, au motif qu'il avait exécuté la totalité de la peine ferme. La Présidente de la Chambre pénale d'appel, B., a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 18 septembre 2013. Elle a considéré en substance qu'il existait un risque concret de fuite et que l'appel du Ministčre public apparaissait prima facie avoir de BGE 139 IV 270 S. 272bonnes chances de succčs, de sorte que la durée de la détention subie n'enfreignait pas le principe de la proportionnalité.
B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A. demande principalement au Tribunal fédéral de constater que l'ordonnance du 18 septembre 2013 a été rendue par une autorité incompétente dčs lors qu'il ne s'agissait pas de la direction de la procédure de la juridiction d'appel et que ses droits fondamentaux ont été violés. Il sollicite également sa libération immédiate. Il demande ŕ titre subsidiaire d'enjoindre la Chambre pénale d'appel ŕ rendre son arręt sur appel dans un délai maximum d'un mois. (...)Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint d'une violation du droit ŕ un procčs équitable (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 et art. 30 al. 1 Cst.), au motif que l'autorité judiciaire qui a statué sur sa demande de libération n'est pas celle qui est instituée par l'art. 233 CPP.
2.1 A teneur de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. L'autorité investie de la direction de la procédure de la juridiction d'appel est le président de la composition appelée ŕ juger du fond (cf. art. 61 let. c CPP).L'art. 233 CPP a pour but d'éviter que le tribunal des mesures de contrainte, juridiction de premičre instance, décide des mesures de détention devant l'instance supérieure (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1217 ad art. 231). Le législateur a ainsi fait le choix d'attribuer ŕ l'un des membres de la juridiction chargée de statuer sur l'appel du détenu la compétence de trancher les éventuelles demandes de mise en liberté formées par celui-ci.Le cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond n'est pas sans inconvénients, notamment en créant un risque de prévention susceptible de conduire ŕ une éventuelle récusation. Pour ce motif, certains auteurs suggčrent que les décisions en matičre de détention pour des motifs de sűreté soient prises par un magistrat de la juridiction d'appel ne siégeant pas dans la composition appelée ŕ trancher le fond (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1249; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPC], BGE 139 IV 270 S. 273Commentaire ŕ l'usage des praticiens, 2012, nos 511 et 1194; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPC, Code de procédure pénale, 2013, n° 2 ad art. 232 CPP; ALAIN MACALUSO, Quelques aspects des procédures relatives ŕ la détention avant jugement dans le CPP suisse, forum poenale 2011 p. 313 ss, spéc. 319 et 320; FRANÇOIS PAYCHČRE, Privation de liberté et pouvoirs du juge d'appel: vers un conflit entre la CEDH et le nouveau CPP suisse?, SJ 2009 II p. 292 ss, p. 312 et 313). D'autres auteurs tiennent en revanche ce cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond pour conforme ŕ l'art. 6 CEDH (MARKUS BOOG , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 27 ad art. 56 CPP; MARTIN ZIEGLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 1 ad art. 388 CPP; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] vom 5. Oktober 2007, 2008, p. 47; DANIEL LOGOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 232 CPP; ANDREAS J. KELLER , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 34 ad art. 56 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 198 n. 514; REGINA KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, p. 155 ss; FRÉDÉRIC SUDRE , Droit européen et international des droits de l'homme, 10e éd., Paris 2011, p. 441; ROBERT LEVI, Zum Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das kantonale Prozessrecht - Erwartungen und Ergebnisse, RPS 106/1989 p. 233). Point n'est besoin d'approfondir ici cette question, laquelle a été tranchée par la jurisprudence, dans le cas particulier du président de l'autorité d'appel qui décerne un mandat d'amener lors des débats d'appel (ATF 138 I 425 consid. 4.4 et 4.5 p. 432 ss).
2.2 La loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). D'aprčs la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguďté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). BGE 139 IV 270 S. 274
2.3 En l'espčce, ce n'est pas la direction de la procédure, ŕ savoir la magistrate de la Chambre pénale d'appel en charge de la procédure d'appel - C. - qui a statué sur la demande de mise en liberté litigieuse, mais une autre magistrate de la Chambre pénale d'appel - B. - qui ne fera pas partie de la composition qui siégera sur le fond. Dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, la Présidente de la Chambre pénale d'appel expose que les magistrats de sa juridiction ont estimé préférable de faire trancher par un de ses membres - qui ne sera pas amené ŕ examiner l'affaire au fond - les demandes de libération présentées devant elle. Elle précise que cette organisation interne a été mise en place afin d'éviter toute apparence de prévention.Une telle organisation s'écarte certes d'une interprétation strictement littérale de l'art. 233 CPP. Elle respecte toutefois pleinement le but visé par le législateur, ŕ savoir empęcher qu'une juridiction inférieure statue sur la détention lorsque la cause est pendante devant l'instance supérieure. En outre, comme les juges concernés sont tous issus de la juridiction d'appel désignée par le droit cantonal (art. 129 s. LOJ/GE [RSG E 2 05]), on ne se trouve pas face ŕ une décision rendue par une autorité matériellement incompétente (cf. ATF 139 III I 273 consid. 2.1 p. 276). Dans ces conditions, il n'apparaît contraire ni au but ni ŕ l'esprit de l'art. 233 CPP de considérer la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des magistrats différents et, dčs lors, de distinguer au sein d'une męme juridiction les juges qui statuent sur des questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond. Le recourant ne prétend au demeurant pas - ŕ juste titre - qu'un tel systčme lui causerait un préjudice; cette organisation a par ailleurs le mérite d'éviter toute apparence de prévention de la part du magistrat chargé de vérifier les conditions de la détention devant la juridiction d'appel. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion, dans ce domaine, de s'écarter du texte légal en considérant que rien ne s'opposait ŕ ce que la juridiction in corpore statue en lieu et place de la direction de la procédure compétente pour rendre une décision en application de l'art. 232 CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83).Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. - dont la portée n'est pas plus étendue que celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n. 1236) - doit ętre rejeté.
3. Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation du principe de proportionnalité. Il infčre de la condamnation prononcée en premičre BGE 139 IV 270 S. 275instance ŕ une peine privative de liberté de 32 mois, assortie d'un sursis partiel portant la partie ferme ŕ huit mois, que la détention préventive ne pourrait pas dépasser ces huit mois. Il conteste que l'appel du Ministčre public ait des chances d'aboutir et reproche ŕ la Présidente de la Chambre pénale d'appel d'avoir manqué de retenue en considérant que les premiers juges apparaissaient ne pas avoir pris en considération l'art. 42 al. 2 CP lors de la fixation de la peine.
3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge - de premičre instance ou d'appel - pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arręts cités).Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas ŕ ętre prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et 282; ATF 125 I 60; arręt 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2). Toutefois, lorsque le détenu a déjŕ été jugé en premičre instance, ce prononcé constitue un indice important quant ŕ la peine susceptible de devoir ętre finalement exécutée. Męme s'il n'a en principe pas ŕ examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en premičre instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministčre public tendant ŕ une aggravation de la peine, et doit dčs lors examiner prima facie les chances de succčs d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait ętre limité aux seuls cas oů il existerait sur ce point une vraisemblance confinant ŕ la certitude. L'art. 231 CPP BGE 139 IV 270 S. 276ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention (arręt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les arręts cités).Dčs lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de premičre instance et des arguments soulevés ŕ l'appui du recours, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, ŕ une aggravation de la sanction (arręt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les arręts cités).
3.2 En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ une peine privative de liberté de 32 mois. Celle-ci a été assortie d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine ŕ exécuter étant de huit mois. En cas d'aboutissement complet de l'appel du Ministčre public, ce sont ainsi jusqu'ŕ 24 mois de détention supplémentaires qui devront ętre exécutés. Certes, il s'agit ici de tenir compte d'un sursis contesté mais déjŕ prononcé dans le jugement de premičre instance. Cela étant, l'examen des chances de succčs de l'appel du Ministčre public opéré dans l'arręt attaqué relativise cet aspect. La cour cantonale a en effet retenu que les premiers juges lors de la fixation de la peine n'avaient pas pris en considération l'art. 42 al. 2 CP, qui prévoit que si, durant les cinq ans qui précčdent l'infraction, l'auteur a été condamné ŕ une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ŕ l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particuličrement favorables, soit de circonstances qui empęchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [...], FF 1999 1855). L'instance précédente a rappelé que le recourant avait été condamné ŕ quatre reprises entre juin 2009 et décembre 2011, notamment en aoűt 2009 ŕ une peine privative de liberté de 180 jours, en particulier pour vols, dommages ŕ la propriété et violations de domicile. Elle a estimé que l'existence de "circonstances particuličrement favorables" paraissait douteuse et que sous cet angle l'appel du Ministčre public semblait prima facie avoir de bonnes chances de succčs.Cet examen, effectué prima facie par le juge de la détention, est inhérent au systčme prévu par le législateur ŕ l'art. 233 CPP. Ce faisant, l'ordonnance attaquée ne préjuge pas du sort de l'appel, mais BGE 139 IV 270 S. 277évalue dans les grandes lignes la vraisemblance des chances de succčs.
3.3 Le recourant concentre son argumentation sur la question de la recevabilité de l'appel du Ministčre public s'agissant de la contestation des classements prononcés par le Tribunal correctionnel. Cet élément ne démontre toutefois pas que ledit appel serait dénué de toute chance de succčs, puisqu'une peine entičrement ferme peut ętre prononcée indépendamment de la reconnaissance de nouvelles infractions.Le recourant soutient aussi que la cour cantonale aurait dű tenir compte de la possibilité d'octroyer un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Il n'expose cependant pas en quoi l'existence de "circonstances particuličrement favorables" au sens de l'art. 42 al. 2 CP pourrait ętre retenue. Or, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 al. 2 CP), ŕ savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu ŕ l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Ainsi, le recourant ne parvient pas ŕ démontrer que la démarche de l'accusation n'est pas susceptible d'aboutir ŕ une reformatio in pejus. Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sűreté demeure proportionnée ŕ la peine ŕ laquelle le recourant pourrait ętre condamné ŕ l'issue de la procédure d'appel.