BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 226/02 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die angegriffene Marke 396 09 436 hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb beschlossen: Die Beschwerde der aus der Marke 1 099 473 Widerspre-chenden wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Marke SELENIUM-ACE ist am 23. Januar 1997 für Waren der Klasse 5 näm-lich für „Medizinische Zusätze zu Nahrungsmitteln, nichtmedizinische und nicht-pharmazeutische Zusätze zu Nahrungsmitteln, im wesentlichen bestehend aus Mi-neralstoffen, Vitaminen oder Spurenelementen oder Kombinationen daraus“ in das Register eingetragen worden (Nr. 396 06 436). Die Veröffentlichung der Eintra-gung erfolgte am 29. März 1997. Widerspruch erhoben hat ua am 12. Juni 1997 die Inhaberin der am 24. Novem-ber 1986 für „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich Präparate zur Behandlung von Selenmangelzuständen“ eingetragenen Marke 1 099 473 Selenase. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom 15. Mai 1997 bestrit-ten. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Widerspre-- 3 - chenden vorgelegt worden. Daraufhin hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mitgeteilt, dass sie zur Kenntnis nehme, „dass die Widersprechende die Marke Selenase für den engen Bereich eines verschreibungspflichtigen Medikamentes zur Anwendung bei nachgewiesenem Selenmangel benutzt. Hinsichtlich aller wei-teren Waren wird die Widerspruchsmarke nicht benutzt. Insofern wird die Nichtbe-nutzungseinrede aufrechterhalten“. Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß die Verwechslungsgefahr verneint und ua diesen Wider-spruch zurückgewiesen. Ein Auseinanderhalten der Marken sei auch bei Zugrun-delegung strenger Anforderungen an den Markenabstand gewährleistet, zumal der gemeinsame Bestandteil „SELEN-/Selen-“ auf den Inhaltsstoff „Selen“ hinweise, so dass der Verkehr seine Aufmerksamkeit verstärkt den übrigen Bestandteilen zuwende. Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält insbesondere ange-sichts identischer Wortanfänge und nahezu identischer Endungen Verwechslungs-gefahr für gegeben. Die Widersprechende beantragt sinngemäß, den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2002 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke 1 099 473 Selenase zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. - 4 - Sie hält mit näheren Ausführungen die Entscheidung der Markenstelle für zutref-fend, zumal mit der Widerspruchsmarke nur verschreibungspflichtige Präparate vertrieben würden. Auch sei zu berücksichtigen, dass „Selenium“ bzw „Selen“ in einer Vielzahl von Drittzeichen enthalten sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache aber nicht be-gründet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsge-fahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zu-rückgewiesen worden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehen-den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken sowie der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (ständige Rechtsprechung zB BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/ OKV; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II jew mwN). Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher geringen Kennzeichnungs-kraft und damit von einem verminderten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Dies beruht darauf, dass die Widerspruchsmarke Selenase im Anfangsbe-- 5 - standteil einen Hinweis auf den Inhaltsstoff „Selen" der geschützten Erzeugnisse enthält und „-ase" als Endung von Fachwörtern aus dem Bereich der Biochemie zur Bezeichnung von Enzymen dient (vgl Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke). Soweit die Widersprechende unter Hinweis auf „ein weit verbreitetes, mit steigen-dem Erfolg vertriebenes“ Selen-Präparat eine durch Benutzung erworbene erhöh-te Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beanspruchen sollte, kann dies demgegenüber nicht berücksichtigt werden. Auch wenn die Inhaberin der angegrif-fenen Marke dem diesbezüglichen Vorbringen der Widersprechenden nicht direkt widersprochen hat, reichen die vorgetragenen Tatsachen, die sich auf die Behaup-tung einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch Benutzung beziehen, nicht aus, um hierauf die rechtliche Wertung einer erhöhten Kennzeichnungskraft stützen zu können. Eine solche Beurteilung erfordert vielmehr die Heranziehung aller rele-vanten Umstände, so insbesondere den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, den Teil der beteiligten Ver-kehrskreise, der die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unter-nehmen stammend kennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von Berufsverbänden (vgl EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd/Loints; BGH aaO - DKV/OKV). Die Benutzung als solche dient nur dem Rechtserhalt der Marke. Aufgeworfene Benutzungsfragen können dahingestellt bleiben; Verwechslungsge-fahr besteht auch dann nicht, wenn zu Gunsten der Widersprechenden von der Registerlage und von identischen bzw eng ähnlichen Waren ausgegangen wird, für die im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse eine Rezeptpflicht im Wa-renverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht festgeschrieben ist, und auch in tat-sächlicher Hinsicht der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht und damit die all-gemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt für die Verwechslungsgefahr zu be-rücksichtigen sind. Auch insoweit ist allerdings davon auszugehen, dass grund-- 6 - sätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsver-braucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unter-schiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/ TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 liSp – ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24.-Lloyd/Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumes-sen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Dabei fällt hier ins Gewicht, dass Selen vergleichsweise schnell zu einer Intoxikation führen kann, was ein Indiz für besondere Aufmerksamkeit ist (vgl BPatG 30 W (pat) 41/96 - Selly/Selit, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Bei danach anzulegenden nicht mehr ganz strengen Maßstäben ist ein zur Ver-meidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand in jeder Hinsicht ge-wahrt. Zwar stimmen die Marken in den Wortanfängen „SELEN-/Selen-“ überein. Von Be-deutung ist jedoch zunächst, dass diese Übereinstimmung bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit weniger ins Gewicht fällt, als dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Denn bei „SELEN-/ Selen-“ handelt es sich um die unmittelbare damit nicht kennzeichnend wirkende Bezeichnung des Inhaltsstoffs „Selen" (vgl Duden aaO). Wenngleich derartige be-schreibende Zeichenelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck noch angemessen mitzuberücksichtigen sind, so bewirken sie doch eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die übrigen Markenteile. In den übrigen Markenteilen unterscheiden sich die Marken zunächst deutlich durch die zusätzlichen Buchstaben „-ium“ in der angegriffenen Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben. Diese zusätzlichen Buchstaben „-ium“ sowie die durch den Bindestrich bewirkte Zäsur führen zudem zu einer an-deren Silbengliederung wie auch einem abweichenden Sprech- und Betonungs-- 7 - rhythmus der Marken: „Se-le-ni-um-Aa-tze“ steht „Se-le-na-se“ gegenüber. Mar-kant ist der Unterschied auch in den Wortenden vor allem dann, wenn der Markenbestandteil ACE der angegriffenen Marke nach den Einzelbuchstaben „A“, „C“ und „E“ ausgesprochen wird, was für diejenigen Verkehrskreise in Betracht kommt, die an eine Kombination von Selen mit den Vitaminen A, C und E denken. Gleiches gilt für diejenigen Verkehrskreise, die in „Selenium“ das englische Wort für „Selen“ erkennen und dann „ACE“ entweder nach Einzelbuchstaben englisch aussprechen (äih-ci-i) oder als englisches Wort (äihz). Die Vergleichsmarken unterscheiden sich aber auch dann noch hinreichend deutlich, wenn ein verbleibender Teil des Verkehrs den Markenbestandteil ACE als deutsches Wort wie „Aatze“ oder „Aake“ ausspricht: der Buchstabe „C“ tritt bei jeder Aussprache auffälliger hervor, als das weich gesprochene „s“ in der Widerspruchsmarke. All dieses führt unter Berücksichtigung der Gemeinsamkeiten im Gesamteindruck zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichend verschiedenen Klangbild der Marken. Im schriftbildlichen Vergleich ist unter den genannten Umständen ein Auseinan-derhalten der Marken in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der geschil-derten Abweichungen ebenfalls gewährleistet. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige und auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, wodurch Markenabweichungen im Schriftbild eher auffallen. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, (§ 71 Abs 1 MarkenG). Dr. Buchetmann Winter Hartlieb Ko
Full & Egal Universal Law Academy