Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_454/2017 Arręt du 17 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, recourant, contre B.________, représentée par Me Camille Maulini, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 mai 2017 (C/23428/2015 - ACJC/544/2017). Faits : A. A.________, né en 1984, ressortissant syrien, et B.________, née en 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le 1er février 2011 ŕ U.________. Un enfant est issu de cette union : C.________, né en 2014. Les conjoints vivent séparés depuis le 30 septembre 2015. Le 10 novembre 2015, l'épouse a formé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs : Tribunal) a notamment autorisé les conjoints ŕ vivre séparés, attribué ŕ l'épouse la garde de l'enfant, réservé au pčre un large droit de visite, et mis ŕ la charge de celui-ci, dčs le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant et de 700 fr. par mois pour l'épouse, sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés, étant précisé que les allocations familiales seraient perçues par la mčre. B. Le 23 janvier 2017, l'épouse a appelé de ce jugement. Elle concluait ŕ ce que le mari soit condamné ŕ lui verser mensuellement ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de l'enfant la somme de 2'620 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 2'140 fr. dčs le 1er aoűt 2016, allocations familiales non comprises, ŕ ce qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant est arręté ŕ 3'650 fr. par mois et ŕ ce que le mari soit condamné ŕ lui verser pour son propre entretien une contribution d'un montant mensuel de 1'700 fr. dčs le 1er février 2016. Par arręt du 12 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs : Cour de justice) a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ŕ 600 fr. par mois du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 et ŕ 2'070 fr. par mois ŕ compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, dit que le montant nécessaire ŕ l'entretien convenable de l'enfant s'élčve ŕ 3'270 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 aoűt 2017, puis ŕ 2'320 fr. par mois dčs le 1er septembre 2017, enfin, condamné le mari ŕ verser mensuellement ŕ l'épouse une contribution ŕ son propre entretien d'un montant de 1'700 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 1'470 fr. du 1er aoűt 2016 au 31 décembre 2016. C. Par acte posté le 16 juin 2017, le mari exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt précité, comprenant une requęte d'effet suspensif. Il conclut principalement ŕ ce que, conformément au jugement de premičre instance, les contributions d'entretien mises ŕ sa charge soient fixées ŕ 600 fr. par mois pour l'enfant et ŕ 700 fr. par mois pour l'épouse ŕ compter du 1er février 2016, sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arręt attaqué. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Le recourant a répliqué. L'intimée a renoncé ŕ dupliquer. D. Par ordonnance du 10 juillet 2017, la Juge présidant la Cour de céans a admis la requęte d'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées dues jusqu'ŕ la fin du mois précédent le dépôt de ladite requęte, soit jusqu'ŕ fin mai 2017, mais l'a rejetée pour le surplus. E. Le 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. Le dispositif du présent arręt a été lu ŕ l'issue de la séance. Considérant en droit : 1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt digne de protection ŕ la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 2. 2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement ŕ la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). Le recourant produit pour la premičre fois des documents destinés ŕ prouver qu'il a déjŕ versé des contributions d'entretien, ŕ savoir un extrait de son compte privé du 1er au 30 avril 2017 (pičce n° 2) et des confirmations de paiements effectués ŕ partir de son compte postal entre le 1er février 2016 et le 31 mai 2017 (pičce n° 3). Il soutient que ces pičces doivent ętre déclarées recevables, dčs lors qu'en dépit de l'application de la maxime inquisitoire, elles n'ont pas été requises par l'autorité cantonale, et que le dispositif de l'arręt entrepris ne reprend pas la formulation du Tribunal prévoyant sa condamnation ŕ contribuer ŕ l'entretien des siens "sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés", alors que l'appel de l'épouse ne portait pas sur ce point. Supposées recevables, ces pičces n'apparaissent toutefois pas pertinentes pour l'issue du recours (cf. infra consid. 5). Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. 3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangčre du mari. La compétence des juridictions suisses pour connaître du litige est donnée en raison du domicile des parties ŕ U.________ (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Le recourant reproche en premier lieu ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le dies a quo des contributions d'entretien. Il expose que, conformément ŕ l'accord passé entre les parties lors de l'audience du 26 janvier 2016, il a provisoirement versé, depuis cette date, des contributions d'entretien mensuelles de 1'200 fr. pour l'épouse et de 500 fr. pour l'enfant. En mettant ŕ sa charge des montants sensiblement plus importants, l'autorité cantonale l'aurait condamné ŕ payer des arriérés de pensions s'élevant ŕ ce jour ŕ 8'900 fr., ce qui l'exposerait ŕ se trouver dans une situation financičre et personnelle dramatique. La décision attaquée serait ainsi inéquitable et contraire ŕ la bonne foi. 4.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent ętre réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précčde l'introduction de la requęte (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arręts 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date ŕ partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont ŕ compter du jour du dépôt de la requęte (arręt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références). 4.2. En l'espčce, l'épouse a formé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 novembre 2015. Lors de l'audience du 26 janvier 2016, les parties se sont provisoirement entendues pour que l'époux verse, ŕ compter du 1er février 2016, une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de l'enfant et de 1'200 fr. pour l'épouse, contributions que le Tribunal a fixé, dans son jugement du 23 décembre 2016, ŕ 600 fr., respectivement 700 fr. par mois dčs le 1er février 2016. On ne voit donc pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant le point de départ des contributions d'entretien au 1er février 2016, soit postérieurement au dépôt de la requęte. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'augmentation en appel des montants fixés en premičre instance ne saurait justifier l'application "par analogie" de la jurisprudence relative ŕ la modification des mesures protectrices, qui permet au juge de fixer les effets de la modification ŕ une date postérieure au dépôt de la requęte męme quand le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjŕ réalisé ŕ ce moment-lŕ, et ce notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement ętre exigée (cf. notamment l'arręt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 cité par le recourant), cette jurisprudence concernant des situations différentes de la présente cause. Au demeurant, le recourant - qui est représenté par un avocat - se limite ŕ contester le dies a quo des contributions sans prendre de conclusions formelles ŕ ce sujet. Il est vrai que les modifications demandées doivent résulter de l'acte de recours et pas nécessairement des conclusions stricto sensu. En l'occurrence, la motivation du recours n'est toutefois gučre explicite. Le recourant se borne en effet ŕ alléguer que les contributions d'entretien ne sauraient ętre versées dčs le 1er février 2016, sans dire clairement ŕ partir de quand ces obligations pourraient, selon lui, ętre mises ŕ sa charge. Bien plus, il conclut ŕ ce qu'il soit condamné ŕ verser lesdites pensions - certes fixées aux montants inférieurs retenus par le Tribunal, ŕ savoir 600 fr., respectivement 700 fr. - "ŕ compter du 1er février 2016". Sous couvert d'une fixation arbitraire du dies a quo des contributions d'entretien, le recourant paraît ainsi se plaindre bien plutôt de l'augmentation des montants qu'il avait été condamné ŕ verser en premičre instance. Autant qu'il est recevable, le moyen est par conséquent mal fondé. 5. 5.1. Le recourant reproche aussi ŕ la Cour de justice d'avoir considéré, alors męme que cette question n'était pas litigieuse en appel, que comme il n'avait ni allégué ni démontré avoir contribué ŕ l'entretien des siens depuis le 1er février 2016, il n'y avait pas lieu de déduire de montant ŕ ce titre, contrairement ŕ ce que le Tribunal avait retenu dans le dispositif de son jugement. Il soulčve sur ce point les griefs d'arbitraire et de violation de son droit d'ętre entendu, arguant que l'intimée ne s'est jamais plainte d'un quelconque retard ou manquement dans le versement des contributions d'entretien. Invoquant l'art. 99 al. 1 in fine LTF, il produit ŕ l'appui de ce moyen des pičces destinées ŕ prouver les paiements qu'il a effectués. 5.2. Comme l'allčgue le recourant, les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement de premičre instance l'ont condamné ŕ verser, dčs le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant, respectivement de 700 fr. par mois pour l'épouse, "sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés". Il fait par ailleurs valoir ŕ juste titre qu'en appel, l'intimée n'a contesté que les sommes allouées par le Tribunal, sans remettre en cause la réserve de l'imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier. Dans ces conditions, la Cour de justice ne pouvait, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit d'ętre entendu du mari, supprimer cette formulation dans le dispositif de son arręt au motif que l'intéressé n'avait pas démontré avoir contribué ŕ l'entretien des siens depuis le 1er février 2016 jusqu'alors, ce d'autant qu'elle n'a pas interpellé celui-ci ŕ ce sujet. 5.3. Contrairement ŕ ce que soutient l'intimée, la suppression de la réserve en question n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. S'il est vrai que, conformément ŕ la jurisprudence, le jugement de premičre instance n'était ŕ premičre vue pas susceptible d'exécution forcée, faute de chiffrement des prestations déjŕ versées dont il réservait l'imputation (ATF 135 III 315 consid. 2), tel n'est cependant pas le cas de l'arręt querellé. En effet, dčs lors que le dispositif de celui-ci condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arręté de somme déjŕ versée faute de preuve, son arręt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant ętre invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement ŕ cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). Dans ces conditions, le chef de conclusions du recourant tendant ŕ ce qu'il soit condamné ŕ payer des contributions en faveur des siens "sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés" doit ętre admis et le dispositif de l'arręt attaqué réformé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des pičces nouvelles fournies par le recourant (cf. supra consid. 2.3). 6. Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 176 CC s'agissant de la fixation du revenu hypothétique de l'épouse. Il soutient que celle-ci serait en mesure de réaliser un salaire d'au moins 1'850 fr. par mois, correspondant ŕ une activité lucrative de 40 ŕ 50% dans le domaine de la sécurité, et ce depuis le 1er septembre 2016 déjŕ, étant précisé qu'au début du mariage, l'intimée percevait un revenu mensuel de 4'115 fr. en travaillant ŕ 100%. 6.1. 6.1.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut ętre raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, ŕ sa formation, ŕ son âge et ŕ son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit lŕ d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4a; arręts 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamP 2017 p. 588). Pour arręter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquęte suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder ŕ la personne concernée un délai approprié pour s'adapter ŕ sa nouvelle situation; ce délai doit ętre fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arręts 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.1.2. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative ŕ un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser ŕ ces fins, et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. 6.1.2.1. Dans des arręts relativement récents, ces lignes directrices ont été jugées toujours valables. Selon la jurisprudence constante, elles ne sont toutefois pas des rčgles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arręts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arręts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_442/2014 du 27 aoűt 2014 consid. 3.2.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financičres du couple (arręts 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4). Selon cette jurisprudence, une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjŕ été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empęché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financičre des époux est serrée (arręts 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 5.2.2; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 et 2.3). 6.1.2.2. Dans son Message relatif ŕ la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), le Conseil fédéral - qui précise qu'il ne s'agit pas de privilégier une prise en charge par les parents par rapport ŕ une prise en charge par des tiers, mais de faire en sorte que cette option puisse ętre retenue si elle est dans l'intéręt de l'enfant, indépendamment du statut des parents - se réfčre ŕ cette jurisprudence, tout en préconisant son réexamen (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant]), in FF 2014 511 ss, 558 ch. 2.1.3, 533 ch. 1.5.2; ci-aprčs: Message). Parmi les auteurs, OLIVIER GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 41 p. 20) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la męme maničre que la tendance va vers un relčvement de 45 ŕ 50 ans de la limite d'âge jusqu'ŕ laquelle la réinsertion d'un époux peut ętre raisonnablement attendue, l'on pourrait ŕ l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille ŕ temps partiel, puis ŕ 100% dčs que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans (dans ce sens: arręt de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 mars 2017, in RFJ 2017 p. 41). FULVIO HAEFFELI (Nachehelicher Unterhalt als Auslaufmodell, RSJ 2016 p. 417 ss, 421) souligne ŕ cet égard qu'un tiers seulement des femmes ayant un enfant de moins de 5 ans et un sixičme des femmes ayant un enfant de plus de 10 ans sont des mčres au foyer ŕ temps complet. Une partie de la doctrine préconise de se référer aux degrés scolaires (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamP 2017 p. 163 ss, 167). En vertu de cette rčgle, dčs l'entrée du plus jeune des enfants ŕ l'école primaire (vers 6-7 ans), une activité ŕ un taux de 40-50% serait exigible. Selon les circonstances, męme dčs l'entrée du plus jeune des enfants ŕ l'école enfantine (vers 4-5 ans), un taux de 20-30% serait envisageable. Ensuite, dčs l'accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait ętre de 70 ŕ 80% et, enfin, dčs les 16 ans de l'enfant le plus jeune, un emploi ŕ plein temps pourrait ętre exigé (dans ce sens: décision du Tribunal du district de Sion du 3 avril 2017 [SIO C2 16 288], in RVJ 2017 p. 275); décision du Tribunal cantonal du canton de Lucerne du 27 mars 2017 [3B 16 57/3U], in FamP 2017 p. 878; décision du Tribunal cantonal du canton de Zoug du 3 février 2017 [EV 2016 120], in FamP 2017 p. 603). Les arręts les plus récents du Tribunal cantonal de Fribourg adoptent une solution assez proche (cf. PATRICK STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018 [La contribution de prise en charge], p. 83 ss, note infrapaginale n° 96 p. 105). Certaines décisions cantonales proposent encore de modifier la rčgle des 10/16 ans et de l'adapter aux tranches d'âge selon le droit des poursuites, ŕ savoir qu'aucune activité lucrative n'est exigée du parent qui s'occupe des enfants jusqu'ŕ ce que le plus jeune de ceux-ci ait atteint l'âge de 6 ans révolus, et que le taux d'activité lucrative exigible est ensuite de 35% ŕ partir de l'âge de 6 ans révolus puis de 55% ŕ partir de l'âge de 12 ans révolus (cf. décision du Tribunal cantonal de St-Gall du 15 mai 2017 [FO.2016.5], in FamP 2017 p. 1161). 6.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse était sans emploi et qu'elle bénéficiait actuellement de l'aide de l'Hospice général. Elle avait allégué qu'elle était activement ŕ la recherche d'un emploi. Auparavant, elle avait travaillé, notamment durant la vie commune mais avant la naissance de l'enfant, dans le domaine de la sécurité. Son contrat de travail avait été résilié avec effet au 30 avril 2013, en raison de son absence prolongée pour des raisons de santé. Elle avait ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'en juillet 2014. Ses revenus mensuels s'étaient élevés aux montants nets d'environ 4'115 fr. en 2012, 3'280 fr. en 2013 et 2'025 fr. en 2014. Compte tenu de son âge (31 ans), de son état de santé et du fait que l'enfant était placé dans une garderie ŕ raison de quatre aprčs-midis par semaine (de 13h30 ŕ 17h30), il pouvait raisonnablement ętre exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative ŕ 30%, soit ŕ raison de 12 heures par semaine. Contrairement ŕ ce que faisait valoir le mari, il ne pouvait ętre exigé de l'épouse qu'elle travaille ŕ un taux supérieur ŕ 30% puisqu'il n'était, ŕ ce stade, pas encore possible de savoir dans quelle mesure il pourrait effectivement exercer son droit de visite élargi de maničre réguličre compte tenu de la nouvelle formation qu'il venait de débuter. En conséquence, seul le temps oů l'enfant était placé en garderie pouvait ętre pris en considération. Dans un domaine ne nécessitant pas de formation particuličre, par exemple comme agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage - activité compatible avec les disponibilités de l'épouse -, celle-ci pourrait réaliser un revenu mensuel brut estimé ŕ 1'030 fr. (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genčve édité par l'Observatoire genevois du marché du travail), soit un revenu mensuel net d'environ 950 fr. Ce revenu hypothétique lui serait donc imputé ŕ partir du 1er septembre 2017, un délai de plus de trois mois dčs la notification de l'arręt sur appel paraissant raisonnable pour lui permettre de trouver un emploi ŕ temps partiel dans le domaine du nettoyage. 6.3. Selon le recourant, la Cour de justice aurait gravement méconnu le caractčre extręmement précaire de la situation financičre des époux. Compte tenu en outre de l'âge de l'intimée, de sa formation et de son état de santé, un revenu hypothétique plus élevé aurait donc dű lui ętre imputé. En appel, l'épouse avait elle-męme mentionné dans sa réplique qu'elle travaillait auparavant en qualité d'agent de sécurité. Elle était par ailleurs au bénéfice d'une maturité professionnelle et avait suivi des cours de formation continue lorsqu'elle était au chômage. L'autorité cantonale aurait ainsi apprécié les faits de façon manifestement insoutenable en retenant comme salaire de référence pour l'imputation d'un revenu hypothétique ŕ l'épouse celui qu'une personne sans aucune formation ni diplôme pourrait raisonnablement obtenir. S'agissant du taux de reprise d'une activité lucrative par l'intimée, il convenait de retenir que l'enfant était placé dans une garderie ŕ raison d'au moins quatre aprčs-midis par semaine et que, selon le chiffre 3 du dispositif du jugement de premičre instance - non contesté en appel -, lui-męme exerçait un droit de visite élargi ŕ raison de deux jours par semaine, le mardi et le jeudi de 17h30 ŕ 20h30, d'un week-end sur deux du vendredi soir ŕ 17h30 au dimanche ŕ 18h00 et de quatre semaines de vacances consécutives. Par conséquent, les juges précédents auraient dű admettre un taux d'occupation de 40 ŕ 50%, soit de 16 ŕ 20 heures par semaine. Selon lui, en retenant un taux inférieur, l'autorité cantonale se serait livrée ŕ des considérations sans aucun appui dans les constatations de l'arręt querellé et, partant, aurait également fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Le recourant soutient aussi que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'un revenu hypothétique ne pouvait ętre imputé ŕ l'intimée qu'ŕ partir du 1er septembre 2017. Il allčgue que depuis le début de la procédure, en janvier 2016, il lui a demandé de reprendre une activité lucrative et de participer équitablement aux charges supplémentaires découlant de la séparation qu'elle avait elle-męme souhaitée. Bien que consciente de la situation économique difficile de la famille, l'épouse n'avait pas jugé opportun de reprendre une activité lucrative, męme partielle, et s'était contentée de percevoir son aide financičre ainsi que des prestations sociales. Si elle avait jusqu'ŕ présent allégué ętre activement ŕ la recherche d'un emploi, sans jamais en rapporter la preuve, elle devait dans tous les cas s'attendre ŕ ce qu'un revenu hypothétique lui soit imputé ŕ partir du 1er février 2016, date ŕ laquelle le fils des parties avait commencé ŕ aller ŕ la crčche quatre aprčs-midis par semaine. 6.4. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique du recourant portant sur le type d'activité professionnelle que l'intimée serait en mesure d'exercer n'apparaît pas fondée. S'il est admis que l'épouse a travaillé dans le domaine de la sécurité, notamment durant la vie commune, l'arręt attaqué ne constate en revanche pas que celle-ci dispose d'une maturité professionnelle, sans que le recourant n'éta-blisse d'arbitraire ŕ ce sujet; au demeurant, l'épouse conteste avoir obtenu un tel diplôme, faisant valoir qu'elle a dű mettre fin précipitamment ŕ sa tentative de reconversion professionnelle au moment de la séparation des parties. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il pouvait ętre exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité dans un domaine tel que le nettoyage, soit un travail ne nécessitant pas de formation particuličre et compatible avec les disponibilités limitées de l'intéressée, plutôt que de travailler ŕ nouveau dans le domaine de la sécurité comme avant la naissance de son fils, un tel emploi n'apparaissant de toute évidence gučre adapté pour une mčre ayant la garde d'un enfant en bas âge. Quant au taux d'activité de 30% retenu par la Cour de justice, le recourant n'établit pas non plus en quoi il serait insoutenable, étant précisé que l'enfant des parties, né en 2014, est encore trčs jeune. Il se limite en effet ŕ affirmer que l'intimée devrait travailler ŕ 40%, voire ŕ 50%, sans se prononcer, ne serait-ce que de façon rudimentaire, sur la possibilité d'exiger du parent gardien qu'il reprenne ou augmente son activité professionnelle compte tenu de l'âge de l'enfant (cf. supra consid. 6.1.2). Dans la mesure oů elle concerne le taux d'activité de l'épouse, la critique, insuffisamment motivée, est par conséquent irrecevable. Le recourant reproche encore ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en imputant un revenu hypothétique ŕ l'intimée ŕ partir du 1er septembre 2017 seulement. Il se contente cependant d'affirmer que celle-ci était consciente dčs le début de la procédure qu'il lui faudrait retravailler, de sorte qu'elle devrait se voir imputer un revenu hypothétique ŕ partir du 1er septembre 2016, date ŕ laquelle le fils des parties a commencé ŕ fréquenter la crčche; l'épouse ayant au demeurant effectué la demande d'inscription de l'enfant en aoűt 2015 déjŕ, sa volonté de reprendre une activité lucrative, du moins ŕ temps partiel, serait sans aucun doute établie: pour autant qu'il soit motivé conformément aux exigences requises, ce grief ne permet pas non plus de retenir d'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 6.1 in fine). Fűt-il recevable, il est ainsi infondé. 7. L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement violé l'art. 285 al. 2 CC en estimant que la contribution de prise en charge de l'enfant devait s'élever au déficit de l'intimée. Le recourant prétend que cette opinion est insoutenable dčs lors qu'elle omet de prendre en compte le bien de l'enfant et qu'elle est au surplus inapte ŕ remplir l'objectif visé par cette nouvelle disposition. Selon lui, la méthode dite des coűts de remplacement serait mieux adaptée au cas d'espčce que celle dite des frais de subsistance. Le calcul effectué par les juges précédents selon ce dernier critčre serait également arbitraire. 7.1. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi ŕ garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés ŕ l'alinéa 1 de cette disposition, également les "frais de sa prise en charge". 7.1.1. L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coűt lié ŕ sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Ainsi, les critiques de la doctrine selon lesquelles les enfants de parents non mariés n'étaient pas traités ŕ égalité avec les enfants de parents mariés ont été prises en compte. Selon l'ancien droit, un parent non marié vivant séparé ne pouvait en principe décider de s'occuper lui-męme des enfants, puisqu'il devait assurer son propre entretien et, par conséquent, généralement exercer une activité lucrative, alors qu'au contraire, le parent marié mais séparé ou divorcé pouvait - et peut toujours - prétendre ŕ l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge du ou des enfants aussi fondée sur l'art. 176 al. 1 ou 125 al. 2 ch. 6 CC et, partant, s'en occuper personnellement, lorsque cela correspondait ŕ la répartition des tâches durant la vie commune (Message, FF 2014 522/523 ch. 1.3.1; JUNGO/AEBI-MÜLLER/ SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 163/164 et les auteurs cités en note infrapaginale n° 2; GUILLOD, op. cit., n° 41 p. 20; MARGA BURRI, Der Betreuungsunterhalt, 2018, ch. 12 et 13 p. 5 ss). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coűts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, FF 2014 533 ch. 1.5.2; JUNGO/ AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 171; BURRI, op. cit., ch. 20 et 21 p. 11 ss). Les coűts indirects reflčtent le temps que les parents dédient ŕ leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps ŕ consacrer ŕ une activité professionnelle. Le coűt des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (Message, FF 2014 522 ch. 1.3.1; GERFIN/STUTZ/OESCH/STRUB, Kinderkosten in der Schweiz, sur mandat de l'Office fédéral de la statistique [OFS], étude réalisée par la section Démographie et migration, 2009, p. 2 ss; Le UBA/BASTONS-BULLETTI, Les contributions d'entretien aprčs divorce, in Le droit du divorce, Symposium en droit de la famille 2007, Genčve/Zurich/Bâle, 2008, p. 82 ss, 85; FOUNTOULAKIS/D'ANDRČS, Les coűts indirects liés ŕ la prise en charge de l'enfant - Une analyse sous l'angle du droit social, du droit du travail et du droit de la famille, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 33 ss, 34-36). 7.1.2. 7.1.2.1. Le législateur a renoncé ŕ codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Conseil fédéral a expressément écarté deux critčres, soit le coűt d'opportunité, autrement dit l'évaluation du temps consacré ŕ la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu, et celui du coűt de remplacement, ce par quoi il faut entendre le prix qu'il faudrait verser si les prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché. En l'état, le Conseil fédéral recommande la méthode suivante pour calculer la contribution de prise en charge: étant donné que la loi reconnaît ŕ l'enfant le droit ŕ la prise en charge, ses parents doivent garantir que celle-ci soit effective. Si la prise en charge est assurée de maničre prépondérante par un parent, celui-ci va normalement voir ses possibilités de revenu se réduire. Dans la plupart des cas, il ne va plus ŕ terme pouvoir subvenir ŕ ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir ŕ ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance ( Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intéręt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant (Message, FF 2014 535/536 ch. 1.5.2; sur cette méthode, cf. notamment: ANNETTE SPYCHER, Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt - Stand der Diskussion und Ausblick, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen [Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt], 9. Symposium zum Familienrecht 2017, Universität Freiburg, 2018, p. 69 ss, spéc. 83/84; SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt - Berechnungsmethoden und andere Frage, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, Universität Freiburg, 2018, p. 161 ss, 168 ss; PHILIPP BEUERMANN, Der Nacheheliche Unterhalt - Grundlagen und Ausgestaltung im deutschen Unterhaltsrecht und in den Prinzipien der Commission on European Family Law [CEFL], Berne 2013, p. 105). Le Conseil fédéral propose de retenir comme critčre la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque ŕ un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, FF 2014 556/557 ch. 2.1.3; BURRI, op. cit., ch. 49 p. 31/32). Cette méthode fondée sur une évaluation concrčte des frais de subsistance, dite aussi du coűt de la vie,est également préconisée par une partie de la doctrine (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, Zielsetzung, offene Fragen und Berechnungsthemen [Betreuungsunterhalt], in FamP 2017 p. 198 ss, 212; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 97 ss; STEPHAN HARTMANN, Betreuungsunterhalt - Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung, RSJB 2017 p. 85 ss, 112; HEINZ HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, in Revue de l'avocat 2016, p. 463 ss, 471; BÄHLER/ SPYCHER, Reform des Kindesunterhaltsrechts, in Schwenzer/Büchler/ Cottier [éd.], Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 255 ss, 258, 267; HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, in FamRZ 2015 p. 1567 ss, 1567-1568, cité in JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., note infrapaginale n° 29 p. 172; pour la méthode des coűts du marché: ROLAND FANKHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 793 ss, 804). La méthode des frais de subsistance est en outre d'ores et déjŕ appliquée dans de nombreux cantons (cf. ŕ ce sujet: FREI/KESSLER/ WYSS/IMHOF, Irrgarten Unterhaltsrecht, in Revue de l'avocat 2018, p. 151 ss, 158-159). Ils sont actuellement au nombre de quatorze, parmi lesquels celui de Zurich (Obergericht ZH, décision du 1er mars 2017 [LE160066], in ZR 116/2017 p. 89), ainsi que ceux d'Argovie, de Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Soleure, Thurgovie et Vaud (SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n° 23 p. 168; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, note infrapaginale n° 54 p. 96). Certains auteurs proposent toutefois une méthode de calcul différente. Selon leur conception - qui contrairement ŕ la méthode proposée par le Message ne tient pas compte du revenu du parent gardien -, lorsque la prise en charge personnelle n'atteint pas 100%, notamment quand le parent gardien travaille ŕ temps partiel ou qu'en raison de l'âge de l'enfant, les besoins de prise en charge de celui-ci ne nécessitent pas que le parent concerné s'y consacre ŕ plein temps, le calcul de la contribution de prise en charge dépend de l'étendue de celle-ci. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas complčte, les frais y relatifs sont proportionnellement réduits (par exemple en cas d'une prise en charge de 50%, la contribution de prise en charge - objectivement - constatée sera diminuée de moitié, en cas d'une prise en charge de 40%, elle sera diminuée de 60%, et ainsi de suite). Il s'agit d'une méthode forfaitaire en ce sens qu'elle attribue une valeur déterminée ŕ la prise en charge lorsque celle-ci est complčtement assurée par un parent, différents éléments pouvant ętre pris en considération pour déterminer ce montant (en faveur de cette méthode dite du taux de prise en charge [ Betreuungsquotenmethode]: JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar Scheidung, 3e éd., 2017, vol. I, n° 94 ss ad art. 285 al. 2 CC; ARNDT/BRÄNDLI, Berechnung des Betreuungsunterhalts - ein Lösungsansatz aus der Praxis, in FamP 2017 p. 236 ss, 239 s.; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ss; BURRI, op. cit., ch. 83 ss p. 48 ss). Autrement dit, il s'agit de calquer la contribution de prise en charge sur le temps correspondant ŕ la prise en charge effective de l'enfant. Selon cette approche, le gain issu du travail rémunéré du parent n'est pas déterminant, de męme qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si ce revenu suffit ŕ couvrir les frais de subsistance (cf. STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 96). Cette approche pouvant mener ŕ des disparités trčs importantes entre le niveau de vie de l'enfant et du parent gardien, d'une part, et celui du débirentier, d'autre part, le résultat obtenu peut toutefois devoir ętre corrigé (cf. ŕ ce sujet: SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 213). Certains tribunaux cantonaux, comme celui de Bâle-Ville, estiment également que la préférence doit ętre donnée ŕ la méthode du taux de prise en charge plutôt qu'ŕ celle basée sur les frais de subsistance (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, décision du 13 avril 2017 [ZB.2014.44], partiellement reproduite in FamP 2017 p. 864). Il en va de męme ŕ Lucerne, St-Gall et Zoug (SCHWEIGHAUSER/ BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n° 24 p. 168; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, note infrapaginale n° 57 p. 96). La doctrine s'accorde en revanche pour estimer que la méthode des pourcentages devrait ętre abandonnée, celle-ci ne comprenant pas les contributions de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst [Kindesunterhalt], in FamP 2016 p. 1 ss, 8; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamP 2015 p. 271 ss, 321; RÜETSCHI/SPYCHER, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht: aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/ Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, 167; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste [Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant], in RMA 2016 p. 427 ss, 434, qui précise toutefois que la méthode des pourcentages pourrait subsister dans les cas oů la question de la contribution de prise en charge ne se pose en fin de compte pas, par exemple parce que l'enfant sous la garde formelle d'un de ses parents est pris en charge par des tiers dans une telle mesure que les parents ne subissent pas de restriction dans leur capacité d'exercer une activité lucrative). 7.1.2.2. La méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, ŕ savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir ŕ ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (Message, FF 2014 535 ch. 1.5.2). Cette solution a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coűts indirects induits par la prise en charge. En effet, il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (Message, FF 2014 536 ch. 1.5.2). Il n'y a pas non plus lieu d'assurer une équité entre les parents, mais uniquement de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non (Message, FF 2014 522/523 ch. 1.3.1). Or la méthode du taux de prise en charge tend ŕ favoriser une égalité non pas entre les enfants indépendamment de l'état civil des parents, mais entre parents mariés et non mariés, ce qui n'est pas la volonté du législateur (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 97). De plus, dans les situations de bas salaire, l'utilisation de la méthode du taux de prise en charge ne permet pas d'atteindre le but de la contribution de prise en charge, qui est de permettre la présence du parent gardien auprčs de l'enfant par la couverture de ses frais de subsistance. Elle contraint en effet le parent gardien d'augmenter son taux d'activité pour subvenir ŕ ses propres besoins (pour des exemples chiffrés, cf. STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 98). Pour pallier ce problčme, il est indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour vérifier que les frais de subsistance sont bien couverts et, si ce n'est pas le cas, d'augmenter la contribution de prise en charge jusqu'ŕ due concurrence (comme le propose notamment SCHWEIGHAUSER, op. cit., n° 98 ss ad art. 285 CC). Les résultats de la méthode du taux de prise en charge ne sont pas non plus satisfaisants lorsque le salaire du parent gardien est plus confortable, l'utilisation de cette méthode pouvant alors avoir pour effet de permettre au parent gardien de bénéficier d'un disponible nettement plus important que celui du débiteur d'aliments. Comme il n'est pas soutenable de laisser un tel disponible au parent gardien, il apparaît, dans ce cas-lŕ aussi, indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour réduire la contribution de prise en charge, afin d'assurer une certaine égalité financičre entre les parents (cf. JUNGO/ AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 186 ss). Malgré ce correctif, le but égalitaire poursuivi a pour conséquence que les contributions de prise en charge ne sont plus du tout en rapport avec la simple fourniture au parent gardien des moyens économiques suffisants pour garantir sa présence auprčs de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 99). Par ailleurs, le temps dévolu ŕ la prise en charge effective peut ętre trčs difficile ŕ déterminer, notamment lorsque le parent gardien exerce une profession indépendante ou travaille sur appel avec des horaires irréguliers (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 99). Il en va de męme dans la mesure oů certaines activités, comme préparer les repas, faire les courses, la lessive, etc., ne sont pas entičrement dues ŕ la prise en charge de l'enfant, mais servent également les besoins du parent gardien (Message, FF 2014 534 ch. 1.5.2). En définitive, il convient de considérer que la méthode des frais de subsistance, qui vise ŕ compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, est la plus adéquate, dčs lors qu'elle réalise le mandat donné par le législateur et présente l'avantage d'ętre facilement applicable en pratique, et ce dans tous les cas. 7.1.3. Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit ŕ une contribution que si elle a lieu "ŕ un moment oů le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée": la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu ŕ une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'ŕ l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delŕ de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré ŕ l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coűts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc.); rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (Message, FF 2014 536 ch. 1.5.2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, p. 212). En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans chaque cas particulier, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l'ampleur de prise en charge conforme au bien de l'enfant. Dans l'hypothčse d'une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont ŕ considérer comme des coűts directs et leur calcul ne pose pas de problčme (Message, FF 2014 522 ch. 1.3.1, 556 ch. 2.1.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empęchera de travailler - du moins ŕ plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entičrement ŕ l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 7.1.2). Si les parents appliquent un autre modčle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de maničre déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque ŕ un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Męme si les deux parents travaillent et se partagent ŕ égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas ŕ assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer ŕ l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir ŕ ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute maničre au parent le plus argenté de financer. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, FF 2014 556 s. ch. 2.1.3; BÄHLER/SPYCHER, op. cit., p. 258, 279 s.; SPYCHER, Kindesunterhalt, p. 15, 25 s., 28; idem, Betreuungsunterhalt, p. 212). 7.1.4. Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite ętre augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espčce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie trčs élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financičrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. Ce but peut ętre atteint sans qu'il soit nécessaire de procéder ŕ des dépenses luxueuses (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ss). En dépit du caractčre trčs vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delŕ de ce qui est nécessaire pour permettre financičrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire (STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, p. 432). On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critčres liés ŕ une part du revenu du débiteur, mais bien ŕ l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dčs lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (JUNGO/AEBI-MÜLLER/ SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ch. 2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 198 ss, 209; cf. aussi RVJ 2017 p. 275 consid. 7.2), et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable ŕ ce titre (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ch. 2 in fine). Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée ŕ la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues ŕ bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas ŕ couvrir les autres charges usuelles. Dčs que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (sur cette notion: BASTONS-BULLETTI, L'entretien aprčs divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2017 II p. 77 ss, 89 ss; cf. aussi STOUDMANN, La contribution de prise en charge, p. 89-92). 7.2. 7.2.1. Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré que conformément au nouveau droit, il s'imposait de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant dčs lors qu'il était en majeure partie gardé par sa mčre, qui ne parvenait pas ŕ couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui avait été imputé. En effet, lesdites charges s'élevaient ŕ un montant arrondi de 2'710 fr. par mois, respectivement de 2'690 fr. par mois en 2016, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base LP, 844 fr. de loyer, 447 fr. de prime d'assurance-maladie de base pour 2017 ainsi que 70 fr. de frais de transport, étant précisé que, comme pour le mari, la prime d'assurance-maladie complémentaire et les impôts devaient ętre écartés vu la situation financičre modeste des parties. Compte tenu de la prise en compte d'un revenu hypothétique mensuel net de 950 fr. dčs le 1er septembre 2017, la contribution de prise en charge, devant s'élever au déficit de l'épouse, serait fixée ŕ 2'710 fr. par mois de janvier 2017 ŕ aoűt 2017, puis ŕ 1'760 fr. par mois (soit 2'710 fr. - 950 fr.) dčs le 1er septembre 2017. 7.2.2. Vu les principes développés plus haut (cf. supra consid. 7.1), cette solution n'apparaît pas insoutenable. En tout cas, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 106 al. 2 LTF). Il soutient en premier lieu que l'application par l'autorité cantonale de la méthode dite des frais de subsistance est en l'occurrence insoutenable dans la mesure oů elle omet de prendre en compte l'intéręt de l'enfant. Exposant préalablement les circonstances pour lesquelles il n'a jamais été question que l'intimée s'occupe de l'enfant ŕ plein temps, il prétend que, compte tenu de la situation financičre modeste des parties, celle-ci peut et doit retrouver son indépendance financičre, dans son propre intéręt et, surtout, dans celui de son fils. La prise en charge de l'enfant devrait donc ętre confiée ŕ un tiers conformément ŕ ce qui avait été prévu pendant le mariage, respectivement la séparation. Il conviendrait ainsi de retenir la méthode correspondant le mieux aux circonstances concrčtes du cas d'espčce, ŕ savoir celle dite des coűts de remplacement, avec pour valeur de référence le coűt de la garderie d'ores et déjŕ fréquentée par l'enfant. Dans la mesure oů l'approche dite des frais de subsistance consiste ŕ donner au parent gardien les moyens économiques pour s'occuper personnellement de l'enfant, elle ne saurait ętre appliquée dans le cas particulier, une telle prise en charge n'étant pas dans l'intéręt de celui-ci. De nature essentiellement appellatoire, ces allégations ne permettent pas de démontrer l'arbitraire. On ne voit en effet pas en quoi l'intéręt de l'enfant, qui n'est âgé que de 3 ans et qui fréquente déjŕ une garderie ŕ raison de quatre aprčs-midis par semaine depuis plus d'un an, commanderait, ŕ ce stade de la procédure, que sa prise en charge soit assurée exclusivement par des tiers, ce d'autant que l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle la mčre ne peut en l'état se voir imputer qu'un revenu hypothétique correspondant ŕ une activité ŕ 30%, échappe ŕ toute critique (cf. supra consid. 6). Dans la mesure oů le recourant soutient que le raisonnement de la Cour de justice, qui se limite ŕ constater que la contribution de prise en charge s'élčve au déficit de l'intimée, contrevient de maničre grave et choquante ŕ l'objectif visé par le nouvel art. 285 al. 2 CC, sa critique n'est pas non plus fondée. L'argument selon lequel l'application de la méthode dite des frais de subsistance aurait pour conséquence que les enfants du parent gardien détenteur d'une bonne formation professionnelle seraient désavantagés par rapport ŕ ceux dont le parent concerné serait moins bien intégré dans la vie active - dčs lors que les premiers ne bénéficieraient pas d'une contribution de prise en charge, contrairement aux seconds - n'est en effet pas déterminant. A cet égard, il convient de rappeler que le but de la contribution de prise en charge est de "rendre possible la prise en charge personnelle" (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3). A tout le moins dans des situations financičres modestes, voire męme moyennes, l'objectif visé sera donc atteint si le parent gardien parvient ŕ couvrir ses charges. L'imputation des revenus du parent qui s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant se justifie dans ces cas, la contribution de prise en charge n'ayant pas pour vocation d'améliorer le train de vie de ce parent (STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, p. 432/433). En lien avec l'activité professionnelle, il convient au demeurant de relever que la méthode des coűts du marché (ou coűts de remplacement) - que le recourant voudrait voir appliquer en lieu et place de la méthode des frais de subsistance -, implique que l'on détermine le temps effectivement consacré ŕ la prise en charge avant d'en estimer la valeur monétaire, ce qui n'est pas toujours évident, en particulier lorsque le parent concerné exerce un travail indépendant. De męme, la durée précise des diverses activités effectuées est souvent problématique du fait qu'elles peuvent bénéficier aussi bien ŕ l'enfant qu'au parent gardien (tel est par exemple le cas des activités suivantes: préparer les repas, faire les achats ou faire la lessive; cf. supra consid. 7.1.2.2 in fine). Il est par conséquent difficile de connaître le nombre d'heures consacrées exclusivement aux enfants (Message, FF 2014 534/535 ch. 1.5.2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, p. 214). Quoi qu'il en soit, outre qu'elle a le mérite de la simplicité, la maničre de procéder de l'autorité cantonale, préconisée par les auteurs du projet de révision eux-męmes, appliquée par une majorité de tribunaux cantonaux et approuvée par une partie de la doctrine, ne peut en l'occurrence ętre qualifiée d'insoutenable. La décision attaquée serait également arbitraire s'agissant de l'application in concreto de la méthode dite des frais de subsistance. Reprenant ses critiques relatives au revenu hypothétique imputé ŕ l'intimée, le recourant soutient que celui-ci devrait ętre fixé ŕ 1'850 fr. par mois au lieu de 950 fr., comme retenu par l'arręt attaqué. De plus, męme en admettant qu'un revenu hypothétique ne peut ętre imputé ŕ l'épouse avant le 1er septembre 2017 - ce qu'il conteste -, il serait choquant de ne pas tenir compte du fait que l'enfant est pris en charge par une garderie ŕ hauteur de 40% depuis le 1er septembre 2016. Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, il serait dčs lors insoutenable de le condamner ŕ payer ŕ l'intimée "non seulement le montant d'une prise en charge personnelle ŕ 100% mais également les coűts de la garde par la crčche ŕ 40%": par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant prétend de maničre erronée qu'en allouant ŕ l'appelante une contribution s'élevant au déficit de celle-ci, l'autorité cantonale l'aurait condamné ŕ supporter des coűts de 140% (prise en charge personnelle: 100% + frais de la crčche: 40%), le montant de la prise en charge personnelle n'étant destiné qu'ŕ assurer les frais de subsistance non couverts pour permettre une prise en charge effective de l'enfant. Les critiques du recourant sont également irrecevables dans la mesure oů il reproche ŕ la Cour de justice de n'avoir répercuté ni sur les coűts directs variables de l'enfant, ni sur les coűts indirects de celui-ci le temps qu'il lui consacre, lequel irait au-delŕ d'un simple droit de visite. Sont également de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevables, les allégations du recourant relatives ŕ la fixation, par l'autorité précédente, des montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable de l'enfant (selon ce que prévoit l'art. 286a CC dans les situations de déficit). Tel est aussi le cas en tant qu'il expose qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter des arriérés de pensions, ce qui pourrait avoir des effets dramatiques pour toute la famille. Pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation requises, le moyen est dčs lors mal fondé. 8. En définitive, le recours doit ętre partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'arręt réformé en ce sens que le recourant est condamné ŕ payer des contributions ŕ l'entretien de son fils et de son épouse "sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés" (cf. supra consid. 5). Vu le sort du recours, il se justifie de mettre ŕ la charge du recourant les 4/5 des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans cette mesure, la requęte d'assistance judiciaire de l'intimée devient en principe sans objet; elle doit ętre admise pour le surplus (art. 64 al. 1 LTF). Au cas oů les dépens ne pourraient ętre recouvrés, il convient de prévoir l'indemnisation du conseil de l'intimée par la Caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable, et l'arręt attaqué est reformé en ce sens que le recourant est condamné ŕ payer des contributions ŕ l'entretien de son fils et de son épouse "sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés". 2. La requęte d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure oů elle n'est pas sans objet et Me Camille Maulini, avocate ŕ U.________, lui est désignée comme conseil d'office. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis pour 4/5 ŕ la charge du recourant et pour 1/5 ŕ la charge de l'intimée, la part de celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. Au cas oů ces dépens ne pourraient ętre recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Camille Maulini une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot