Abtei lung II
B-2635/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 . D e z e m b e r 2 0 0 8
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
X._______,
vertreten durch
Fiammenghi-Fiammenghi European Patent Attorneys,
via San Gottardo 15, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwälte Wenger & Vieli,
Dufourstrasse 56, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9024,
internat. Reg. Nr. 791720 monari c.
CH-Marke Nr. 556505 ANNA MOLINARI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2635/2008
Sachverhalt:
A.
Am 3. April 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB)
Nr. 65 die Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLINARI“ publiziert. Sie ist für
folgende Waren eingetragen:
18
Cuoio e sue imitazioni, ed articoli in queste materie compresi in questa classe; pelli di
animali; bauli; valigie; borse, borsette, beauty cases, zaini, marsupi ed articoli da viag-
gio compresi in questa classe; portafogli, borsellini, portachiavi; ombrelli, ombrelloni e
bastoni da passeggio; articoli di selleria.
25
Articoli di abbigliamento esterno ed intimo, jeans, costumi da bagno, calzature, cap-
pelleria.
B.
Am 3. Juli 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung
dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte den voll-
ständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf die eigene internationale
Registrierung „monari“ (IR-Nr. 791 720). Diese ist unter anderem für
folgende Waren geschützt:
18
Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); cuirs
et peaux d'animaux; malles, attachés-cases et petites valises; sacs, sacs de sport,
sacs à main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; pochet-
tes de hanche et sacs-banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.
25
Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour dames et pour hommes; vête-
ments pour enfants; layette, linge de corps; sous-vêtements; corsets; bonneterie; cein-
tures, bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête; costumes et maillots de
bain pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de
ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour la randon-
née, la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vête-
ments, chaussures et garnitures de tête pour le football, le basket-ball, le handball et
le volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique; vête-
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ments, chaussures et garnitures de tête pour le tennis, le squash et le badminton;
vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le patin à roulettes en ligne, la
planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football américain, le base-ball
et la boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et gar-
nitures de tête pour le golf; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour les
sports nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le canoë; vêtements,
chaussures et garnitures de tête pour ski alpin, le ski de fond et le surf des neiges;
vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le patin à glace et le hockey sur
glace.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im
Wesentlichen aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen beanspruch-
ten Schutz für identische Waren der Klassen 18 und 25. Ausserdem
bestehe insofern Zeichenähnlichkeit, als Monari und Molinari phone-
tisch kaum voneinander unterscheidbar seien. Monari sei in Molinari
vollumfänglich enthalten. Die Marken verfügten über eine identische
Wortendung. Bei beiden Marken liege die Betonung auf dem Vokal A,
derweil die eingeschobene Mittelsilbe „li“ leicht überhört werde. Diese
Mittelsilbe beeinflusse weder den Wortklang noch das Schriftbild der-
art, dass sich für die angefochtene Marke in Erinnerung des Betrach-
ters ein gegenüber der Widerspruchsmarke unterschiedlicher Gesamt-
eindruck ergeben würde. Demnach bestehe kein Zweifel an der Ver-
wechslungsgefahr.
C.
Mit Stellungnahme in italienischer Sprache vom 20. Dezember 2007
beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs.
Sie wies darauf hin, bei „Monari“ und „Molinari“ handle es sich um
zwei in Italien häufig vorkommende und voneinander verschiedene
Familiennamen. Die angefochtene Marke bestehe nicht einfach aus
dem Familiennamen Molinari, sondern setze sich aus dem Vornamen
Anna und dem Familiennamen Molinari zusammen. Die Marke „Anna
Molinari“ sei insofern eine berühmte Marke, als Frau Anna Molinari
selbst die weltbekannte Schöpferin der Kollektionen der Beschwerde-
führerin sei.
D.
Mit Entscheid vom 26. März 2008 hat die Vorinstanz den Widerspruch
gutgeheissen und die Schweizer Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLI-
NARI“ vollumfänglich widerrufen.
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Hinsichtlich der von beiden Zeichen beanspruchten Waren ging sie
von Warengleichheit respektive hoher Warengleichartigkeit aus. Die
Vorinstanz hielt weiter fest, bei Marken, die aus Vor- und Familien-
namen gebildet seien, stehe gemäss ständiger Praxis der Familien-
name im Vordergrund. Somit fokussierten die Abnehmer beim Anblick
der angefochtenen Marke auf das Element „Molinari“. „Monari“ und
„Molinari“ stimmten in den Silben mo-na-ri überein. Der einzige Unter-
schied zwischen den beiden Zeichen betreffe die Silbe „li“ bei der an-
gefochtenen Marke, welche aber aufgrund ihrer Position in der
Zeichenmitte nicht klar wahrgenommen werde. Die Zeichen verfügten
über eine ähnliche Vokalfolge (O-A-I gegenüber O-I-A-I), was zu einem
ähnlichen Wortklang und Schriftbild führe. Entgegen der Meinung der
Beschwerdeführerin werde ein deutschsprachiger Konsument beide
Zeichen auf ihrer zweitletzten Silbe betonen, und dies verstärke zu-
sätzlich die klangliche Ähnlichkeit. Verbraucher, die mit beiden Fami-
liennamen vertraut seien, würden einen unterschiedlichen Sinngehalt
ausmachen können. Hingegen komme den beiden Konfliktzeichen kein
Sinngehalt zu, welcher über die Bedeutung als Familienname hinaus-
gehe. Der Zeichenbestandteil „ANNA“ vermöge die in den dominieren-
den Zeichenelementen festgestellten Ähnlichkeiten in Schrift und
Klang nicht zu kompensieren.
In Anbetracht der Übernahme der älteren Marke und deren einfachen
Ergänzung durch die Buchstabenkombination „LI“, die vom Konsumen-
ten leicht überhört und übersehen werden könne sowie „der weit-
gehenden Übereinstimmung des zweiten Zeichenelements der ange-
griffenen Marke mit der älteren Marke“ bestehe die Gefahr von Fehlzu-
rechnungen. Daran vermöge das beigefügte Wort „Anna“ nichts zu än-
dern. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sei nicht von
Belang, ob die angefochtene Marke erhöht kennzeichnungskräftig sei.
E.
Am 24. April 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung
der Vorinstanz vom 26. März 2008 Beschwerde in italienischer Spra-
che beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte „la riconsi-
derazione della decisione (...) nel senso di ammettere alla registra-
zione il marchio ANNA MOLINARI (...)“ sowie die Auferlegung der Kos-
ten für das Widerspruchsverfahren und das vorliegende Beschwerde-
verfahren an die Beschwerdegegnerin.
Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen
der Vorinstanz zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. Dass
es sich bei beiden Zeichen um Familiennamen handle, schliesse deren
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Originalität nicht aus. Im Unterschied zum Namen „Monari“ erinnere
der Familienname „Molinari“ an „Molino / Moulin“. In der angefochte-
nen Verfügung habe die Vorinstanz komplett übersehen, dass „Moli-
nari“ nicht isoliert, sondern in Verbindung mit dem Bestandteil „Anna“
zu betrachten sei. Entgegen der Meinung der Vorinstanz sei der Vorna-
me „Anna“ in Verbindung mit dem Nachnamen „Molinari“ insofern
wichtig, als es klar und offensichtlich den Namen einer bedeutenden
Modeschöpferin definiere, welche die Gesellschaft X._______ gegrün-
det habe. Letztere sei ihrerseits Inhaberin der weltbekannten Marken
A._______ und B.______. Der Beschwerdeführerin seien zwar Ent-
scheide bekannt, in welchen der Vorname nicht berücksichtigt worden
sei, jedoch sei es dabei um Marken gegangen, die den gleichen Fami-
liennamen aufwiesen (Rocco e Roberto Cavalli). Aus dem Umstand,
dass sich die von beiden Zeichen beanspruchten Produkte an ein all-
gemeines Publikum richteten, könne gefolgert werden, dass sich ein
aus einem Vor- und Nachnamen gebildetes Zeichen von einem nur aus
einem Familiennamen bestehenden unterscheide. Die Marke „Anna
Molinari“ entspreche dem Namen einer weltbekannten Modedesigne-
rin, welche als natürliche Person nicht nur durch ihren Familiennamen
sondern auch durch ihren Vornamen identifiziert werde. „Anna Moli-
nari“ sei unbestritten weltweit bekannt, Frau Anna Molinari sei im Übri-
gen der Ehrendoktor von der Universität von Urbino verliehen worden.
Die internationale Bekanntheit gehe unmissverständlich auch aus den
beigelegten Internet-Recherchen hervor.
F.
Mit Schreiben vom 21. Mai 2008 beantragte die Beschwerdeführerin,
das Beschwerdeverfahren auf Italienisch zu führen. Mit Zwischen-
verfügung vom 10. Juni 2008 hielt das Bundesverwaltungsgericht fest,
dass die Verfahrenssprache deutsch ist.
G.
Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 verzichtet die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
Begründung der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Ab-
weisung der Beschwerde.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. Juli 2008 beantragt die Beschwerde-
gegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kos-
ten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, gemäss gängiger Praxis
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komme dem Familiennamen in Marken, welche sich aus einem Vor-
und einem Familiennamen zusammensetzten, erhöhte Bedeutung zu.
Demnach fokussiere das Zielpublikum bei der angefochtenen Marke
auf den Familiennamen „Molinari“, was zu einer hochgradigen Ver-
wechselbarkeit mit der Widerspruchsmarke führe. Der Umstand, dass
zahlreiche Modeschöpfer gleichzeitig Marken benutzten, die aus ihrem
Nachnamen bestehen und auch solche, die aus der Kombination ihres
Vor- und Nachnamens bestünden, trage zusätzlich dazu bei, dass die
angefochtene Marke als Serienmarke der Beschwerdegegnerin aufge-
fasst werde. Vorliegend handle es sich bei den sich gegenüberstehen-
den Zeichen um zwei Familiennamen ohne erkennbaren Sinngehalt.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass im Namen „Molinari“ von der
durchschnittlichen Schweizer Abnehmerschaft ein Hinweis auf das
Substantiv „molino“ erkannt werde. Die Verwechslungsgefahr werde
zusätzlich dadurch erhöht, dass sich die angefochtene Marke an ein
breites Publikum richte und dass die beanspruchten Waren nicht mit
besonderer Aufmerksamkeit gekauft würden.
Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin kommt den sich gegenüberste-
henden Zeichen ein durchschnittlicher Schutzumfang zu. Es werde be-
stritten, dass dem Schweizer Publikum bekannt sei, dass eine gewisse
Anna Molinari von der Universität Urbino ausgezeichnet worden sei
und die X._______ gegründet habe. Selbst wenn die Marke der Be-
schwerdeführerin in der Schweiz einen gesteigerten Bekanntheitsgrad
geniessen würde, könnte die Beschwerdeführerin daraus nichts für
sich ableiten.
I.
Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung
durchgeführt.
Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwer-
den gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesver-
waltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).
1.2 Die Beschwerdeführerin bezeichnet ihr an das Bundesverwal-
tungsgericht adressiertes Schreiben zwar als Beschwerde. Die Formu-
lierung ihres Rechtsbegehrens könnte jedoch als Gesuch um Wieder-
erwägung des vorinstanzlichen Entscheids verstanden werden. Durch
ein Widererwägungsgesuch ersucht der Betroffene nicht die
Beschwerdeinstanz, sondern die verfügende Behörde, auf ihre Verfü-
gung zurückzukommen und sie abzuändern oder aufzuheben (vgl.
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollständige
Auflage, 2006, Zürich, N. 1828). Wendet sich der Betroffene an eine
Beschwerdeinstanz, so geht die Behandlung der Sache, die Gegen-
stand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, mit Einrei-
chung der Beschwerde an die Beschwerdeinstanz über (Art. 54 des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968, VwVG, SR 172.021). Die nach dem Gesagten unkorrekte Formu-
lierung des Rechtsbegehrens der Beschwerdeführerin ist demnach als
Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung, verbunden mit
dem Begehren auf Eintragung der angefochtenen Marke, zu interpre-
tieren.
1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
Seite 7
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2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutz-
gesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein
Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
2.2 Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und
steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG).
Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.3 Nach Ansicht der Vorinstanz, die von den übrigen Verfahrens-
beteiligten auch nicht bestritten wird, handelt es sich bei den hier ge-
genüberstehenden Zeichen um Familiennamen. Es ist daher von Be-
lang zu wissen, ob für diese Art von Marken spezifische Beurteilungs-
kriterien im Eintragungs- und Widerspruchsverfahren gelten.
Das Markenschutzgesetz erwähnt Personennamen in der Aufzählung
der einzelnen Markenarten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 MSchG nicht
ausdrücklich. Gemäss schweizerischer Lehre und Rechtsprechung
sind Personennamen aber grundsätzlich eintragungsfähig, sie können
monopolisiert werden und geniessen einen entsprechenden Schutz
(vgl. hierzu KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immateri-
algüterrechts, 2., überarbeitete Auflage, Basel, 2005, S. 64; CHRISTOPH
WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
N 50 vor Art. 1; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz,
2. Auflage, Basel 1999, N 15 ad Art. 1 MSchG; EUGEN MARBACH, Schwei-
zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III, Kennzeichen-
recht, Basel 1996, S. 207; Teil 4 Ziffer 4.4.2.2 der Richtlinien in Mar-
kensachen, Bern 2007, mit Hinweisen; MARTIN SCHNEIDER, Überblick
über die Rechtsprechung der Eidg. Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum (RKGE) im Jahre 2005, sic! 2006 S. 790; BGE 116 II 614; Ur-
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teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7 November 2007
B-7433/2006 E. 3). Das geltende Recht sieht für Marken, die aus Per-
sonennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor. Deshalb
sind auch für die Eintragung von Vor- bzw. Familiennamen ins Marken-
register dieselben absoluten Kriterien wie für die Eintragung der übri-
gen Markenkategorien massgeblich (B-7433/2006 E. 3 i. f.).
Analoges gilt für das Widerspruchsverfahren. Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen bestehen,
kommen grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Marken-
kategorien zur Anwendung (vgl. nachfolgend E. 7.1).
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erhe-
ben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der
angefochtenen Marke erfolgte am 3. April 2007, womit der am 3. Juli
2007 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2
MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Ein-
tragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Wider-
spruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).
3.2 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich da-
raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung
bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch glei-
che oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzu-
rechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekenn-
zeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtig-
ten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsge-
fahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zei-
chen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähn-
lichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serien-
marken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unter-
nehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen
Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a - VW, BGE 128 III
441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas).
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Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Um-
stände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit an-
zulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 –
Kamillosan).
3.3 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeits-
bereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher
schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemei-
nen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken,
die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber
sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillo-
san, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).
4.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die
Zeichenähnlichkeit (vgl. nachfolgend E. 6) als auch auf die Waren-
gleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an, wobei zwischen den beiden
Elementen eine Wechselwirkung besteht (L. DAVID, a. a. O., N 8 ad
Art. 3 MSchG).
5.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb -
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan). Im Weiteren ist von Be-
deutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit
einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterschei-
dungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialproduk-
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ten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen
Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb -
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).
Den jeweiligen Einträgen in den Registern ist zu entnehmen, dass so-
wohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke den
Markenschutz für verschiedene, zum Teil identische Waren der Klas-
sen 18 und 25 beanspruchen.
In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz die Warengleichheit
bzw. eine hochgradige Warengleichartigkeit zwischen einzelnen Pro-
dukten der angefochtenen Marke einerseits und einigen Produkten der
Widerspruchsmarke andererseits festgehalten. Diese nicht zu bean-
standende Würdigung wird von der Beschwerdeführerin und der Be-
schwerdegegnerin zu Recht geteilt und nicht bestritten. Es ist dem-
nach von einer Warenidentität bzw. einem erhöhten Grad von Waren-
gleichartigkeit auszugehen.
6.
6.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss; MARBACH, SIWR III, a. a. O.,
S. 116; DAVID, a. a. O., Art. 3 N. 11 und 15; MSchG-WILLI, Art. 3 N. 63
und 67).
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III
160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan). Dabei
genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf
nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild
durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE
127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan,
BGE 119 II 473 E. 2c – Radion).
6.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortmarken gegenüber. Bei der
Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz zu Recht erkannt,
dass die angefochtene Marke aus einem Vor- und Familiennamen
gebildet ist. Ausgehend vom in der Rechtsprechung entwickelten
Erfahrungssatz, wonach aus Vor- und Familiennamen zusammen-
Seite 11
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gesetzte Marken in der Regel der Familienname im Vordergrund steht
(vgl. RKGE in sic! 2006, 407 – Laura Ashley; BGE vom 15. Oktober
2007 4A_44/2007 „sergio rossi [fig.] et. al.; Miss Rossi / Rossi [fig.]
E. 6.4.5; 116 II 614 E. 4b – „Paolo Gucci / Guccio Gucci“; 95 II 354 –
Elisabeth Arden; BGE 93 II 47 – Helena Rubinstein) hat die Vorinstanz
in einem ersten Schritt nur den Nachnamen „Molinari“ der angefochte-
nen Marke mit dem Familiennamen der Widerspruchsmarke („monari“)
verglichen und die Zeichenähnlichkeit bejaht. In einem zweiten Schritt
gelangte sie zur Erkenntnis, dass der Zeichenbestandteil „Anna“ die
Zeichenähnlichkeit der Familiennamen nicht zu kompensieren ver-
mochte.
6.2.1 Wird die angefochtene Marke in Anlehnung an die zitierte Praxis
einzig auf den Familiennamen „Molinari“ reduziert und mit der Wider-
spruchsmarke verglichen, so ist auf der Ebene des Schriftbildes fest-
zuhalten, dass die angefochtene Marke aus vier (mo-li-na-ri) und die
Widerspruchsmarke aus drei Silben (mo-na-ri) besteht. Die angefoch-
tene Marke ist demnach um zwei Buchstaben länger als die Wider-
spruchsmarke. Da das Erinnerungsbild von Wortmarken weniger durch
das Schriftbild als durch den Wortklang und den Sinngehalt geprägt
wird (MSchG-Willi, N 78 ad Art. 3 MSchG), ist das Augenmerk nachfol-
gend eher auf diese zwei letztgenannten Aspekte zu richten.
6.2.2 Hinsichtlich des Wortklangs stimmen die Vergleichsmarken in
den Silben mo-na-ri überein. Die jüngere Marke weist in der Zeichen-
mitte jedoch zusätzlich die Silbe „LI“ auf. Gemäss Rechtsprechung fin-
det der Wortanfang und die Endung in der Regel grössere Beachtung
als die dazwischen liegenden Silben (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan /
Kamillan und Kamillon) und die Beifügung einer Mittelsilbe ändert in
der Regel wenig am Gesamteindruck (DAVID, a. a. O., N 19 ad
MSchG 3). Die zusätzliche Silbe „LI“ wirkt sich in casu jedoch auf den
Sprachrhythmus, die Vokalfolge und nicht zuletzt auch auf das Schrift-
bild der angefochtenen Marke aus.
Im Fall „Zara / zahara (fig.)“ (vgl. RKGE in sic! 2005, 749) hatte die da-
mals zuständige Rekurskommission die zusätzliche Mittelsilbe der Wi-
derspruchsmarke „ha“ als phonetisch schwach bezeichnet, da diese
zwei Buchstaben bei einer normalen Aussprache miteinander ver-
schmelzen und mithin überhört werden konnten. Im vorliegenden Fall
sind indessen keine Gründe für eine phonetische Schwäche ersicht-
lich. Insbesondere ist nicht einzusehen, warum die Konsumenten - un-
abhängig davon, aus welcher Sprachregion der Schweiz sie stammen
Seite 12
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- bei einer normalen Aussprache der angefochtenen Marke die Silbe
„LI“ nicht mitsprechen sondern schlucken sollten, zumal diese Buch-
stabenfolge ziemlich leicht über die Lippen geht (vgl. im Unterschied
dazu BGE 4C.88/2007 "Zero / Zerorh+ [fig.]“, E. 2.3.4). Es ist auch
schwer nachzuvollziehen, dass beim Hören und Lesen der angefochte-
nen Marke die Konsumenten diese Silbe leicht überhören oder sogar
übersehen könnten, wie die Vorinstanz befürchtet. Durch die Einschie-
bung der Silbe „LI“ kommt es zu einer unterschiedlichen Anzahl Silben
und einer unterschiedlichen Vokalfolge (O-I-A-I gegenüber O-A-I). Eine
weitere wichtige Konsequenz liegt darin, dass die angefochtene Marke
und die Widerspruchsmarke voneinander verschiedene Wortstämme
(„mo-li“ einerseits, „mo-na“ andererseits) aufweisen. Die Summe die-
ser Unterschiede ist geeignet, den Gesamteindruck zu beeinflussen,
der die angefochtene Marke beim Publikum hinterlässt. An diesem Er-
gebnis vermag der Umstand, dass sowohl bei der angefochtenen als
auch bei der Widerspruchsmarke die Hauptbetonung auf die zweit-
letzte Silbe (na) fällt, nichts zu ändern.
Wie zuvor erwähnt, bewirkt die Mittelsilbe im Zeichen Molinari eine ab-
weichende Vokalfolge, eine andere Silbenzahl und eine unterschiedli-
che Kadenz. Aus dieser Warte ergeben sich noch keine hinreichenden
Anhaltspunkte, die gegen die Unterscheidbarkeit sprechen könnten.
Die Frage, ob es sich bereits aus diesen Gründen rechtfertigt, in casu
eine Ausnahme von der in Lehre und Rechtsprechung entwickelten
Regel zu machen, wonach Mittelsilben bei der Beurteilung der Mar-
kenähnlichkeit oft nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, ist
auch unter Berücksichtigung der speziellen Thematik der Verwechsel-
barkeit von Personennamen im entsprechenden Warenbereich zu prü-
fen (vgl. E. 6.3 und 7.2 hernach).
6.2.3 Grundsätzlich ist die Ansicht der Vorinstanz nicht zu beanstan-
den, wonach beiden Konfliktzeichen, soweit die beiden Nachnamen
betreffend, kein über die Bedeutung als Familienname hinausgehender
Sinngehalt zukommt.
Aus dem schweizerischen Internet-Telefonverzeichnis unter
ergeben sich beim Eintippen des Familiennamens
„Molinari“ ungefähr 390 Treffer. Wird der Familienname „Monari“ einge-
geben, so resultieren 7 Einträge. Es liegt auf der Hand, dass diejeni-
gen Konsumenten, welche in den zwei sich gegenüberstehenden Zei-
chen je einen Familiennamen erkennen, diese auch ohne grosse Ge-
dankenarbeit auseinanderzuhalten wissen. Das wird übrigens auch
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von der Vorinstanz nicht bestritten.
Andererseits ist der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die
durchschnittlichen Schweizer Abnehmer im Namen „Molinari“ ein Hin-
weis auf das Substantiv „molino“ erblicken würden, mit einer gewissen
Skepsis zu begegnen. Selbst die italienischsprachigen Konsumenten
dürften Mühe haben, zu einer solchen Erkenntnis zu gelangen, zumal
das Substantiv „molino“ eine ziemlich selten vorkommende Variante
des Substantivs „mulino“ (Mühle) darstellt.
6.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der
Prüfung der Zeichenähnlichkeit den Familiennamen „Molinari“ losge-
löst und nicht in Verbindung mit dem Vornamen „Anna“ berücksichtigt
habe. Die Erfassung von Vor- und Familiennamen in ihrer Gesamtheit
sei aber äusserst wichtig. Werde die angefochtene Marke in dieser
Form verwendet, definiere diese den Namen einer berühmten Mode-
designerin, welche die Unternehmung X._______ gegründet habe.
Letztere sei ihrerseits Inhaberin der Marken A.______ und B._____,
die zu den zehn weltberühmtesten europäischen Marken gehörten.
Demgegenüber stützen sich sowohl die Vorinstanz als auch die Be-
schwerdegegnerin auf den in konstanter Rechtsprechung (zitiert vorne
in E. 6.2) verwendeten Erfahrungssatz, wonach sich das Publikum bei
aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der Regel am Fami-
liennamen orientiert, weshalb ihrer Meinung nach der Familienname
das charakteristische Element der Marke darstellt. Bereits die Vorgän-
gerorganisation hatte in ihrer Praxis allerdings festgehalten, dass die-
se Regel jedoch nicht absolut zu gelten habe und dass Marken so zu
vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (vgl. RKGE in
sic! 2006 S. 407 „Laura Ashley / mary-kateandashley“, E. 6 i. f.
m. w. H.). Der deutsche Bundesgerichtshof geht indessen vom gegen-
teiligen Grundsatz aus, dass sich der Verkehr in aller Regel an dem
aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiere, zu
dessen Individualisierung auch der Vorname wesentlich beitrage, wo-
bei jeweils auf die konkrete Kollisionslage abzustellen sei (HACKER in
STRÖBELE/HACKER/KIRSCHNECK, Markengesetz, Kommentar, 8. vollständig
überarbeitete und erweiterte Auflage, § 9 N 291-295 mit Hinweisen auf
die deutsche Gerichtspraxis).
Gegen die schematische Anwendung des genannten Erfahrungs-
satzes auf den vorliegenden Sachverhalt sprechen im hier zu beurtei-
lenden Fall einige Argumente. In erster Linie scheint sich die zitierte
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Praxis oft nur auf Fälle zu beschränken, in welchen die angefochtene
sowie die Widerspruchsmarke vollkommen identische Familiennamen
aufweisen (vgl. BGE 4A_44/2007 „sergio rossi [fig.] et. al. ; Miss
Rossi / Rossi [fig.]; RKGE in sic! 2005 S. 571 „CJ Cavalli Jeans [fig.] /
Rocco Cavalli [fig.]; BGE 116 II 614 „Paolo Gucci / Guccio Gucci“). Im
Gegensatz dazu sind die sich in casu gegenüberstehenden Familien-
namen aber nicht identisch.
Des Weiteren ist anzumerken, dass dem Vornamen in der Mode-
industrie oft keine mindere Bedeutung als dem Familiennamen beige-
messen wird. Im genannten Geschäftszweig sind zahlreiche Marken
anzutreffen, welche sich aus einem Vor- und einem Familiennamen zu-
sammensetzen. Zum Beispiel Calvin Klein, Giorgio Armani, Tommy Hil-
figer, Yves Saint Laurent, Jil Sander, Laura Biagiotti, Hugo Boss und
Paco Rabanne. Dabei ist nicht massgeblich, ob sich hinter diesen Na-
menverbindungen wahre oder fiktive Persönlichkeiten verbergen (vgl.
hierzu auch die Richtlinien der Vorinstanz, Ziff. 4.4.2.2, pag. 72). Viel-
mehr sind diese Kombinationen von Vor- und Familiennamen geeignet,
beim Publikum den Eindruck zu vermitteln, dass die Kennzeichnung
der Ware oft in Anwendung von Vor- und Familiennamen erfolgt. Es ist
in diesen Fällen mit grosser Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,
dass die Konsumenten Vor- und Familiennamen als zusammengehö-
rende Einheit wahrnehmen.
Angenommen, dass das strittige Zeichen „Molinari“ in Alleinstellung
von den Durchschnittskonsumenten noch nicht als Familienname auf-
gefasst wird, erhält dieses aber spätestens durch die Beifügung des
Vornamens „Anna“ seine eigentliche Individualisierung. Als Ganzes
betrachtet kann „Anna Molinari“ beim Publikum den Eindruck erwe-
cken, dass es sich dabei um den Vor- und Nachnamen einer real oder
nur in der Phantasie existierenden Frau italienischer Abstammung
handelt. Indessen kann bei der Widerspruchsmarke „monari“ eine sol-
che Individualisierung nicht unbedingt angenommen werden.
Nach dem Gesagten ergeben sich Anhaltspunkte, wonach der Zei-
chenbestandteil in Form des Vornamens „Anna“ - in Anlehnung an die
Beispiele aus der Modebranche - zusammen mit dem Familiennamen
„Molinari“ als Einheit betrachtet werden kann. Aufgrund der Umstände
des Einzelfalls hätte sich daher eine Abweichung vom Erfahrungssatz,
wonach dem Familiennamen in der Regel eine grössere Bedeutung als
dem Vornamen zukommt, als legitim erwiesen. Die gleichzeitige Be-
rücksichtigung beider Zeichenbestandteile der angefochtenen Marke
führt zu zusätzlichen Unterschieden im Schriftbild, Wortklang und
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Sinngehalt. In diesen Überlegungen lässt sich somit eine weitere Stüt-
ze für die Ablehnung der Zeichenähnlichkeit erblicken.
7.
Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu
befinden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken,
die aus Personennamen (Vor- und / oder Familienname) gebildet sind,
gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Marken-
kategorien. Eine Besserstellung von Namensbestandteilen existiert im
Markenrecht nicht (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 859, E. 8 „Pfleger / CP
Caren Pfleger“; BGE 116 II 614).
7.1 Es ist unbestritten, dass die von den Vergleichszeichen bean-
spruchten Waren zum grössten Teil identisch sowie in hohem Grad
gleichartig sind, weshalb ein besonders strenger Massstab anzulegen
ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es sich bei den von der
angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Wa-
ren um Produkte des täglichen Bedarfs handelt, welche sich an ein
breites Publikum richten, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Marken-
unterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf.
Das wird von den Verfahrensbeteiligten im Übrigen auch nicht bestrit-
ten.
7.2 Der Widerspruchsmarke „monari“ kann in Verbindung mit den
massgeblichen Waren kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet
werden, weshalb ihr ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. vorne
E. 3.3).
Wie vorne in E. 6.2.1 bis E. 6.2.3 festgestellt wurde, unterscheiden
sich die Zeichen durch die Ergänzung der Silbe „LI“ in der angefochte-
nen Marke sowohl auf der Ebene des Schriftbildes als auch auf derje-
nigen des Wortklangs. Bezüglich des Sinngehalts ist ohne weiteres
anzunehmen, dass die Konsumenten in den zwei zur Diskussion
stehenden Zeichen je einen Familiennamen erblicken können. Unter
dem Aspekt, dass Marken in der Modeindustrie oft unter Verwendung
des Vor- und Familiennamens gebraucht werden, ist anzunehmen,
dass die massgeblichen Verkehrskreise die Marke „Anna Molinari“ als
Einheit erfassen und allenfalls der italienischen Modedesignerin
zuordnen.
Ist das aus einem Vor- und Nachnamen bestehende Zeichen als
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Unterscheidungskraft bewirkende Einheit aufzufassen, so stellt sich
die Frage nach der in Erwägung 6.2.2 hiervor genannten Bedeutung
der Mittelsilbe des Zeichens Molinari nicht.
7.3 Angesichts der Umstände im konkreten Fall besteht nach dem Ge-
sagten keine Gefahr von Fehlzurechnungen. Es liegt keine Verwechs-
lungsgefahr vor, weder in ihrer unmittelbaren noch in ihrer mittelbaren
Form (vgl. vorne E. 3.2). Dem Argument der Beschwerdegegnerin, wo-
nach das Publikum bei der Begegnung mit der angefochtenen Marke
die Vermutung anstellen werde, bei der angefochtenen Marke handle
es sich um eine Serienmarke der Widerspruchsmarke, kann nicht ge-
folgt werden. Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt die Annahme
einer Serienmarke die Existenz von mehr als einer Marke voraus (vgl.
MSchG-WILLI, N. 12 ad Art. 3 MSchG). Die Kennzeichnungskraft von
Serienmarken kann nur geltend machen, wer nachweist, dass die Mar-
ken der Serie dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind
(RKGE in sic! 11/2005, S. 805, „Suprême des Ducs / Suprême de fro-
mage Eisis Chästerrine [fig.]). Entsprechende Präzisierungen sind den
Eingaben der Beschwerdegegnerin nicht zu entnehmen.
8.
Da mangels Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr vorliegend
zu verneinen ist, erweist sich die Beschwerde als begründet, womit sie
gutzuheissen, die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und der Wi-
derspruch vollumfänglich abzuweisen ist.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. De-
zember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran-
schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
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dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3; vgl. auch JOHANN
ZÜRCHER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und
Firmen, sic! 2001 S. 559 ff. LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immateri-
algüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
[SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 29). Vorliegend rechtfertigt es sich, die
Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen.
9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin
die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Wider-
spruchsgebühr von Fr. 800.-) zu tragen (Art. 34 MSchG und 54 VwVG).
Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung ist demnach aufzuheben.
9.3 Mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2008 wurde unter anderem
der Antrag der Beschwerdeführerin abgewiesen, das vorliegende Be-
schwerdeverfahren in italienischer Sprache durchzuführen. Es recht-
fertigt sich daher, der Beschwerdeführerin Verfahrenskosten für einen
Betrag von Fr. 200.- aufzuerlegen. Diese werden mit dem von ihr am
20. Mai 2008 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.
Die Differenz von Fr. 3'800.- wird ihr zurückerstattet.
10.
Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der
eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall
keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschä-
digung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten
fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Aufgrund sowohl der Stellungnahme
im Widerspruchsverfahren als auch der beim Bundesverwaltungsge-
richt eingereichten Beschwerde sowie unter Berücksichtigung, dass
die Aufhebung der Ziffer 4 des angefochtenen Dispositivs die Kosten-
tragung der vorinstanzlichen Widerspruchsgebühr durch die Be-
schwerdegegnerin bewirkt, erscheint eine Parteientschädigung von
insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren
und das Beschwerdeverfahren angemessen.
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. März
2008 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der
Schweizer Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLINARI“ vollumfänglich
Schutz zu gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Die sich auf die Zwischenverfügung vom 10. Juni 2008 beziehenden
Verfahrenskosten von Fr. 200.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin ist die Differenz von
Fr. 3'800.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstin-
stanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'500.-
(inkl. MWSt) zu entschädigen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben, Beschwerdebeilagen zurück;
Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI Nr. 9024; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Versand: 5. Dezember 2008
Seite 20