Abtei lung II
B-3766/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 9
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
G._______,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
H._______,
vertreten durch Tradamarca George W. Humphrey,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 7766
GALILEO/GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3766/2007
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 10. November 2004 auf-
grund einer in den Benelux-Staaten eingetragenen Basismarke regist-
rierten internationalen Marke IR 846 857 GALILEO JOINT UNDERTA-
KING (fig.).
Das am 2. Juni 2005 veröffentlichte Zeichen war bis am 19. Januar
2006 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen einge-
tragen:
Klasse 9
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de con-
duction, commutation, transformation, accumulation, régulation
ou commande du courant; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
Klasse 16
Imprimés, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel pédagogique et d'enseignement (hormis
les appareils).
Klasse 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de re-
cherche et de conception dans ces domaines; analyses et recher-
ches industrielles; conception et développement de matériel in-
formatique et logiciels en général.
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B.
Gegen die oben genannte Marke reichte die Beschwerdeführerin am
31. August 2005 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) Widerspruch ein. Sie stützt sich dabei auf ihre am 29. Ok-
tober 1987 hinterlegte Schweizer Wortmarke CH 360 349 GALILEO.
Das am 11. April 1988 ins Markenregister eingetragene Zeichen ist für
folgende Waren registriert:
Klasse 9
Ordinateurs, installations d'ordinateurs, appareils et instruments
de télécommunication, appareils électriques et électroniques de-
stinés à l'enregistrement, à la recherche, à l'affichage, à la trans-
mission, à la réception, au traitement et au stockage de données,
microprocesseurs, unités à affichage visuel, entraînement de
disques et de disquettes, tableaux d'affichage, imprimantes, té-
léscripteurs, programmes d'ordinateurs, disques et disquettes
magnétiques.
Die Beschwerdeführerin begründete den Widerspruch im Wesentlichen
mit dem Hinweis, dass es sich bei ihr um ein weltweit tätiges und er-
folgreiches Unternehmen in der Reiseindustrie handle. Sie vertreibe
Lösungen im Bereich elektronischer Informationssysteme. Ihr compu-
tergestütztes Reservationssystem habe weltweite Bekanntheit erlangt
und sei heute unter der Bezeichnung GALILEO ein Industriestandard.
Die Widerspruchsmarke geniesse infolge ihrer grossen Bekanntheit ei-
nen erhöhten Schutzumfang. Die Marke der Beschwerdegegnerin
habe die Widerspruchsmarke vollständig und prominent übernommen.
Der Bestandteil „JOINT UNDERTAKING“ könne keinen Markenschutz
geniessen und müsse als gemeinfreie Bezeichnung ausser Acht gelas-
sen werden. Auch erzeuge die Bedeutung dieses Bestandteils beim
Betrachter den Gedanken, die Widerspruchsmarke GALILEO sei für
weitere Zwecke unter Lizenzvergabe oder ähnlichem ausgedehnt wor-
den. Die weiteren Elemente der Bildmarke seien lediglich gestalteri-
sches Beiwerk ohne eigene Unterscheidungskraft. Da die Zeichen zu-
dem für ähnliche und teilweise sogar identische Produkte eingetragen
seien, bestehe eine Verwechslungsgefahr für die genannten Waren
und Dienstleistungen.
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C.
Am 14. September 2005 wurde gegenüber der angefochtenen interna-
tionalen Registrierung im Umfang der angefochtenen Waren bzw.
Dienstleistungen eine provisorische Schutzverweigerung erlassen.
Die Eintragung der angefochtenen Marke wurde per 19. Januar 2006
eingeschränkt. Die beanspruchten Waren der Klassen 9 bzw. 16 und
Dienstleistungen der Klasse 42 wurden mit folgendem Zusatz verse-
hen: „tous ces produits et services concernant le domaine du position-
nement du guidage et de la transmission de données temporelles et
de positionnement par satellite“.
D.
Mit Stellungnahme vom 17. März 2006 stellte die Beschwerdegegnerin
einen Nichteintretensantrag, da die Marke GALILEO JOINT UNDER-
TAKING (fig.) mit Galileo ein Emblem enthalte, welches gemäss Art. 5
des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organi-
sation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organi-
sationen seit dem Jahre 2003 geschützt sei. Zudem machte sie den
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
E.
In der Replik vom 22. August 2006 führte die Beschwerdeführerin un-
ter anderem aus, Thema eines Widerspruchs sei gemäss Marken-
schutzgesetz einzig, ob relative Ausschlussgründe der Eintragung ei-
ner Marke entgegenstehen würden. Folglich seien die vorgebrachten
Bestimmungen des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zei-
chen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischen-
staatlicher Organisationen nicht zu berücksichtigen. Aber selbst unter
Berücksichtigung dieser Bestimmungen führe deren verfassungskon-
forme Auslegung nicht zu einer formellen Nichtzulassung des Wider-
spruchs. Art. 5 des Gesetzes regle nur den Gebrauch von später ge-
schützten Zeichen, nicht aber vorbestehende, konkurrierende Marken-
rechte. Mit der Veröffentlichung ihres Zeichens im Bundesblatt könne
eine zwischenstaatliche Organisation nicht das Prinzip der Alterspriori-
tät aus den Angeln heben. Die Beschwerdeführerin reichte zudem ver-
schiedene Gebrauchsbelege und einen Anschlussvertrag zwischen
der F._______ und der M._______ ein.
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F.
In der Duplik vom 22. November 2006 machte die Beschwerdegegne-
rin in Bezug auf den Nichtgebrauch der Marke geltend, die im Vertrag
aufgeführte F._______ sei weder Inhaberin der Widerspruchsmarke
noch seien aus den Akten juristische Verbindungen zur Beschwerde-
führerin ersichtlich. Aus dem Vertrag ergebe sich, dass die genannte
Aktiengesellschaft Reisebüros den Zugang zu Hotels über ihr Netz-
werk bzw. Internet anbiete. Hierfür stelle sie Hard- und Software miet-
weise zur Verfügung. Die Widerspruchsmarke beanspruche keine
Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Die Waren „Computer“ und
„Programme“ der Klasse 9 seien Accessoires, welche der Dienstleis-
tung dienten. Die Vermietung von Computern und -programmen stelle
eine Dienstleistung der Klasse 42 dar und genüge nicht, um den Ge-
brauch der genannten Waren glaubhaft zu machen. Die eingereichten
CD-Kopien sprächen sich zudem nicht über den Verkauf dieser Waren
aus. Auch sei die Verwendung von GALILEO auf den CD's als firmen-
mässiger und nicht als markenmässiger Gebrauch zu werten. Selbst
wenn der Gebrauch als glaubhaft angesehen werde, fehle es nach der
erfolgten Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste an der
Gleichartigkeit. Die Widerspruchsmarke richte sich an Reisebüros und
Fluggesellschaften, wohingegen mit der angefochtenen Marke satelli-
tenspezifische Themen angesprochen würden.
G.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 30. April 2007
ab. Marken, die aus Elementen bestehen würden, welchen absolute
Ausschlussgründe entgegenständen, könnten zwar gültig sein, doch
erstrecke sich ihr Schutzumfang nicht auf solche Elemente. Entspre-
chend könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf
den Begriff GALILEO erstrecken, weshalb auch eine Verwechslungs-
gefahr entfalle.
H.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juni
2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte,
der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 7766 sei aufzuheben und
der Widerspruch gegen den schweizerischen Schutzanteil der Interna-
tionalen Registrierung Nr. 846 857 GALILEO JOINT UNDERTAKING
(fig.) unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwer-
degegnerin gutzuheissen. Zur Begründung machte sie im Wesentli-
chen geltend, dass es sich bei der H._______ um eine gemischtwirt-
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schaftliche Unternehmung handle, welche wie die übrigen Marktteil-
nehmer den privatrechtlichen Bestimmungen unterliege. Zudem kenne
weder die Pariser Verbandsübereinkunft noch das Bundesgesetz zum
Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Natio-
nen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen eine Ausnahme
vom Grundsatz der Alterspriorität. Im Übrigen bestehe zwischen den
beiden Marken eine grosse Verwechslungsgefahr. Einerseits liege eine
hohe Zeichenähnlichkeit vor, werde die Widerspruchsmarke doch im
jüngeren Zeichen vollständig übernommen und komme der gemeinfrei-
en Bezeichnung JOINT UNDERTAKING sowie dem lediglich gestalteri-
schen Beiwerk wenig Bedeutung zu. Andererseits bestehe hinsichtlich
aller Waren der Klasse 9 Warenidentität oder hochgradige Waren-
gleichartigkeit sowie hinsichtlich der wissenschaftlichen und technolo-
gischen Dienstleistungen und weiteren Dienstleistungen mit Ausnah-
me von „services juridiques“ in Klasse 42 ebenfalls Gleichartigkeit.
I.
Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom
14. August 2007 die Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des
angefochtenen Entscheides. Subsidiär seien die Beschwerde und der
Widerspruch wegen Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke abzuwei-
sen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es sei der Wille
des Gesetzgebers Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen
gegen die Registrierung und den Gebrauch von Zeichen, die der Orga-
nisation Schaden könnten, zu schützen. So respektiere das Bundesge-
setz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Verein-
ten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen in Art. 5
vorbestehende, gutgläubig erworbene Rechte nur unter der Einschrän-
kung, dass sie der geschützten Organisation nicht schaden. Dies erge-
be sich auch aus der Botschaft des Bundesrates, wonach der Richter
wohlerworbene Rechte für nichtig erklären könne. Da es damals noch
kein Widerspruchsverfahren gegeben habe, müssten auch die Vorin-
stanz sowie das Bundesverwaltungsgericht im Sinne von „Richter“ ver-
standen werden. Zudem werde die Beschwerdeführerin nicht ihrer
Rechte enteignet, könne sie doch ihre Marke weiterbenutzen. Der Be-
griff GALILEO werde sogar von Gesetzes wegen geschützt, was folg-
lich auch der Beschwerdeführerin zugute komme. Im Übrigen habe die
Beschwerdeführerin möglicherweise den Gebrauch der Widerspruchs-
marke für Online-Registrierungsservices, für welche sie nicht regist-
riert sei, glaubhaft gemacht. Dagegen genügten die von ihr eingereich-
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ten Dokumente nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Mar-
ke für Waren der Klasse 9.
J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 15. August 2007
auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde
unter Kostenfolge abzuweisen.
K.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. April 2007 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-
waltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese
Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bun-
desverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings nur mit der Begründung
abgewiesen, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr
bestehe. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend ge-
braucht wurde, was die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom
17. März 2006 an die Vorinstanz rechtswirksam angezweifelt hat
(Art. 32 MSchG), wurde im angefochtenen Entscheid offen gelassen.
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Falls das Bundesverwaltungsgericht in Gutheissung der Beschwerde
das Bestehen einer Zeichenähnlichkeit zwischen den zu vergleichen-
den Marken bejaht, wäre die Sache darum zur weiteren Prüfung des
rechtserhaltenden Gebrauchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Auf
die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne teilweise einzutreten, als
sinngemäss beantragt wird, die Sache sei zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der
Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessli-
che Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleis-
tungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu
verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung
von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben
(Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist
innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2
Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung
ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch ab-
gewiesen (Art. 33 MSchG).
4.
Die Benelux-Staaten gehören wie die Schweiz der Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) an, wo-
bei zwischen den Ländern die in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierte
Vertragsfassung (SR 0.232.04) massgebend ist. Gemäss Art. 6ter PVÜ
sind staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fah-
nen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen,
Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen vor Nachahmung geschützt und dürfen als Marke we-
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der eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Dabei ist
der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr
über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nachah-
mung der charakteristischen heraldischen Merkmale. Diese Bestim-
mung betrifft nur die Fabrik- und Handelsmarken, nicht jedoch die
Dienstleistungsmarken (C. WILLI, Kommentar zum Markenschutzge-
setz, Zürich 2002, Art. 2 N 273 f.; G. H. C. BODENHAUSEN, Kommentar zur
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, Köln 1971, S. 80 ff. zu Art. 6ter PVÜ; L. DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N. 81).
Die Pariser Verbandsübereinkunft sieht in diesem Zusammenhang
zwei Ausnahmen vom Schutz von Kennzeichen, Bezeichnungen und
Kurzbezeichnungen zwischenstaatlicher Organisationen vor, welche
nicht zwingenden Charakter haben und somit dem Ermessen der Ver-
bandsländer überlassen sind. Einerseits ist es den Mitgliedstaaten frei-
gestellt, den Schutz nicht zu gewähren, wenn er Nachteile für die Inha-
ber von gutgläubig vor Inkrafttreten der Übereinkunft in dem betreffen-
den Land erworbenen Markenrechten bringen würde. Andererseits ist
kein Verbandsland verpflichtet, den Schutz zu gewähren, wenn die Be-
nutzung oder Eintragung der Marke, gegen welche der Schutz angeru-
fen wird, nicht auf eine Verbindung zwischen der das Kennzeichen
oder andere Zeichen enthaltenden Marke mit der betreffenden Organi-
sation hinweist oder wenn die Benutzung oder Eintragung nicht geeig-
net wäre, die Öffentlichkeit über das Bestehen einer Verbindung zwi-
schen dem Benutzer und der Organisation zu täuschen (Art. 6ter Abs. 1
Bst. c PVÜ).
5.
In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft eingegan-
genen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz vom 15. De-
zember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation
der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisatio-
nen erlassen (NZSchG, SR 232.23). Der Schutz dieses Gesetzes geht
weiter als derjenige von Art. 6ter PVÜ und verbietet die Aufnahme der
geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Ge-
schäftsfirmen, und dies selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr
besteht (DAVID, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 83; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG
N 275; BGE 105 II 135 E. 2 mit Hinweis auf die Botschaft des Bundes-
rates an die Bundesversammlung vom 5. Juni 1961 zum Entwurf eines
Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisa-
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tion der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organi-
sationen, BBl 1961 I 1333).
Das Gesetz untersagt die Benutzung der Namen, Sigel, Wappen, Flag-
gen und anderer Zeichen der Vereinten Nationen, derer Spezialorgani-
sationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen, wobei sich
das Verbot auch auf Nachahmungen erstreckt (Art. 1-3 NZSchG). Ge-
mäss Art. 4 NZSchG tritt der Schutz der Zeichen am Tag ihrer Veröf-
fentlichung im Bundesblatt ein. Art. 5 NZSchG hält fest, dass wer in
gutem Glauben vor jener Veröffentlichung Namen, Sigel, Wappen,
Flaggen oder andere geschützte Kennzeichen zu benützen begonnen
hat, diese Benützung fortsetzen darf, sofern daraus der betroffenen
zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst.
6.
Beim angefochtenen Zeichen GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.)
handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, welche in der Mitte der obe-
ren Zeichenhälfte das am 2. September 2003 im Bundesblatt veröf-
fentliche Emblem der GALILEO satellites and services for positioning
and radio-navigation enthält. Letzteres besteht aus einem schwarzen
Quadrat, in dessen oberen drei Vierteln sich eine weisse, mit einem
schwarzen Punkt und Kleinbuchstaben „e“ versehene Scheibe befin-
det, um die zwölf helle fünfzackige Sterne elliptisch angeordnet sind.
Im unteren Viertel steht in weissen Grossbuchstaben das Wort „GALI-
LEO“. Ausserhalb des Emblems, jedoch unmittelbar rechts daneben
befindet sich in schwarzen Grossbuchstaben von gleicher Grösse und
Schrift auf weissem Hintergrund der Begriff „JOINT“ sowie darunter
die Bezeichnung „UNDERTAKING“. Links unterhalb des Emblems
steht in Schwarz auf Weiss noch eine Kombination aus drei Kreisseg-
menten und einem Punkt, welche aufgrund ihrer Anordnung die Buch-
staben „G“, „j“ und „U“ abstrahieren.
7.
Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass die vollständige Über-
nahme der Widerspruchsmarke GALILEO im angefochtenen Zeichen
GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) zu einer Verwechslungsgefahr
führe. Auch soll es sich bei der Beschwerdegegnerin um eine ge-
mischtwirtschaftliche Unternehmung und um keine zwischenstaatliche
Organisation handeln. Demgegenüber ist unbestritten, dass das Emb-
lem der GALILEO satellites and services for positioning and radio-
navigation in der Schweiz mit Wirkung ab 2. September 2003 ge-
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schützt ist und die Beschwerdegegnerin auch berechtigt war, dieses in
ihrem Zeichen zu verwenden, weshalb der Marke korrekterweise der
Schutz in der Schweiz gewährt worden ist. Auf die Rechtsnatur der
Beschwerdegegnerin ist deshalb nicht näher einzugehen. Zu prüfen ist
dagegen, ob das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen
der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaat-
licher Organisationen den Schutz vorbestehender Registerrechte ein-
schränken kann.
8.
Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel,
Wappen, Flaggen oder andere nach diesem Gesetz geschützte Kenn-
zeichen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benützen begon-
nen hat, die Benützung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwi-
schenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst. Die Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 5. Juni 1961 zum
Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen
der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatli-
cher Organisationen hält fest, dass keine Veranlassung besteht, vom
Grundsatz abzuweichen, wonach wohlerworbene Rechte beim Inkraft-
treten eines neuen Gesetzes weiterhin gewahrt bleiben sollen. In ei-
nem Fall soll der Richter den Weiterbestand solcher Rechte ablehnen
können, nämlich dann, wenn damit ein Nachteil für die betreffende Or-
ganisation verbunden ist. Dies treffe beispielsweise dann zu, wenn ein
Kennzeichen einer Organisation von einem Dritten auf demselben Tä-
tigkeitsgebiet verwendet und dadurch eine Verwechslungsgefahr be-
gründet würde (BBl 1961 I 1337). Deutlicher noch ist die französisch-
sprachige Botschaft, wo davon die Rede ist, dass wohlerworbene
Rechte durch den Richter nichtig erklärt werden können („... les droits
acquis pourront être mis à néant par le juge...“ [FF 1961 1341]). Der
Gesetzesentwurf hatte demzufolge zwar die Koexistenz vorbestehen-
der Marken mit jüngeren Hoheitszeichen zum Ziel, räumte jedoch im
Konfliktfall letzteren eindeutig den Vorrang ein. Der Auffassung der Be-
schwerdeführerin, wonach gemäss Art. 5 NZSchG hoheitliche Kenn-
zeichen nur den vor ihrer Veröffentlichung zwar benutzten, jedoch
noch nicht registrierten Zeichen vorgehen würden, kann nicht gefolgt
werden. Vielmehr gehen hoheitliche Kennzeichen auch eingetragenen
Marken insoweit vor, als der betroffenen zwischenstaatlichen Organi-
sation andernfalls ein Nachteil erwüchse. Ebensowenig darf aus Art. 6
Abs. 2 NZSchG, wonach gegen dieses Gesetz verstossende Marken
von der Hinterlegung ausgeschlossen sind, der Umkehrschluss gezo-
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gen werden, dass vorbestehende Markenrechte gegenüber einem jün-
geren Hoheitszeichen uneingeschränkt Bestand haben, zumal es sich
um eine nicht unbedingt notwendige Bestimmung handelt, sah doch
bereits das alte Markenschutzgesetz die Verweigerung der Registrie-
rung von Marken vor, welche den Vorschriften der Bundesgesetzge-
bung widersprechen (vgl. BBl 1961 1337 f.). Im Übrigen sei noch ange-
merkt, dass das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen
der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatli-
cher Organisationen den Namen, Sigeln und Zeichen der zwischen-
staatlichen Organisationen einen weitergehenden Schutz als
Art. 6ter PVÜ gewährt. Letztere Bestimmung kann nicht zugunsten ei-
ner einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes angerufen wer-
den (BGE 105 II 135 E. 2).
Es lässt sich festhalten, dass dem Bundesgesetz zum Schutz von Na-
men und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und ande-
rer zwischenstaatlicher Organisationen auch im Widerspruchsverfah-
ren Nachachtung zu verschaffen ist. Ein von der jeweiligen zwischen-
staatlichen Organisation oder mit deren Zustimmung als Marke ange-
meldetes hoheitliches Kennzeichen geht dabei auch einer vorbeste-
henden Marke grundsätzlich vor und ist bei der Beurteilung ihres
Schutzumfangs zu berücksichtigen. Unbehelflich ist in diesem Zusam-
menhang der Hinweis der Vorinstanz, dass im Widerspruchsverfahren
von der Gültigkeit der konfligierenden Zeichen auszugehen sei, da
auch dies sie nicht davon entbindet, die Schutzvoraussetzungen der
Widerspruchsmarke im Zeitpunkt ihres Entscheids zu prüfen, die von
den Verhältnissen im Zeitpunkt der Eintragung der Marke – wie im vor-
liegenden Fall – manchmal abweichen können. Dies gilt nach oben
Gesagtem ebenfalls dann, wenn das Hoheitszeichen jünger als die Wi-
derspruchsmarke ist. Selbst wenn das hoheitliche Kennzeichen – wie
in casu – nur einen Bestandteil der neueren Marke bildet, vermag es
darum allein keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine solche
könnte sich höchstens im Gesamteindruck der zu vergleichenden Mar-
ken aus der Kombination mit anderen Elementen ergeben. Dies ist bei
der Marke der Beschwerdegegnerin jedoch nicht der Fall. Der umstrit-
tene Begriff GALILEO befindet sich auf dem Emblem der GALILEO sa-
tellites and services for positioning and radio-navigation, welches in
der Schweiz geschützt ist und das die Beschwerdegegnerin auch be-
rechtigt war, in ihrem Zeichen zu verwenden. Das hoheitliche Kennzei-
chen unterliegt nicht dem Gegenstand des Widerspruchsverfahrens,
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weshalb die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu-
recht verneint hat.
9.
Die Beschwerdeführerin führte ferner aus, dass Markenrechte der Ei-
gentumsgarantie unterstünden und in casu keine genügende gesetzli-
che Grundlage für eine Expropriation vorläge. Bei den im Markenregis-
ter eingetragenen Zeichen handelt es sich um wohlerworbene Rechte.
Dies sind vermögenswerte Ansprüche des Privaten gegenüber dem
Staat, die sich durch ihre besondere Rechtsbeständigkeit auszeichnen
(U. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auf-
lage, Zürich 2006, Rz. 1008). Wohlerworbene Rechte sind nicht abso-
lut gesetzesbeständig. Ihr Widerruf ist zulässig, wenn er auf genügen-
der gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt, ver-
hältnismässig ist und gegen volle Entschädigung erfolgt. Die blosse
Einschränkung eines wohlerworbenen Rechts lässt das Gemeinwesen
gewöhnlich nur dann entschädigungspflichtig werden, wenn sie wirt-
schaftlich einem Entzug des Rechts gleichkommt (P. TSCHANNEN/
U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 4
Rz. 47). In casu liegt die gesetzliche Grundlage in Art. 5 NZSchG, wo-
nach vorbenützte Kennzeichen weiterverwendet werden dürfen, sofern
der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil er-
wächst. Ob die Norm auch für den Entzug des Registerrechts ausrei-
chen würde, kann dahingestellt bleiben, für den blossen Entzug des
Abwehranspruchs gegenüber dem jüngeren Zeichen genügt sie zwei-
fellos. Das öffentliche Interesse besteht im Geltungsschutz des Ho-
heitszeichens. Auch ist der Eingriff verhältnismässig, kann die Be-
schwerdeführerin doch ihre Marke wie bis anhin weiterbenutzen. Dabei
könnte sich der gesetzliche Schutz des hoheitlichen Emblems, wie die
Beschwerdegegnerin zutreffend feststellte, für die Widerspruchsmarke
indirekt sogar als dienlich erweisen. Zudem dürfte diese von einem all-
fälligen hoheitlichen Anschein profitieren. Im Übrigen stellt der vorlie-
gende Entzug des Abwehrrechts lediglich eine marginale Einschrän-
kung des Markenrechts dar, weshalb kaum eine Entschädigung
geschuldet wäre.
10.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vorinstanz das Be-
stehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden
Marken zurecht verneint hat. Die Beschwerde erweist sich demzufolge
als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorin-
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stanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die
Beschwerdeführerin kostenpflichtig, und es steht der Beschwerdegeg-
nerin einen Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und
Art. 64 Abs. 1 VwVG).
11.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenver-
letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall
stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert
in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,
L. DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).
12.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für
die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren er-
scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Be-
schwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerde-
verfahren angemessen.
13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
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B-3766/2007
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-
verrechnet. Die Differenz von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin
zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Wspr. Nr. 7766; Einschreiben; Akten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Versand: 4. Februar 2009
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