Jugement du 7 septembre 2011
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale
Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique,
la greffière Joëlle Braghini.
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
case postale 334, 1004 Lausanne,
contre
A., défendu d’office par Me Lionel Capelli, avocat.
Objet
Infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2011.9
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Faits:
A. Déroulement de la procédure
A.1 Dans un rapport du 4 juillet 2007, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) faisait
état d’informations selon lesquelles des individus résidant en Suisse étaient en re-
lation avec des personnes affiliées au crime organisé italien (cf. cl. 2 pag. 04.00.1
ss). Les surveillances téléphoniques mises en place sur le raccordement télépho-
nique de B., domicilié à Z. et déjà condamné en Italie pour association mafieuse et
infractions à la loi sur les stupéfiants, avaient en effet révélé des contacts, en par-
ticulier en 2007, avec le dénommé C., résidant dans le canton de Genève. Or, la
police italienne avait pu observer à plusieurs reprises B. en compagnie de D.,
considéré comme le référent de la mafia sicilienne à Y. et déjà condamné à seize
ans de réclusion pour association et soutien à une organisation criminelle dévolue
au trafic de stupéfiants. La PJF soupçonnait aussi C. d’avoir des contacts avec
une filière d’approvisionnement en cocaïne reliant l’Argentine à l’Espagne. Enfin,
les contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre des commissions rogatoires
italiennes laissaient penser que A. et E. agissaient dans ce cadre pour le compte
de C. (cf. cl. 2 pag. 04.00.12). Ces personnages étaient déjà connus des services
de police suisse et étranger pour des infractions à la loi sur les stupéfiants.
A.2 En date du 12 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire (opération F.) à l’encontre de C. et
consorts pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et soutien, res-
pectivement participation à une organisation criminelle (cl. 1 pag. 01.00.1).
L’enquête visait notamment A. et E. (cl. 1 pag. 01.00.3/4). Dès le 13 juillet 2007, le
MPC a ordonné plusieurs surveillances téléphoniques et notamment celle des rac-
cordements utilisés par A. (cl. 11 pag. 09.01.1-11). Le 29 septembre 2008, le MPC
a décerné un mandat d’arrêt à son encontre (cl. 7 pag. 06.03.1-2). A. a été inter-
pellé le 21 avril 2009 à X. à son lieu de résidence, puis placé en détention préven-
tive du 21 avril au 5 mai 2009 (cl. 7 pag. 06.03.6 et 06.03.44).
A.3 Au cours de la procédure, plusieurs mesures d’enquête ont été exécutées (audi-
tions, éditions bancaires, perquisitions, etc.), en particulier des commissions roga-
toires adressées par le MPC à l’Espagne, à la France, au Pérou ou encore à
l’Argentine. A. a été entendu à quatre, respectivement trois reprises par la PJF et
par le MPC, la dernière audition s’étant déroulée le 17 mars 2011. A cette occa-
sion, il a été interrogé sur ses rapports avec G. (cf. cl. 13, questions 14, 26 et 27).
A.4 En date du 7 juin 2010, le MPC a requis du Juge d’instruction fédéral (ci-après:
JIF) l’ouverture d’une instruction préparatoire (cl. 1 pag. 01.00.17-21). Considérant
que les infractions visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que
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l’enquête de police judiciaire répondait aux exigences de l’art. 101 PPF, le JIF a
ordonné cette ouverture le 23 juillet 2010 (cl. 1 pag. 01.00.29-33).
A.5 Le 17 juin 2011, le MPC a prononcé le classement de la procédure instruite à la
charge de C. et consorts en tant qu’elle concernait le soutien, respectivement la
participation à une organisation criminelle en raison de la prévention insuffisante
(pour A., voir cl. 28 pag. 28.100.8-10). Par ordonnances du 17 juin 2011, le MPC a
en revanche condamné E., B., A. et C. pour diverses infractions à l’art. 19 ch. 1
al. 6 LStup (cf. cl. 27, sous rubrique 22). Quant à E. et A., ils ont été condamnés
pour avoir pris en 2007 des mesures aux fins d’organiser un trafic de cocaïne en-
tre l’Espagne, la France et la Suisse (cf. rapport de la PJF du 23.1.2008, cl. 3
pag. 05.00.231 ss, volet «H.» de l’enquête F.). S’agissant plus particulièrement de
A., il lui est reproché d’avoir pris contact avec le milieu, de s’être renseigné sur les
sources de ravitaillement, les prix et les modalités de transport, et d’avoir joué le
rôle d’intermédiaire pour mettre en relation I., J. et K. avec E. qui avait des rela-
tions en Espagne avec des fournisseurs. A. a été condamné à une peine privative
de liberté de 60 jours, sous déduction de quinze jours de détention préventive
(cl. 28 pag. 28.100.4-7).
A.6 Le 29 juin 2011, A. a formé opposition contre l’ordonnance de condamnation. Par
courrier du 30 juin 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le dossier en vue des débats. Le MPC a in-
formé la Cour qu’il n’y prendrait pas part (art. 337 CPP) et qu’il requerrait le main-
tien de l’ordonnance du 17 juin 2011.
A.7 Par ordonnances des 25 juillet et 17 août 2011, la Cour a ordonné l’édition de l’ex-
trait du casier judiciaire de A., d’un extrait des poursuites, de la décision de taxa-
tion pour l’année 2010 et d’un rapport de renseignements généraux (cl. 28
pag. 28.430.1-4).
A.8 Les débats se sont tenus le 7 septembre 2011 en présence de A. assisté de son
défenseur. D’entrée de cause, l’avocat de l’accusé a requis que toutes les preuves
administrées par l’ancien procureur fédéral suppléant L. soient déclarées illégales,
en particulier celles lors de l’administration desquelles ce procureur était accom-
pagné de son interprète qui était aussi sa maîtresse. Statuant sur le siège, la Cour
a rejeté cette requête. A l’issue des débats, Me Lionel CAPELLI a conclu à
l’acquittement de A. Il a demandé qu’en cas de condamnation la peine ne dépasse
pas le nombre de jours de détention déjà subis, soit quinze jours.
A.9 Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 7 septem-
bre 2011 en présence de A. et de son conseil.
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A.10 La Cour a statué par ordonnance séparée du 28 septembre 2011 sur le montant
de l’indemnité due au défenseur d’office. Dite ordonnance est entrée en force.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la
cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
B. La situation personnelle de l’accusé
A. est né le 18 septembre 1948 à W. Il est divorcé de M. avec qui il a eu deux en-
fants, soit N. né en 1980 et O. née en 1982. Il est également le père de P. née en
2002, fille qu’il a eue d’une union avec Q.
A. a fait un apprentissage puis une maîtrise de fromager. Il dispose également
d’un diplôme de commerce. Il a travaillé dans le secteur de la fromagerie jusqu’en
1977. Par la suite, il a travaillé pendant dix ans comme représentant auprès de la
société R. à V., entreprise active dans les produits alimentaires, puis durant sept
années chez S. à U. A. a expliqué y avoir débuté dans le secteur de la logistique
et avoir été par la suite promu au titre de vice-directeur (cl. 28 pag. 28.910.8). De-
puis 1995, A. n’a plus d’activité professionnelle stable.
A. réside cinq jours par semaine à ZZ. dans le canton de Fribourg. Il vit auprès de
l’œuvre T. qui est dirigée par AA. Les deux autres jours, il les passe à YY. En
échange de divers travaux (tenue de fichiers, recherche de donateurs, travaux de
manutention, nettoyages, etc.), A. est nourri et logé par AA.
A. a été condamné à quatre reprises: le 11 mars 1997 par le Tribunal criminel de
XX. à cinq ans de réclusion pour escroquerie, violation d’une obligation d’entretien
et pour infractions à la LStup et à la LAVS; le 4 octobre 1999 par le Tribunal de
district WW. à douze mois de réclusion pour vol et violation de domicile; le 31 oc-
tobre 2003 par le Tribunal correctionnel de VV. (France) à quatre ans
d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et importation en contrebande de
marchandises prohibées et le 5 novembre 2007 par le Ministère public du canton
de UU. à dix jours-amende à 20 francs le jour avec sursis pendant deux ans, peine
assortie d’une amende de 100 francs pour infraction à la LCR.
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La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles et incidentes
1.
1.1 En vertu des dispositions transitoires du code de procédure pénale du 5 octo-
bre 2007 (CPP; RS 312.0) entré en vigueur le 1er janvier 2011, la procédure est
soumise au nouveau droit (art. 448 ss CPP).
1.2 Les parties n’ont soulevé aucun incident, ni invoqué aucune exception qui ferait
obstacle à ce que la cause soit jugée au fond. Ce nonobstant, la Cour doit exami-
ner d’office sa compétence matérielle pour connaître de la présente procédure. A
teneur des articles 35 de la loi sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS
173.71]), 23 et 24 CPP qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fé-
dérale, la Cour est compétente pour juger des infractions en matière de crime or-
ganisé. Celles qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de
l’art. 260ter CP relèvent de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont
été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons
sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 24 al. 1 CPP;
ég. art. 35 LOAP). Tel est le cas dans la pratique des infractions à la loi sur les stu-
péfiants dont les protagonistes agissent en réseaux internationaux (cf. BERNARD
BERTOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 3 ad art. 24 CPP, avec réfé-
rences, note 3), infractions qui relèveraient en principe de la compétence des can-
tons (art. 28 al. 1 LStup).
En l’espèce, comme on l’a vu aux considérants A.1 et A.2, l’enquête a été ouverte
initialement pour infraction à la LStup et soutien, respectivement participation à une
organisation criminelle. La procédure ayant été classée pour ce dernier grief (A.5),
la compétence fédérale ne serait ainsi plus donnée. Lorsque l’acte d’accusation a
été dressé, la Cour ne saurait toutefois nier sa compétence qu’en présence de
motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). On ne saurait par
ailleurs voir un problème dans le fait que le MPC n’ait pas délégué l’affaire au can-
ton compétent. Une délégation, qui aurait été en théorie possible (art. 26 CPP, en
particulier 26 al. 2), ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel (cf. BERNARD BER-
TOSSA, op. cit., n° 4 ad art. 25 CPP; cf. aussi ATF 133 IV 235 consid. 5.4), dans le
sens du principe de la «perpetuatio fori» consacré à l’art. 26 al. 3 CPP (cf. DANIEL
KIPFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 5
ad Art. 25 StPO). La Cour se déclarera donc compétente matériellement.
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1.3 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.
L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En vertu de
l’art. 36 al. 2 LOAP, le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les
délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux
ans (art. 19 al. 2 let. b CPP via art. 36 al. 2 LOAP).
1.4 L’ordonnance pénale du 17 juin 2011 contient les informations énumérées à
l’art. 353 CPP avec la réserve suivante. Le MPC a prononcé une peine privative de
liberté ferme de 60 jours, soit une peine de courte durée au sens de l’art. 41 CP.
S’agissant de la motivation exigée par le droit matériel (cf. art. 41 al. 2 CP qui va
plus loin que l’art. 353 al. 1 let. e CPP), l’ordonnance pénale fait référence aux an-
técédents de A. Le MPC ne s’est pas prononcé en revanche sur la possibilité
d’exécuter une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général, conditions pourtant
requises par l’alinéa 1 de l’art. 41 CP. La question de savoir si cette motivation est
suffisante pourra demeurer ouverte. Supposée insuffisamment motivée – question
sur laquelle les commentateurs ont des avis différents (cf. GORAN MAZZUCCHELLI,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n° 48 ad Art. 41 StGB; ég.
FRANZ RIKLIN, op. cit., n° 5 ad Art. 353 StPO; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar,
n° 8 ad Art. 353 StPO) –, la Cour aurait la possibilité de réparer le vice dans le ca-
dre de la présente procédure. Formée par écrit dans le délai de dix jours devant le
ministère public, l’opposition est valable (art. 354 al. 1 CPP). Les conditions pour la
procédure devant le tribunal au sens de l’art. 356 CPP sont ainsi
toutes réunies.
1.5 La préparation et le déroulement des débats ont donné lieu à un incident concer-
nant la légalité des preuves administrées par le procureur fédéral suppléant L. et en
particulier de celles lors de l’administration desquelles ce procureur était accompa-
gné de son interprète qui s’est avérée être sa maîtresse. A l’ouverture des débats,
Me Lionel CAPELLI a demandé que l’illégalité de ces preuves soit constatée. La
Cour a rendu sur le siège la décision rappelée plus haut (consid. A.8). La motiva-
tion ayant été résumée oralement à l’audience, il convient d’en préciser la teneur.
Me Lionel CAPELLI a soutenu en substance que les preuves susmentionnées
étaient illégales car elles avaient été obtenues par un procureur qui faisait au-
jourd’hui l’objet d’une enquête pénale diligentée par le procureur fédéral extraordi-
naire BB. (cf. lettre du 21 juillet 2011, cl. 28 pag. 28.521.15). Dans un courrier du
24 août 2011, Me Lionel CAPELLI a expliqué que «…l’enquête de M. le Procureur
BB. porte justement sur les actes d’instructions de l’ancien procureur fédéral sup-
pléant en Amérique du Sud (notamment en Argentine et en Uruguay), diligentés
sans commissions rogatoires, mais également sur le fait que la traductrice, lors des
interrogatoires dans ces deux pays, n’était autre que la maîtresse de M. le Procu-
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reur L., ce qui laisse songeur quant à l’exactitude des propos couchés sur les pro-
cès-verbaux des personnes interrogées...».
A teneur de l’art. 140 al. 1 CPP, «Les moyens de contrainte, le recours à la force,
les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restrein-
dre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration
des preuves». L’art. 141 al. 1 CPP prévoit pour sa part que ces preuves ne sont en
aucun cas exploitables. Quant à l’art. 141 al. 2 CPP, il stipule que «Les preuves
qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité
par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation
soit indispensable pour élucider des infractions graves». La question à trancher en
l’espèce est celle de savoir si les preuves administrées par l’ancien procureur sont
ou non exploitables et lesquelles ne le seraient pas le cas échéant. Information
prise auprès du procureur extraordinaire, la procédure visant L. porte sur les mo-
dalités de l’audition de G. le 11 février 2009 à ZZZ. (Uruguay), exécutée par ail-
leurs sans commission rogatoire. A l’ouverture des débats, après avoir communi-
qué oralement le contenu de la réponse du magistrat extraordinaire, la Cour a sou-
levé d’office la question de la validité de l’audition querellée. Vu la procédure pen-
dante contre L., sa régularité était cependant sujette à caution. Ainsi, la Cour a dé-
cidé que les déclarations de G. recueillies à ZZZ. ne pourraient le cas échéant pas
être retenues comme preuves à charge, tout comme les passages du procès-
verbal de l’audition de A. du 17 mars 2001 qui s’y référaient. Ces preuves ont donc
été écartées de la procédure. S’agissant d’éventuelles autres preuves illégales,
l’avocat de A. ne s’est pas exprimé précisément sur le sujet, étendant sa requête à
tous les interrogatoires conduits par L. en présence de sa maîtresse/interprète.
Pour sa part, la Cour a pu constater que la requête concernait en réalité deux au-
ditions, soit celles du 15 mai 2009 de CC., ainsi que celle du 19 mars 2009 de
DD., et que les moyens du défenseur n’étaient pas fondés. En effet, leurs interro-
gatoires, qui ont eu lieu à YYY. et à XXX., ont été exécutés à la suite de commis-
sions rogatoires en bonne et due forme (cf. cl. 15 pag. 12.07.1 ss, cl. 20
pag. 18.02.3 ss, cl. 21 pag. 18.02.314 ss; cl. 20 pag. 18.01.421 ss,
pag. 18.01.404 ss). La Cour a également pu relever que les procès-verbaux y rela-
tifs n’ont été dressés ni par l’interprète du procureur, ni par celui-ci, mais par les
représentants des autorités argentine et espagnole qui se sont aussi chargés des
auditions. Leur régularité n’était ainsi guère discutable, ni d’ailleurs discutée.
Toujours s’agissant d’éventuelles autres preuves illégales que l’accusé s’est abs-
tenu de désigner avec précision, on pourra se dispenser de chercher à les décou-
vrir dans la mesure où, dans son ordonnance pénale du 17 juin 2011, le MPC n’a
retenu que les faits liés au «volet H.». Or, ces faits n’ont aucun rapport avec la par-
tie de la procédure impliquant G. ou encore, CC. et DD.
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1.6 En ce qui concerne le droit matériel applicable, les actes retenus à la charge de A.
ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, des nouvelles disposi-
tions de la loi sur les stupéfiants et en particulier de l’art. 19. Aux termes de
l’art. 2 CP, «Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un
délit après l’entrée en vigueur de ce code» (al. 1; principe de la non-rétroactivité).
«Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la
date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date
et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de
l’infraction» (al. 2; lex mitior). Dans le cas concret, les actes préparatoires tombent
tant sous le coup de l’art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup que de l’art. 19 al. 1 let. g LStup
rev., leurs éléments constitutifs étant identiques (s’agissant des modifications maté-
rielles intervenues à l’art. 19, cf. FF 2006 p. 8141 ss, 8178). Au niveau de la fixation
de la peine, en vertu de l’art. 19 al. 3 let. a LStup rev., il est désormais possible
d’atténuer la peine en cas d’actes préparatoires au sens de l’alinéa 1 lettre g
(cf. art. 48a CP applicable par le renvoi des art. 26 LStup et 333 CP), ce qui n’était
pas le cas sous l’ancien droit (cf. FF 2006 p. 8141 ss, 8179). Le nouvel art. 19 al. 3
let. a LStup est donc applicable, dès lors qu’il est plus favorable.
Sur le fond
2.
2.1 L’art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup (art. 19 al. 1 let. g LStup rev.) réprime les actes prépara-
toires commis par l’auteur aux fins de commettre l’une des infractions prévues à
l’art. 19 ch. 1 al. 1 à 5 aLStup (art. 19 al. 1 let. a à g LStup rev.), pour autant que
celle-ci ne soit pas punissable (ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 60). Selon la jurispru-
dence, la simple décision de commettre un acte tombant sous le coup de l’art. 19
ch. 1 al. 1 à 5 LStup n’est pas punissable; seul est répréhensible le comportement
illicite qui procède de cette décision. Des intentions, voire des projets, ne suffisent
pas. Pour qu’il y ait des actes préparatoires au sens de la susdite disposition, il faut
donc que le projet de l’auteur se soit traduit par des actes (ATF 117 IV 309
consid. 1a p. 310; pour une casuistique: même arrêt consid. 1b p. 311, PETER AL-
BRECHT, die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2e éd., Berne
2007, n° 149 ss ad art. 19 LStup). Interprété restrictivement, l’application de cette
norme doit être limitée aux cas où les agissements en cause ne peuvent avoir
d’autre but que la mise en circulation de stupéfiants. Ainsi, la disposition n’est pas
applicable à celui qui acquiert des stupéfiants pour son propre usage et qui envi-
sage après coup d’en revendre une partie; n’est pas non plus punissable celui qui,
dans l’intention de s’introduire dans le marché de la drogue, se contente de songer
- 9 -
à la manière dont il s’y prendra pour acquérir la marchandise et trouver des clients
(ATF 117 IV 309 consid. 1a; 104 IV 41) ou se fait ouvrir un compte d’épargne
(ATF 117 IV 309 consid. 1d). Commet en revanche de tels actes préparatoires celui
qui, dans l’intention de se livrer au trafic, prend contact avec le milieu concerné et
se renseigne sur les sources de ravitaillement et les possibilités du marché ou les
contrôles à la frontière (ATF 106 IV 74 consid. 3; cf. aussi ATF 112 IV 106 consid. 3
et 106 IV 431). Le simple fait de convenir téléphoniquement d’un rendez-vous à un
lieu déterminé en vue d’une vente de cocaïne est un acte préparatoire punissable,
même si la rencontre n’a pas eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2004 du
11 janvier 2006, consid. 2.4).
2.2 A. est passé aux aveux dès son interpellation par la police. Entendu par la PJF les
21 et 28 avril 2009, il a admis avoir été en contact courant 2007 avec I. et J. pour
des transactions portant sur de la cocaïne (cl. 17 pag. 13.06.4 et 13.06.11). Il a ex-
pliqué les avoir connus lors d’une précédente incarcération pour trafic de cocaïne à
WWW. en France (entre 2003 et 2005, cl. 28 pag. 28.910.9). Interrogé le 9 mars
2010 sur commission rogatoire adressée à ce pays, I. a lui aussi reconnu avoir en-
tretenu de tels contacts avec A. (cl. 5 pag. 05.00.1001 s.). Ceux-ci ressortent du
reste des surveillances téléphoniques (cf. rapport de la PJF du 23.1.2008, cl. 3
pag. 05.00.237 et annexe 4). A. s’en est justifié en déclarant avoir cherché un
moyen de gagner de l’argent (cl. 17 pag. 13.06.3 et 13.06.11). Il a expliqué avoir
tenté dans un premier temps de renouer ses propres contacts avec le milieu de la
drogue, sans succès (cl. 17 pag. 13.06.3). Il songeait en particulier à se rendre au
Brésil, ce qu’il n’a cependant pas pu faire faute de moyens financiers (cl. 17
pag.13.06.7; procès-verbal du 17 mars 2011, p. 5). Comme E., lui, avait des rela-
tions avec le milieu en terre espagnole, il s’est adressé à lui. E. et A. se sont alors
entendus sur des transactions avec des acquéreurs potentiels qui souhaitaient
s’approvisionner par le biais du second, chacun devant toucher par kilo vendu une
commission située entre 1’000 et 2’000 euros (cl. 17 pag. 13.06.4 et 13.06.12;
cl. 28 pag. 28.910.10). A. a également reconnu avoir envisagé d’aller soit chercher
en Espagne l’argent gagné avec les transactions, soit de le faire transporter en
Suisse en le dissimulant dans des autos annoncées défectueuses dépannées par
la société EE. (cl. 17 pag. 13.06.20). A. a déclaré que pour leurs affaires commu-
nes, E. s’était rendu à deux reprises en Espagne (cf. cl. 17 pag. 13.06.4 et
13.06.11). Il a relevé toutefois que E. ne s’y déplaçait pas que pour sa seule clien-
tèle. Ce dernier voyageait en effet pour le compte d’autres individus, notamment de
C., qui le finançait. E. profitait donc de l’occasion d’être en Espagne pour réaliser
des transactions également avec les clients de A. (cf. cl. 17 pag. 13.06.4, 13.06.11
et 13.06.20). E. a admis ces faits (cf. cl. 17 pag. 13.04.41).
Lors de sa première audition par la police le 21 avril 2009, A. a expliqué que J.
l’avait recontacté en été 2007 pour l’informer qu’il disposait des fonds nécessaires
- 10 -
à l’acquisition de cocaïne au cas où A. pouvait toujours fournir cette marchandise
(cf. cl. 17 pag. 13.06.4). Il l’a répété le 28 avril 2009 lors de la seconde audition
(cl. 17 pag 13.06.11). J. était intéressé à acquérir un ou deux kilos (cf. cl. 17
pag. 13.06.4). Après s’être mis d’accord avec E. sur le prix «des Petrobras» (ce
terme se rapporte à de la cocaïne, cl. 17 pag. 13.06.15), A. a négocié le prix du kilo
avec ses acheteurs. Ce prix se situait entre 23’000 et 30’000 euros (cf. cl. 5
pag. 05.00.724; cl. 17 pag. 13.06.4 et 13.06.12). I., à l’occasion de son interroga-
toire, a également parlé d’un prix de cet ordre de grandeur (cl. 5 pag. 05.00.1001).
E. a informé A. que leurs projets allaient pouvoir se réaliser au retour d’un voyage
en Espagne en été 2007 (cl. 17 pag. 13.06.4). A., comme il l’a admis lors de ses
auditions des 21 et 28 avril 2009, a alors organisé des rendez-vous en Espagne
entre E. et ses clients (cf. cl. 17 pag. 13.06.4 et 13.06.11). Ce point a été confirmé
par E. lui-même lors de son interrogatoire par la police les 10 et 26 février 2009 (cl.
17 pag. 13.04.22/41). S’agissant de la concrétisation des transactions, une conver-
sation sortante interceptée sur le téléphone mobile de A. le 28 septembre 2007 à
17h10 avec un interlocuteur prénommé «J.» révèle d’une part qu’après une pre-
mière tentative de transaction ayant échoué, E. planifiait de se rendre à nouveau
«là-bas» ou «en bas» le lundi 1er octobre 2007 et d’autre part que A. et son interlo-
cuteur souhaitaient organiser une nouvelle rencontre (cf. cl. 3 pag. 05.00.267 s.,
ég. pag. 264 ss, pag. 270 ss). Comme prévu, E. s’est rendu en Espagne début
octobre pour y rencontrer divers clients (cf. cl. 17 pag. 13.04.22/41). D’une conver-
sation du 2 octobre 2007 entre E. et A., l’on peut déduire qu’à 11h08, E. n’avait
toujours pas de nouvelles de leurs autres «amis» (cf. cl. 5 pag. 05.00.755).
Confronté à cette conversation, A. a précisé qu’ils se référaient à «J. et compa-
gnie» (cl. 17 pag. 13.06.19). Le même jour à 23h03, I. informait A. qu’avec J.,
«c’était bon» (cf. cl. 3 pag. 05.00.275 en rapport avec pag. 237). A. a déclaré igno-
rer si J. et E. s’étaient rencontrés à VVV. (cl. 17 pag. 13.06.12). E. s’étant fait
agresser le mercredi 3 octobre 2007 dans le cadre d’une transaction impliquant FF.
qui devait se dérouler dans la matinée, les détails du rendez-vous définitif n’ont fi-
nalement pas été fixés (rapport de la PJF du 7.9.2009, cl. 5 pag. 05.00.686 ss, en
particulier pag. 760; cl. 17 pag. 13.06.4, pag. 13.06.12).
2.3 Lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2011, A. s’est partiellement rétrac-
té, prétendant que c’étaient I. et J. qui étaient à l’origine des discussions relatives à
la cocaïne. Selon la nouvelle version, lui-même et E. avaient été contactés par I. et
J. Ils leur avaient ainsi rendu visite à YY. pour discuter du financement de projets
immobiliers en France (cf. cl. 28 pag. 28.910.9-10). C’est dans ce contexte que les
deux français lui avaient demandé s’il pouvait leur fournir de la cocaïne. Comme il
avait été interpellé quelques années plus tôt en France en possession d’un kilo de
cocaïne, ils le considéraient comme un «Pablo Escobar». Les discussions étaient
cependant restées au niveau théorique. Elles ne constituaient donc pas des agis-
sements punissables. De plus, A. ignorait que ses ex-compagnons de prison
- 11 -
avaient rendez-vous avec E. Enfin, ses précédents aveux avaient procédé de
l’intention de couvrir E.
La nouvelle version avancée par A. se heurte toutefois à de nombreux éléments
résultant du dossier. Premièrement, E. et I. ont fait des déclarations suffisamment
concordantes avec celles de l’accusé pour retenir les faits litigieux à la charge de
celui-là. Deuxièmement, comme cela résulte des considérants précédents, les
contacts relatifs à la cocaïne sont corroborés par les écoutes téléphoniques. Troi-
sièmement, lors de ses précédents interrogatoires devant la PJF et devant le MPC,
A. s’est montré précis, cohérent et n’a jamais modifié sa version des faits. Enfin et
surtout, l’accusé perd de vue que s’il a voulu couvrir E., l’on ne saisit pas pourquoi
il lui impute alors des activités et des contacts avec le milieu de la cocaïne. Aussi,
l’on ne comprend pas en quoi ses aveux auraient contribué à diminuer les charges
retenues à l’encontre de E. En conclusion, s’il est concevable que I. et J. aient ren-
du visite à A. et à E. à YY. pour un projet immobilier, cela n’en discrédite pas moins
les précédentes dépositions de A.
2.4 Il ressort aussi de l’ordonnance pénale du 17 juin 2011 que A. s’est rendu coupable
d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup pour avoir participé à l’organisation d’une
transaction de cocaïne impliquant E. en communiquant à K. le numéro de celui-là.
Le 30 septembre 2007, une conversation entrante avec K. a été interceptée sur le
téléphone mobile de A. (cl. 3 pag. 5.00.269 en rapport avec cl. 17 pag. 13.06.15).
Répondant à son interlocuteur, A. explique que «lui (E.) sera en bas à partir de lun-
di», ce à quoi K. réplique «qu’on peut être lundi sur place». K. ajoute qu’il est en
possession «d’un chèque de banque effectif de trois appartements». A. demande à
son interlocuteur de lui transmettre par sms un numéro et annonce qu’il lui donnera
le numéro de téléphone espagnol de E. afin qu’il puisse l’atteindre sur place, et
«que c’est du 100%». Confronté à cette écoute lors de son audition du 28 avril
2009, l’accusé a reconnu qu’ils parlaient en réalité de trois kilos de cocaïne (cl. 17
pag. 31.06.15 et procès-verbal du 17 mars 2011, p. 7). A. a aussi expliqué qu’il
avait connu K. par le biais de E. (cf. cl. 17 pag. 31.06.11/16), ce qu’il a encore répé-
té lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2011 (cl. 28 pag. 28.910.10).
Quant à la transaction prévue pour le début du mois d’octobre 2007, elle n’a pas eu
lieu en raison de l’agression de E., fait déjà mentionné au considérant 2.2 (cf. cl. 5
pag. 5.00.1006, audition de K. le 30 novembre 2010 sur commission rogatoire;
cl. 17 pag. 13.06.20).
2.5 Les moyens de preuve susmentionnés et en particulier les transcriptions téléphoni-
ques permettent de considérer comme établi que A. a joué un rôle actif dans les
projets de transaction en Espagne avec E. Son affirmation selon laquelle ses dis-
cussions n’ont pas dépassé le stade de simple projet ou de réflexion théorique sur
les possibilités de trouver de la cocaïne est mensongère. Comme on l’a vu plus
- 12 -
haut, A. est allé au-delà de simples discussions. Lui et ses interlocuteurs avaient
convenu de ventes de cocaïne, à des quantités et à des prix déterminés, ventes qui
devaient se dérouler après le 1er octobre 2007, date à laquelle E. est arrivé en
Espagne. Ainsi que A. l’a expliqué à la PJF, E. avait trouvé un fournisseur dans ce
pays et l’avait informé que leurs projets allaient pouvoir se concrétiser (cl. 17
pag. 13.06.04). Il ne restait donc plus qu’à régler les détails quant au lieu et à
l’heure des rendez-vous. Tel que cela ressort des discussions téléphoniques, A.
était chargé de la coordination des ventes. Dans ces conditions, force est de cons-
tater que les pourparlers ont dépassé le stade de simple projet ou de réflexion
théorique et constituent, pour le moins, un acte préparatoire au sens de l’art. 19
ch.1 al. 6 aLStup. Peu importe au demeurant lequel des protagonistes est à
l’origine des contacts concernant la cocaïne, dès lors que l’offre faite a été accep-
tée. Il n’est également pas déterminant que la transaction ne se soit pas concréti-
sée car, si tel était le cas, l’infraction consommée absorbant nécessairement
l’infraction d’actes préparatoires, celle-ci serait vide de sens.
Peu importe aussi que A. ne se soit pas déplacé pour aller chercher de la drogue
ou qu’il n’ait pas participé aux discussions avec les fournisseurs. En l’espèce,
l’accusé a agi comme intermédiaire: il a mis en contact E., lui aussi intermédiaire,
avec de potentiels acheteurs. Ce comportement réalise sans conteste la définition
du courtage au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup, correspondant à l’art. 19 al. 1
let. c LStup rev. (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e
éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 19 LStup). Cette disposition déclare punissable celui
qui, sans droit, fait le courtage de stupéfiants. Selon la jurisprudence, la notion de
courtage vise toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un
avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier,
même en partie, pour l’un d’eux; elle n’implique pas une activité répétitive ou
accomplie par métier (ATF 118 IV 403 consid. 2a p. 403 s.). Le courtier est donc un
intermédiaire qui intervient dans l’opération, quelle qu’elle soit, qui doit conduire à
la remise de stupéfiants à autrui; soit le courtier met les protagonistes en contact,
par exemple en organisant un rendez-vous, en fournissant un nom, une adresse ou
un numéro de téléphone, soit il négocie la remise de stupéfiants pour l’une des par-
ties (BERNARD CORBOZ, op. cit, 2e éd., Berne 2002, p. 770). Comme E. a été sé-
questré avant d’avoir pu conclure avec les clients de A., respectivement avant que
A. et E. aient pu mettre en contact les deux parties, aliénateurs et acheteurs, seu-
les des «mesures prises à ces fins» au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup peuvent
être imputées à A.
2.6 S’agissant de l’aspect subjectif, A. savait manifestement que des stupéfiants
étaient en cause et le voulait. Il savait aussi qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisa-
tion pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable
d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 13 -
3. Peine
3.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considéra-
tion les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est notamment déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47
al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon
cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la ju-
risprudence appliquait dans le cadre de l’ancien art. 63 CP (ATF 129 IV 6
consid. 6.1). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe
un certain rapport entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les an-
técédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la
peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision
dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte,
plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute est
grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a; HANS
WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n° 90 ad
Art. 47 StGB; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critè-
res mentionnés par l’ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération
l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la juris-
prudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner
l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3,
121 IV 97 consid. 2c, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Sous réserve
de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de pré-
vention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine
devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal fédéral
6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, re-
noncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art.
47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen,
8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, le nouvel art. 47 CP
confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral
6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008,
n° 8, p. 25 ss).
En vertu du nouvel art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées
par la jurisprudence (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
- 14 -
code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le
juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur,
il tient compte pour fixer la peine, de façon à ce que l’on puisse vérifier si tous les
aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in
forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres
ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite,
mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de re-
cours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine
prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2
ad Art. 50 CP).
3.2 Coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 alinéa 6 aLStup (correspondant à l’art. 19
al. 1 let. g LStup rev.), A. s’expose à une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou à une peine pécuniaire. En l’espèce, il est ressorti de la procédure que A.
avait cherché à organiser en 2007 deux transactions concernant de la cocaïne. La
première portait sur un ou deux kilos (consid. 2.2 et 2.3), la seconde, sur trois kilos
(consid. 2.4), soit des quantités importantes. En cas de succès des premières tran-
sactions, A. n’avait pas l’intention d’abandonner son activité délictueuse mais
comptait s’entremettre dans d’ultérieures (cl. 17 pag. 13.06.14). La Cour considère
que la culpabilité de A. est loin d’être négligeable. Même si les transactions ne se
sont pas réalisées, l’accusé s’est adonné à cette activité et avait même songé à
mettre sur pied un système pour rapatrier les bénéfices. Les buts poursuivis par
l’accusé et sa motivation n’étaient autres que lucratifs. Il s’agissait de gagner de
l’argent, soit de générer des revenus (cl. 17 pag. 13.06.14). Hormis ses précéden-
tes condamnations, rien dans sa situation personnelle (cf. consid. B) ne permet de
trouver un début d’explication à ses agissements, du reste minimisés lors des dé-
bats. En tant qu’ami de E. («C’était mon pote», cl. 17, procès-verbal du
17 mars 2011, p. 3), A. aurait pu choisir de le dissuader de commettre de nouvelles
infractions en lien avec la cocaïne. La Cour tiendra par ailleurs compte du fait que
l’accusé a de nombreux antécédents judiciaires pour avoir été condamné à quatre
reprises. Ces antécédents montrent un certain mépris face aux lois, d’autant que
deux condamnations portent sur des infractions de nature identique, et qu’elles re-
lèvent de la grande criminalité vu la sévérité des peines prononcées (cinq ans et
quatre ans). A la décharge de A., il convient de relever que les antécédents en lien
avec les infractions à la loi sur les stupéfiants ne sont pas récents et que l’accusé a
dès le début de l’enquête eu une attitude coopérative, expliquant son rôle dans les
transactions envisagées. Cette attitude a vraisemblablement permis d’élucider des
faits qui, à ce défaut, l’auraient été moins aisément. Enfin, étant donné que
l’infraction en est restée aux actes préparatoires, A. sera mis au bénéfice de la cir-
constance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. a LStup rev. qui est applicable en
l’espèce (cf. consid. 1.6). Ce nonobstant, à la lumière des antécédents de l’accusé
- 15 -
et des quantités importantes de drogue en question, la peine proposée par le MPC
dans son ordonnance de condamnation apparaît trop clémente en termes d’unités.
Au total, la Cour retient qu’une peine de 90 unités sanctionne équitablement
l’infraction commise.
3.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liber-
té ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution
de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine
pécuniaire, ni un travail d’intérêt général (ci-après: TIG) ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du
TIG (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de
la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la
peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne
doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la
sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur.
En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu en règle générale, lorsque plu-
sieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La
peine pécuniaire et le TIG représentent des atteintes moins importantes et consti-
tuent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essen-
tielle qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en ma-
tière de sanction d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt qui font obstacle à
la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la
nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité pré-
ventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011
consid. 4.1.1).
3.4 Par jugement du 31 octobre 2003 du Tribunal correctionnel de VV., soit dans les
cinq ans précédant les faits de la présente cause, A. a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quatre ans pour importation de cocaïne, de sorte que l’art. 42
al. 2 CP s’applique et que l’accusé ne peut donc bénéficier du sursis que s’il justifie
d’un pronostic particulièrement favorable. En l’occurrence, il apparaît que la peine
ferme susmentionnée qui n’est pas la première en relation avec le trafic de stupé-
fiants ne l’a pas dissuadé d’enfreindre à nouveau la législation sur les stupéfiants.
Au contraire puisqu’il s’est derechef livré à l’activité délictueuse à l’origine de la
présente procédure. Cela ne peut que conduire à un pronostic défavorable. Dès
lors que le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, la
première condition de l’art. 41 al. 1 CP est réalisée. Il convient ensuite d’examiner
la seconde condition de la disposition précitée, soit de déterminer si une peine pé-
- 16 -
cuniaire, respectivement un TIG peuvent être exécutés. Si l’on peut admettre simul-
tanément qu’une peine pécuniaire ou un TIG ne pourront l’être, une peine privative
de liberté peut alors entrer en considération.
3.5 Dans son ordonnance pénale du 17 juin 2011, le MPC a prononcé une peine priva-
tive de liberté sans se déterminer sur la possibilité susmentionnée (cf. supra
consid. 1.4). Il y a donc lieu de se demander si une peine pécuniaire ferme peut
être prononcée – étant rappelé qu’elle doit pouvoir l’être même à l’endroit des per-
sonnes ayant une faible capacité de revenu (ATF 134 IV 97 consid. 5) – ou si un
TIG pourrait être exécuté. Avec l’accord de l’intéressé, le TIG doit avoir la priorité
sur la peine pécuniaire (cf. art. 37 al. 1 CP). En l’occurrence, A. s’est déclaré dis-
posé à effectuer un TIG (cl. 28 pag. 28.910.9). Il a par conséquent donné son ac-
cord, condition prévue à l’art. 37 CP. A. n’a jamais été condamné à un TIG, l’on ne
saurait donc considérer qu’une telle peine n’aurait pas d’effet dissuasif, ni que
l’accusé ne serait pas capable d’en respecter les conditions. On tiendra compte
aussi de l’exigence prévue à l’art. 47 al. 1 CP de considérer les effets de la peine
sur l’avenir du condamné et d’éviter par conséquent des sanctions qui pourraient
détourner l’intéressé d’une évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79;
127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b
p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Pour tous ces mo-
tifs, la Cour considère que A. sera plus réceptif à un TIG qu’à une peine privative
de liberté. Elle le condamne ainsi à une peine de 360 heures de TIG (90 unités). Il
y a lieu d’en déduire les quinze jours déjà effectués au titre de détention préventive.
La peine est prononcée en lieu et place d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende
conformément à l’art. 37 al. 1 CP.
3.6 La peine fixée dans le cadre de la présente procédure n’étant pas du même genre
que celle fixée par le Ministère public du canton de UU. le 5 novembre 2007, l’art.
49 al. 2 CP n’est pas applicable. La mise en œuvre de cette disposition suppose en
effet des peines du même genre au sens de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 137 IV 57; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_785/2009 du 23 février 2010, consid. 5.5). La peine pronon-
cée n’est donc pas complémentaire.
4. Frais
4.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). La répartition des frais
dans la procédure pénale fédérale est réglée par l’art. 73 LOAP et le règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro-
- 17 -
cédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) entrés en vi-
gueur le 1er janvier 2011.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 1'000 francs mis à la
charge de A. dans l’ordonnance pénale du 17 juin 2011, dès lors que ces frais
n’ont pas été contestés et qu’ils paraissent raisonnables au vu de la situation fi-
nancière du condamné et du classement de la procédure portant sur le soutien et
la participation à une organisation criminelle. Quant à l’émolument de la cour de
céans, en application de l’art. 5 RFPPF selon lequel son montant doit être calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie, il sera
fixé à 500 francs. La Cour n’a pas supporté de débours en rapport avec la procé-
dure.
4.2 La Cour a statué par ordonnance séparée du 28 septembre 2011 sur le montant de
l’indemnité due au défenseur d’office. Dite ordonnance est entrée en force.
- 18 -
La Cour décide:
I.
1. Déclare A. coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 6 de la loi fédérale sur les stu-
péfiants.
2. Le condamne à une peine de travail d’intérêt général ferme de 360 heures, sous
déduction de quinze jours de détention préventive.
3. Le condamne à participer aux frais de la procédure à hauteur de 1’500 francs.
4. Le Tribunal fixera par ordonnance séparée le montant de l’indemnité due au dé-
fenseur d’office.
5. Le canton de Fribourg est chargé de l’exécution de la peine.
II.
Ce jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement.
Une expédition complète de la décision est adressée à:
- Ministère public de la Confédération
- Me Lionel CAPELLI
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la
Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
- 19 -
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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