B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4631/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,,
représentée par Maître Robert Assael,
recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
Case postale 3964, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet
Arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève du 24 juin 2015 concernant "A._______".
C-4631/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une société
anonyme dont le siège est à B._______, dans le canton de Genève. Elle
est inscrite au registre du commerce dudit canton depuis (…) avec le but
suivant : « (…) » (TAF pce 1 [annexe 2]).
B.
B.a Par arrêté du 2 novembre 2011, l’intéressée a été autorisée à exploiter
l’établissement médical privé « C._______» (ci-après : l’établissement ou
la Clinique ; TAF pce 8 [annexe 1]) ; par courrier daté du même jour, le
Département des affaires régionales de l’économie et de la santé (ci-
après : DEAS), soit pour lui la Direction générale de la santé (ci-après : la
Direction), a relevé à l’attention de l’intéressée que l’éventuelle inscription
de l’établissement sur la liste hospitalière cantonale 2012 ainsi que la
conclusion d’un mandat de prestations n’interviendraient qu’une fois que la
restructuration partielle dudit établissement aurait été opérée (TAF pce 8
[annexe 2]). L’établissement n’a dès lors pas été admis sur la liste
hospitalière cantonale 2012 telle que déterminée par l’arrêté du Conseil
d’Etat du canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) du 23 novembre
2011 (TAF pce 8 [annexe 3]).
B.b Par arrêté du 10 avril 2013, le Conseil d’Etat a complété son précédent
arrêté du 23 novembre 2011, en ce sens que l’établissement a été ajouté
par avenant à la liste hospitalière cantonale entrée en vigueur le 1er janvier
2012, avec effet dès le 1er janvier 2013, s’agissant du pôle d’activité d’uro-
néphrologie (TAF pce 1 [annexe 6]). Un premier mandat de prestations a
en ce sens été conclu le 27 mars 2013 entre le Conseil d’Etat et l’intéressée
pour l’année 2013 (TAF pce 1 [annexe 7]).
B.c Le mandat de prestations conclu le 18 mars 2014 entre le Conseil
d’Etat et l’intéressée pour l’année 2014, entré en vigueur le 1er janvier
2014 et valable jusqu’au 31 décembre 2014, confiait à la Clinique la
réalisation de 55 cas en uro-néphrologie, avec une marge de tolérance de
plus ou moins 10% des cas mentionnés, et ce pour autant que le budget,
qui s’élevait pour cette année à CHF 205'436.-, ne soit pas dépassé. En
outre, le mandat prévoyait qu’au minimum 50% des patients traités ne
devaient disposer que de l’assurance-maladie de base. Le non-respect de
ces critères mènerait, le cas échéant, à une réduction de la participation
financière du Conseil d’Etat. En ce qui avait plus spécifiquement trait à la
clause relative à l’assurance de la qualité, le mandat énonçait comme suit :
C-4631/2015
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« La clinique assure la qualité des soins des patients, principalement sous
l’angle de l’hygiène, de l’équité, de l’accessibilité, de l’efficacité et de
l’efficience. Plus particulièrement, elle garantit et promeut la qualité des
prestations devant être fournies, conformément à la législation y relative et
respecte les critères et indicateurs définis notamment par H+, l’Association
nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ), ainsi que la fédération des médecins suisse (FMH). La
clinique transmet au département ses indicateurs ANQ » (art. 10). Il était
en outre prévu que la clinique remettrait au département compétent une
statistique annuelle de son activité médicale, sous la même forme que celle
remise pour la statistique médicale des hôpitaux (les modalités pratiques
étant réglées avec la Direction [art. 18]). Il était enfin convenu que les
parties étudieraient les conditions de renouvellement éventuel du mandat
au moins 3 mois avant son échéance (art. 19 ; TAF pce 1 [annexe 8]).
C.
C.a Par lettre du 18 mars 2015, la Direction, se référant à une réunion qui
s’était tenue avec l’intéressée le 11 décembre 2014, a confirmé les
indications fournies au cours de celle-ci, à savoir que les prestations en
urologie effectuées au sein de l’établissement ne satisfaisaient pas à la
qualité requise dans le cadre de la planification hospitalière 2015. Se
référant au rapport final de planification hospitalière des soins somatiques
aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (TAF pce 13 p.
19), la Direction a en ce sens retenu que le taux de réopérations
potentiellement évitables était trop élevé pour la spécialité concernée,
selon les dernières données d’activité disponibles et validées (données
2012), et que le nombre de lits occupés pour cette mission (0.56) dépassait
à peine le minimum requis de 0.5 lits occupés. Dès lors, la Direction
proposerait au Conseil d’Etat de ne pas faire figurer la Clinique sur la
nouvelle liste hospitalière cantonale pour l’année 2015 (TAF pce 1 [annexe
9]). S’agissant en particulier du constat de réopérations potentiellement
évitables, la Direction a précisé, par courrier électronique du 25 mars 2015,
que celui-ci découlait de deux interventions (TAF pce 1 [annexe 10]).
C.b Dans sa détermination du 27 avril 2015, l’intéressée a soutenu que ces
deux opérations mentionnées avaient été nécessaires, et qu’elles ne
permettaient pas de conclure à un défaut de qualité ; elle a en ce sens
produit les rapports opératoires relatifs auxdites interventions. En ce qui
avait trait au nombre de lits occupés, ceux-ci dépassaient largement le
nombre qui avait été retenu par la Direction pour l’année 2014, s’élevant à
59 cas et non 36 comme retenu par l’autorité (TAF pce 1 [annexe 11]).
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C.c Dans son préavis du 4 mai 2015, la Direction a indiqué à l’intéressée
qu’au vu des informations détaillées fournies quant aux réopérations
susmentionnées, elle pourrait « exceptionnellement outrepasser le critère
du taux de reopérations potentiellement évitables », encore qu’elle ne
disposait pas du recul nécessaire pour constater que ces évènements
constituaient des cas isolés. Elle a en revanche fait valoir que d’autres
évènements remettaient en cause la qualité des prestations offertes par
l’établissement ; ainsi, une plainte datée du 19 mars 2015 faisant état de
dysfonctionnements graves au sein de la Clinique avait été adressée à la
Direction. En outre, une inspection inopinée effectuée le même jour par le
service du médecin cantonal avait mis en lumière des problèmes
organisationnels dans l’établissement. La Direction a dès lors réaffirmé
qu’elle proposerait au Conseil d’Etat de ne pas admettre la Clinique sur la
nouvelle liste hospitalière cantonale (TAF pce 1 [annexe 12]).
C.d En parallèle aux échanges susmentionnés, l’intéressée s’est
déterminée dans un courrier du 21 mai 2015 sur une communication du
DEAS du 16 avril 2015, qui portait sur l’inspection du 19 mars 2015. Elle y
a notamment contesté un point relevé lors de l’inspection, relatif au statut
des aides-soignantes de l’établissement ; elle a par ailleurs précisé être en
train de remédier aux autres carences relevées dans le rapport (à savoir le
manque de procédure définies en cas d’absence de personnel, d’urgence
pour les reprises chirurgicales, d’urgences de jour et de nuit), et indiqué
qu’elle transmettrait les documents y relatifs dans le respect du délai
échéant le 31 mai 2015 fixé par l’administration (TAF pce 1 [annexes 18,
19, 20]).
C.e Par une deuxième correspondance du 31 mai 2015, l’intéressée a
transmis au DEAS les documents susmentionnés et rédigés en vue de
remédier aux carences constatées (TAF pce 1 [annexe 21]).
C.f S’agissant de la question de la liste hospitalière cantonale 2015,
l’intéressée, dans son courrier du 3 juin 2015 (TAF pce 1 [annexe 23]), s’est
opposé au préavis du 4 mai 2015 (voir supra, let. C.c), en faisant
notamment valoir qu’elle avait contesté la plainte du 19 mars 2015 par
courrier du 8 avril 2015 (dans lequel elle alléguait notamment que la plainte
présentait une volonté de nuire à l’établissement) ; l’intéressée a dès lors
soutenu que le fait pour l’autorité inférieure de tenir compte de celle-ci
reviendrait à « violer les principes généraux du droit », dans la mesure où
la Commission de surveillance compétente n’avait pas encore statué sur
ladite plainte, et avait indiqué qu’elle procéderait au classement dans le
cas où aucune violation de la loi ne serait constatée. En ce qui avait ensuite
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trait à la visite inopinée du service, la recourante a fait valoir qu’elle s’était
déjà déterminée sur cette question dans son courrier du 21 mai 2015, à
savoir en contestant un point dudit rapport et en remédiant aux autres
carences relevées (voir supra, let. C.d). L’intéressée a en conclusion
estimé que sa cause ne faisait pas l’objet d’un traitement équitable de la
part de l’administration cantonale.
C.g Le Conseil d'Etat, par arrêté du 24 juin 2015 (TAF pce 16 [annexe 21]),
a fixé la liste des hôpitaux genevois admis à pratiquer à charge de
l'assurance obligatoire des soins en fonction de leurs mandats de
prestations. L'arrêté est entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, et malgré les remarques formées par l’intéressé dans son
courrier du 3 juin 2015 (voir supra, let. C.f), le Conseil d’Etat, par un second
arrêté daté lui aussi du 24 juin 2015 (ci-après : l’arrêté ou la décision), a
décidé que la Clinique ne serait pas appelée à figurer sur la nouvelle liste
hospitalière cantonale 2015, avec effet dès le 1er janvier 2015. S’il a estimé
ne pas bénéficier du recul nécessaire pour déterminer si les deux
réopérations constatées avaient été inévitables, le Conseil d’Etat a
néanmoins considéré que la Clinique n’était pas à même de garantir le
respect des critères d’efficience et de qualité prévus par la législation sur
l’assurance-maladie, au vu de la plainte déposée le 19 mars 2015 faisant
état de dysfonctionnements graves, ainsi que de l’inspection inopinée qui
s’était tenue le même jour et avait mis en lumière des problèmes
organisationnels au sein de l’établissement. En outre, l’arrêté précisait être
exécutoire nonobstant recours (TAF pce 1 [annexe 1]).
D.
D.a Par acte du 27 juillet 2015, l’intéressée, représentée par Maître Robert
Assael, a interjeté recours contre l’arrêté du 24 juin 2015 (TAF pce 1). Elle
a en premier lieu conclu à la restitution de l’effet suspensif à son recours.
Sur le fond, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision,
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à l’inscription de
l’établissement sur la nouvelle liste hospitalière cantonale 2015, sous suite
de frais et dépens.
La recourante a tout d’abord fait valoir, à l’appui de ses conclusions, le grief
de violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], et 29 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
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RS 172.021]), en alléguant que l’arrêté attaqué n’était pas motivé à
satisfaction de droit. Elle a ensuite soutenu que son droit à la présomption
d’innocence selon les art. 6 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101 ; CEDH), et 32 al. 1 Cst. n’avait pas été respecté, étant donné
que la plainte du 19 mars 2015 sur laquelle reposait particulièrement la
décision contestée était, à cette date, pendante devant la Commission
compétente pour statuer. Pour ce même motif, la recourante a estimé
qu’une telle décision reposant sur une seule plainte toujours pendante
violait les principes de la proportionnalité et de l’arbitraire. L’intéressée a
en outre fait valoir un abus par le Conseil d’Etat de son pouvoir
d’appréciation, et une violation du principe de la proportionnalité ainsi que
du principe de la protection contre l’arbitraire.
D.b Invitée à se déterminer sur la conclusion de la recourante tendant à la
restitution de l’effet suspensif (TAF pce 2), le Conseil d’Etat, soit pour lui le
DEAS, a, conclu, dans ses observations du 28 août 2015, au rejet de cette
demande. En outre, dans la mesure où l’établissement n’avait pas apporté
satisfaction en matière de qualité de prestations, il se justifiait selon
l’autorité de première instance d’assurer une garantie de la sécurité et de
la santé des patients, et donc de ne pas faire figurer la Clinique sur la
nouvelle liste hospitalière ; l’autorité inférieure a en ce sens fait valoir qu’à
compter du mois de février 2015, les diverses inspections menées (d’abord
celle du 19 mars 2015 mentionnée dans la décision attaquée, mais encore
celle du 24 février 2015, ainsi que les inspections du 25 juin 2015 et du 28
juillet 2015) avaient fait ressortir des manquements, des irrégularités et/ou
des dysfonctionnements, déjà relevés ou nouveaux, susceptibles de porter
atteinte à la qualité des prestations délivrées aux patients, nonobstant le
fait que certaines des carences constatées avaient par la suite été
comblées (TAF pce 8).
D.c Dans ses observations du 14 septembre 2015, la recourante a
notamment relevé que les motifs invoqués par l’autorité inférieure étaient
non pertinents, irrecevables ou en lien avec la cause sur le fond, et a ainsi
conclu une nouvelle fois à la restitution de l’effet suspensif (TAF pce 10).
D.d Le Tribunal de céans, par décision incidente du 6 octobre 2015, a
restitué l’effet suspensif au recours, considérant notamment qu’une
prétendue violation des dispositions légales pertinentes ne justifiaient pas
à elle seule une application immédiate de la décision litigieuse, et que
l’autorité inférieure n’avait pas démontré l’existence d’un risque pour la
sécurité et la santé publique exigeant une exécution immédiate de l’arrêté
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attaqué (TAF pce 11) ; le Tribunal a ensuite invité l’autorité inférieure à
déposer sa réponse sur le fond (TAF pce 12).
D.e Dans ladite réponse datée du 6 novembre 2015, l’autorité de première
instance a conclu au rejet du recours déposé le 27 juillet 2015. S’agissant
du grief de violation du droit d’être entendu soutenu par la recourante,
l’autorité inférieure a fait valoir que dit droit avait au contraire été respecté,
la décision attaquée ayant clairement explicité les raisons ayant mené le
Conseil d’Etat à ne pas faire figurer l’établissement sur la nouvelle liste
hospitalière cantonale ; en outre, la recourante avait été informée du
contenu du rapport final de planification hospitalière des soins somatiques
aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (voir supra, let. C.a)
dès le 17 octobre 2014 (TAF pce 16 [annexe 13A]). En outre, dans ses
courriers du 21 mai et 3 juin 2015, l’intéressée n’avait pas amené de
preuves pertinentes susceptibles d’écarter les reproches qui lui avaient été
formulés. L’autorité inférieure a précisé comme suit : « des observations
complémentaires de la recourante n’auraient guère influé sur la décision à
rendre, dès lors que les carences organisationnelles constatées au sein de
la clinique étaient récurrentes au cours des inspections précédant celle du
19 mars 2015. Les arguments étaient en effet suffisants pour permettre au
Conseil d’Etat de former sa conviction, de manière non arbitraire, dans la
mesure où il devait mandater des établissements hospitaliers capables de
garantir sans l’ombre d’un doute une efficience et une qualité optimale de
leurs prestations, dans le cadre de la nouvelle liste hospitalière (…) » ; elle
a ainsi conclu au rejet du grief de la violation du droit d’être entendu (p. 9).
L’autorité de première instance a ensuite réaffirmé que l’intéressée ne
pouvait se prévaloir de la présomption d’innocence s’agissant du caractère
administratif (et non pénal) de la plainte déposée à son encontre, et, enfin,
a soutenu avoir effectué sa planification hospitalière en tenant compte de
la candidature de la recourante, qu’elle avait écartée au vu de l’ensemble
des éléments conduisant à retenir que l’établissement faisait défaut aux
exigences de qualité des soins et d’organisation requis. Elle a pour finir
contesté le grief d’arbitraire formé par la recourante (TAF pce 16).
D.f Le Conseil d’Etat a réaffirmé ses conclusions dans sa prise de position
du 14 janvier 2016 (TAF pce 20).
D.g Dans ses observations du 15 janvier 2016 (TAF pce 22), l’intéressée a
refait valoir la violation de son droit d’être entendu, soulignant en particulier
que l’arrêté attaqué ne faisait pas référence aux inspections de
l’établissement antérieures à celle du 19 mars 2015 ; elle a une nouvelle
fois relevé avoir systématiquement procédé aux remédiations et fourni les
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documents demandés suivant les inspections de son établissement ; en
outre, elle a rappelé avoir contesté la plainte déposée le 19 mars 2015.
E.
Les arguments et autres faits de la cause seront exposés et discutés en
tant que de besoin ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 33 let. i LTAF, les décisions d'autorités cantonales
sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient.
Aux termes des art. 90a al. 2 et 53 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance maladie (LAMal, RS 832.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux en matière d'admission des établissements hospitaliers à
pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'art. 39
LAMal (ATAF 2012/30 consid. 1).
1.2 La procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37
LTAF et de l'art. 53 al. 2 LAMal, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement et sous réserve des exceptions énoncées à l'al. 2 de l'art. 53
LAMal qui ont trait à la rationalisation de la procédure, laquelle limite
notamment les échanges d'écriture et ne permet pas d'invoquer le grief
d'opportunité (art. 53 al. 2 let. d et e LAMal).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 PA en relation
avec l'art. 20 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52
PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA [voir TAF pce 7]) sont par ailleurs
respectées.
1.4 Il convient ensuite de déterminer l’intérêt de l’intéressée à recourir dans
le présent cas.
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Page 9
1.4.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a tout d’abord qualité pour recourir
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la
décision attaquée (let. b), et présente un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let.c). S’agissant plus particulièrement de
cette dernière condition, le Tribunal constate comme suit :
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un
avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui
évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il
implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des
administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II
162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 II 468
consid. 1). Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour
recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la
décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 in fine).
En l'espèce, la recourante, en tant qu'exploitante d’un établissement
hospitalier n'ayant pas été autorisé à figurer sur la liste des hôpitaux admis
à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins pour l’année
2015, est particulièrement touchée par l'arrêté querellé. Il sied en revanche
de relever que si ledit arrêté porte sur l’inscription de l’établissement sur la
liste hospitalière cantonale dès le 1er janvier 2015, le Conseil d’Etat a
rendu, le 2 décembre 2015 et dans le contexte de la nouvelle période de
planification 2016 – 2019, une seconde décision à l’intention de la
Clinique ; dite décision refusait d’inscrire la recourante sur la liste
hospitalière cantonale 2015, mais cette fois pour l’année 2016, décision
contre laquelle l’intéressée a recouru une nouvelle fois (TAF pce 24), et
recours qui s’est lui aussi vu restituer l’effet suspensif par décision
incidente du 4 février 2016 (voir TAF pce 9 de l’affaire C-27/2016). La
question d’un intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit modifiée ou
attaquée peut ainsi se poser, dès lors qu’une nouvelle décision plus
récente et produisant les mêmes effets a été rendue à l’encontre de la
recourante (il faut préciser, dans ce contexte, que même à confirmer la
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présente décision attaquée, celle-ci ne produirait qu’un effet ex nunc, dans
la mesure où l’établissement bénéficierait d’une période de transition
maximale de six mois dès l’entrée en force du jugement pour mettre fin à
ses activités [ATAF 2010/15 consid. 8.2]). Le Tribunal de céans relève
toutefois que la recourante peut en l’espèce bel et bien se prévaloir d’un
tel intérêt actuel, dès lors que l’arrêté attaqué soulève spécifiquement des
questions relatives à la qualité des prestations fournies par la Clinique. Il
en ressort que la recourante peut se prévaloir d’un intérêt à protéger la
réputation de son établissement, de sorte qu’elle conserve un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée (voir en ce sens ATF 136 II 304 consid. 2.3.1).
Le recours du 27 juillet 2015 porté contre l’arrêté du 24 juin 2015 est ainsi
recevable.
2.
La décision attaquée concerne la fixation par le Conseil d'Etat du canton
de Genève de la liste hospitalière 2015, dans laquelle la clinique
recourante n'a pas été retenue. Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'en
application de la jurisprudence de la Cour de céans, en principe seule la
décision qui régit le rapport juridique de la recourante peut constituer l'objet
du recours; les autres décisions de la liste hospitalière qui n'ont pas été
contestées entrent en vigueur (ATAF 2012/9 consid. 3.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-426/2012 du 5 juillet 2013 consid. 1.3.1). Ainsi,
l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a refusé de faire figurer C._______ sur la
liste hospitalière genevoise 2015 et de lui octroyer le mandat de prestations
alloué les précédentes années.
3.
La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir
motivé à satisfaction sa décision de l'exclure de la liste hospitalière
genevoise 2015. Elle se plaint ainsi d'une violation du droit d'être entendu.
Or, de nature formelle, ce droit est une règle primordiale de procédure dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346 ; ATF 134 V 97), si bien
qu'il convient de l'examiner en premier lieu. En effet, si l'autorité de recours
constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à
l'instance inférieure qui devra entendre la personne concernée et adopter
une nouvelle décision en la motivant, quand bien même sur le fond, cette
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Page 11
nouvelle décision ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors
de la décision annulée (ATF 125 I 113 consid. 3).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références;
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de
consulter les pièces), par les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto
sensu) et par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV
40 consid. 3.4.3) ; ces exigences sont d’autant plus élevées lorsque le
pouvoir d’appréciation de l’autorité est particulièrement étendu (ATF 142 II
324 consid. 3.6 et les références). Somme toute, l’étendue de l’obligation
de motiver d’une autorité se détermine en fonction de la complexité de
l’affaire ; dite autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle
peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents
(ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; voir encore BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 363). Sont nécessaires et pertinents non
pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à
influer de manière déterminante sur le contenu de la décision de telle sorte
que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise – et, dès lors,
par quels moyens il peut la contester – et que l'autorité de recours puisse
statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée
(cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 348 et 350 et les réf. cit.). Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 3.2.1 et la référence). En
revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
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par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557
3.2.1 et les références). En effet, la partie concernée est alors lésée dans
son droit de faire valoir son point de vue, dans la mesure où elle est placée
dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter
ses arguments (ATF 133 III 235 consid. 5.2).
3.1 En l’espèce, le Tribunal constate comme suit :
3.1.1 Dans sa première communication faisant part à l’intéressée de sa
probable non-inscription sur la liste hospitalière cantonale 2015, à savoir le
courrier du 18 mars 2015 complété par le courrier électronique du 25 mars
2015, la Direction a informé la recourante que le taux de réopérations
potentiellement évitables était trop élevé pour la spécialité concernée ; en
sus, le nombre de lits occupés pour la mission (0.56) ne dépassait que de
peu le minimum requis de 0.5 lits occupés (voir supra, let. C.a). Cette
communication se basait à l’époque entièrement sur le rapport final de
planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de
Genève du 10 novembre 2014, qui n’écartait l’établissement de la liste
hospitalière 2015 que sur la base des éléments susmentionnés (voir supra,
let. C.a). La recourante, dans ses observations du 27 avril 2015, a soutenu
que ces deux opérations étaient inévitables et ne conduisaient pas à retenir
une absence des qualités requises ; elle a en ce sens produit les rapports
opératoires relatifs auxdites interventions. En ce qui avait trait au nombre
de lits occupés, ceux-ci dépassaient largement le nombre qui avait été
retenu par la Direction pour l’année 2014, s’élevant à 59 cas, et non pas
36 comme retenu par l’autorité (voir supra, let. C.b).
3.1.2 Dans son préavis du 4 mai 2015, l’autorité inférieure est alors
revenue sur les motifs conduisant à douter de la qualité des prestations
mises en cause ; si elle a considéré pouvoir « exceptionnellement
outrepasser le critère du taux de réopérations potentiellement évitables »
(considérant toutefois ne pas avoir le recul nécessaire pour savoir s’il
s’agissait ou non d’un aléa), elle a en revanche relevé qu’une plainte
déposée le 19 mars 2015 faisait état de dysfonctionnements graves au sein
de la Clinique. En outre, une inspection inopinée effectuée le même jour
avait mis en lumière des problèmes organisationnels au sein de la Clinique
(voir supra, let. C.c).
3.1.3 Dans son courrier du 3 juin 2015, la recourante a contesté le préavis
susmentionné, en relevant notamment qu’elle avait répondu à la plainte du
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19 mars 2015 par lettre du 8 avril 2015 (laquelle contestait fermement le
contenu de ladite plainte, et relevait même une volonté de nuire à
l’établissement) ; l’intéressée a dès lors fait valoir que le fait de tenir compte
de cette plainte revenait pour l’autorité inférieure à violer les principes
généraux du droit, dans la mesure où la Commission de surveillance, qui
n’avait pas encore statué sur celle-ci, avait par ailleurs indiqué qu’elle
procéderait à son classement dans le cas où aucune violation de la loi ne
serait constatée. En ce qui avait ensuite trait à la visite inopinée du service,
la recourante a fait valoir qu’elle s’était déjà déterminé dans un courrier du
21 mai 2015 (dit courrier remettait en cause certains points du rapport
d’inspection du 19 mars 2015, notamment celui relatif au statut des aides-
soignants de l’établissement, et indiquait par ailleurs qu’elle remédiait aux
autres points relevés dans le rapport, à savoir le manque de procédure
définies en cas d’absence de personnel, d’urgence pour les reprises
chirurgicales, et d’urgences de jour et de nuit [TAF pce 1, annexe 20]). Par
ailleurs, l’intéressée avait transmis au DEAS, en date du 31 mai 2015, les
procédures en cas d’absence de personnel et d’urgences, les cahiers des
charges pour chaque professionnel de la santé, et les documents relatifs à
la conformité des blocs opératoires (voir supra, let. C.e]). En conclusion,
l’intéressée a estimé dans ses observations ne pas bénéficier d’un
traitement équitable (se référant ainsi implicitement à l’art. 29 al. 1 Cst.).
3.1.4 Or force est de constater que l’autorité inférieure, en rendant l’arrêté
attaqué, n’a aucunement tenu compte des arguments fournis par la
recourante dans le courrier du 3 juin 2015 susmentionnée, en particulier
du grief de violation de l’art. 29 al. 1 Cst. ; si l’autorité inférieure ne se devait
pas de traiter chacun des arguments amenés par la recourante, il n’en
demeure pas moins qu’il s’imposait qu’elle se détermine sur ceux-là,
sachant que ces griefs étaient portés pour la première fois à sa
connaissance, et qu’ils soulevaient certains points pertinents. En effet,
s’agissant de la plainte du 19 mars 2015, l’intéressée avait à raison fait
valoir que la véracité de celle-ci pouvait légitimement être remise en
question, en ce sens que la Commission compétente ne s’était pas encore
déterminée sur celle-ci, et qu’il était tout à fait possible qu’elle soit, à terme,
classée. En ce qui avait trait à l’inspection inopinée survenue le même jour,
le Tribunal souligne tout d’abord que certains points relevés lors de celle-
ci ont été contestés par l’intéressée dans ses observations du 3 juin 2015
(voir supra, let. C.f). Concernant les autres points non contestés, soit ceux
constatant des carences en matière d’organisation au sein de la Clinique,
il sied de relever que le département compétent avait, suite à l’inspection
inopinée et par communication du 16 avril 2015, laissé à la recourante un
délai pour qu’elle remédie auxdites carences (TAF pce 1 [annexe 19]). Or
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les documents relatifs à ces remédiations avaient été transmis par la
recourante en date du 31 mai 2015, dans le respect du délai qui lui avait
été fixé (voir supra, consid. 3.1.3). Ainsi, alors même que l’administration
laissait un délai à l’intéressée pour remédier aux défauts constatés,
procédure à laquelle celle-ci s’est conformée, dites carences lui ont tout de
même été reprochées pour justifier le refus de la faire figurer sur la liste
cantonale 2015 ; cette situation pour le moins complexe, pour ne pas dire
ambigüe, imposait à l’autorité inférieure qu’elle indique à tout le moins la
raison pour laquelle ces remédiations n’étaient pas en mesure de lui faire
revoir sa position, ce d’autant plus que l’intéressée avait dans ce contexte
fait valoir ne pas bénéficier d’un traitement équitable de la part de
l’administration.
En outre, il convient de relever que l’autorité inférieure a réaffirmé le bien-
fondé de sa décision en faisant référence, suite à la décision attaquée et
par devant le Tribunal de céans, aux inspections ayant précédé celle du 19
mars 2015, et en particulier à celle du 24 février 2015, inspection à laquelle
elle n’avait pas fait référence dans l’arrêté querellé (comparer supra, let.
C.c, C.g, avec D.b, D.e) ; si dite inspection était certes mentionnée dans la
communication du 16 avril 2015 relative à l’inspection du 19 mars 2015, il
faut cependant relever qu’elle constatait d’autres carences que celles
relatives à l’inspection du 19 mars 2015, en fixant par ailleurs un autre délai
(échant le 30 avril 2015) pour que la recourante y remédie (voir en ce sens
TAF pce 1 [annexe 19]). Ainsi, la recourante ne pouvait déduire de la
motivation de la décision attaquée que celle-ci reposait sur des
dysfonctionnements constatés lors de deux inspections, dans la mesure
où la seule mention de l’inspection du 19 mars 2015 laissait au contraire
croire que les autres carences constatées précédemment ne fondaient pas
ladite décision. Il en ressort que l’arrêté repose sur plus d’éléments que les
seuls figurant dans la motivation, démontrant encore plus le caractère pour
le moins nébuleux que présente la motivation de la décision du 24 juin
2015.
3.1.5 Dès lors, au vu non seulement des objections soulevées par la
recourante, mais plus généralement considérant la complexité de son cas
ainsi que le large pouvoir d’appréciation détenu par l’autorité inférieure, il
s’avère que cette dernière était soumise à un devoir étendu de motivation ;
elle se devait dès lors de se déterminer sur le grief d’inégalité de traitement
formulé par la recourante (point crucial en matière de planification
hospitalière ; voir à ce titre arrêt du TAF C-4358/2017 du 5 mars 2018
consid. 2.8.1), d’indiquer en quoi la plainte du 19 mars 2015 était
déterminante malgré le fait que son issue n’était pas connue, et en quoi les
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points contestés du rapport de l’inspection du 19 mars 2015 ainsi que les
remédiations de l’intéressée aux carences constatées n’étaient pas
susceptibles de remettre en cause son appréciation ; elle se devait en outre
de préciser que son appréciation se fondait certes tout d’abord sur
l’inspection susmentionnée, mais encore notamment sur celle du 24 février
2015 (inspection à laquelle elle s’est par la suite abondamment référée
pour justifier sa décision [voir supra, consid. 3.1.4]). Ce devoir de
motivation s’imposait d’autant plus que les arguments de l’autorité
inférieure s’étaient sensiblement modifiés en cours de procédure,
s’écartant ainsi entièrement des motifs invoqués dans le rapport final de
planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de
Genève du 10 novembre 2014 (comparer supra, let. Ca et C.c). L’autorité
inférieure s’est pourtant contentée, dans l’arrêté querellé, de se référer
comme dans son préavis du 4 mai 2015 à la plainte du 19 mars 2015 et à
l’inspection du même jour pour fonder sa décision, en soulignant le large
pouvoir d’appréciation dont elle bénéficiait pour décider si un établissement
convenait ou non aux critères de qualité de la fourniture des prestations.
3.2 Il s’ensuit que malgré l’obligation étendue pour l’autorité de première
instance de motiver sa décision, celle-ci a été rendue sans tenir compte
des griefs et arguments pourtant pertinents soulevés par la recourante,
plaçant ainsi celle-ci dans la même situation que si elle n'avait pas eu la
possibilité de présenter lesdits arguments (voir supra, consid. 3). Par
ailleurs, elle repose sur au moins un élément de fait à laquelle il n’est pas
fait référence dans sa motivation. Il sied ainsi de constater que l’intéressée
n’était pas en mesure de saisir la portée de la décision, insuffisamment
motivée, et de l’attaquer en connaissance de cause au moment où celle-ci
a été rendue.
Sur cette base, force est pour le Tribunal de céans de constater que
l’autorité de première instance a violé le droit d'être entendu de la
recourante.
3.3 Il reste à examiner les conséquences de cette violation du droit d'être
entendu.
3.3.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée
comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 129 I 129 et les références citées; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 1175 ;
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AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1347s). Ce pouvoir d'examen, en
fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de
l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour
l'intéressé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V
387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V 182 consid. 3d;
arrêts du TAF A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-
102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009
consid. 4.1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112 s.). La
réparation d'un vice éventuel doit par ailleurs demeurer l'exception (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
En l’espèce, le Tribunal de céans ne jouissant pas d'un plein pouvoir
d'examen en la matière puisque l'art. 53 al. 2 LAMal exclut le contrôle de
l'opportunité, une guérison du droit d'être entendu n'entre donc pas en ligne
de compte (ATAF 2013/46 consid. 6.3.7).
Ainsi, en raison de la violation du principe du droit d'être entendu, le recours
doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, afin qu’elle
rende une nouvelle décision en la motivant à satisfaction de droit dans le
sens des considérants.
4.
4.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Compte tenu de l'issue du litige
pour la recourante, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de CHF 4'000.- déjà versée par
la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné,
une fois le présent arrêt entré en force.
4.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui sont occasionnés. En l’absence de note de frais, l’indemnisation
doit être déterminée sur la base du dossier. Il se justifie en l’espèce,
compte tenu de la particularité du cas et au regard du travail accompli,
d’allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens de CHF
5'000.- (TVA comprise) à charge de l'autorité de première instance.
5.
Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal
administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al.
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1 et 90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral,
le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée). La présente décision est donc finale et entre en force
dès sa notification (arrêt du TAF C-2989/2014 du 19 décembre 2017
consid. 12 et les références citées).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ est admis et la décision du 24 juin 2015 annulée.
La cause et renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle procède
dans le sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 4'000.-
déjà versée par A._______ lui sera restituée sur le compte qu’elle aura
indiqué une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 5'000.- (TVA comprise) lui est allouée à
la charge de l’autorité de première instance.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch