B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung III
C-6485/2016
Ur t e i l vom 1 9 . M ä r z 2 0 1 9
Besetzung
Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),
Richter Vito Valenti, Richter Christoph Rohrer,
Gerichtsschreiberin Patrizia Levante.
Parteien
A._______ AG,
vertreten durch Dr. iur. et dipl. sc.nat ETH Stefan Kohler,
Rechtsanwalt, und lic. iur. LL.M. Barbara Schroeder de
Castro Lopes, Advokatin,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut,
Vorinstanz.
Gegenstand
Transplantationsrecht, Verbot von bewilligungspflichtigen
Tätigkeiten mit Transplantatprodukten;
Verfügung der Swissmedic vom 16. September 2016.
C-6485/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ AG (nachfolgend: A._______) mit Sitz in Z._______
verfolgt gemäss Internetauszug des Handelsregisters des Kantons
Z._______ seit ihrer Eintragung im Jahre (…) den folgenden Zweck: Be-
trieb von (…) Ärztezentren (…). Dr. med. B._______ ist im Handelsregister
als einziges zeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrats einge-
tragen (Vorakten 433; BVGer-act. 24). Die A._______ betreibt an der
W._______strasse (…) in Z._______ das Zentrum C._______ (…). In des-
sen Netzwerk an derselben Adresse wirken das Zentrum D._______ (…),
welches vom Chirurgen PD Dr. B._______ geführt wird, sowie das Zentrum
E._______ (…), wo Dr. B._______ ebenfalls als Arzt tätig ist.
A.b Die A._______ stellt ihre Räumlichkeiten und Einrichtungen an der
W._______strasse (…) in Z._______ verschiedenen Arztpersonen für die
Behandlung von Patienten zur Verfügung. Dies erfolgt im Rahmen eines
(Unter-)Mietvertrags mit den entsprechenden Arztpraxen bzw. Gesund-
heitsunternehmen (Vorakten 109 ff., 131 ff., 140 ff., 175 ff., 191 ff., 309 ff.).
Unter anderem wurde mit der Firma F._______ SA (nachfolgend:
F._______) mit damaligem Sitz in Y._______ am 21. September 2012 ein
Untermietvertrag für die Benutzung eines Raums (Büro) abgeschlossen
(Vorakten 109 ff.). Darüber hinaus wurde mit dem Direktor der F._______,
Dr. med. G._______ (BVGer-act. 25), am 22. Februar 2013 eine Koopera-
tion vereinbart, welche eine Zusammenarbeit im Bereich der Stammzell-
therapie von Dr. G._______ und die Zurverfügungstellung der gesamten
medizinischen Infrastruktur seitens der A._______ vorsah (Vorakten
391 ff.). A._______ schloss am 1. Juli 2013 einen weiteren Vertrag über die
Nutzung ihrer Räume und Einrichtungen sowie ihres Personals mit der in
Z._______ ansässigen H.______ GmbH (nachfolgend: H.______), vertre-
ten durch den damaligen Gesellschafter Prof. Dr. med. I._______ (BVGer-
act. 26), ab (Vorakten 175 ff.). Die Nutzung war im Vertrag insbesondere
für ambulante Operationen vorgesehen. Prof. I._______ führte daraufhin
in den Räumlichkeiten der A._______ Stammzelltherapien (BMC-Behand-
lungen) durch (Vorakten 41 ff.), wobei er Fachpersonen beizog, welche
(auch) für die A._______ tätig waren (z.B. Vorakten 319, 333).
Dr. B._______ selber nahm an der W._______strasse (…) ebenfalls di-
verse Zellbehandlungen an eigenen oder von der F._______ vermittelten
Patienten vor (z.B. Vorakten 343 ff., 413 ff.).
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Seite 3
B.
B.a Am 30. Juni 2016 führten das Schweizerische Heilmittelinstitut Swiss-
medic (nachfolgend: Institut) und der Kantonsapotheker Z._______ in den
Räumlichkeiten der A._______ eine unangekündigte Inspektion durch.
Diese Inspektion bezweckte eine Überprüfung der Frage, ob in den Räum-
lichkeiten der A._______ Stammzellenpräparate als Transplantatprodukte
hergestellt und Patienten mit solchen Präparaten behandelt wurden
(Vorakten 88).
B.b Mit Vorbescheid vom 15. Juli 2016 (Vorakten 87 ff.) stellte das Institut
eine Verfügung in Aussicht, wonach Herstellung und/oder Abgabe von
Transplantatprodukten in den Räumlichkeiten der A._______ durch
A._______ oder Dritte unter Androhung von Busse bei Zuwiderhandlungen
verboten werden. Mit Eingabe vom 19. August 2016 (Vorakten 59 ff.) liess
A._______ durch ihren Rechtsanwalt Stefan Kohler zu diesem Vorbe-
scheid Stellung nehmen und das Institut ersuchen, auf den Erlass der in
Aussicht gestellten Verfügung zu verzichten. Aufforderungsgemäss reichte
die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Z._______ mit Schrei-
ben vom 31. August 2016 (Vorakten 37 ff.) einen Amtsbericht ein, in wel-
chem die vom Institut gestellten Fragen (Vorakten 53 ff.) beantwortet wer-
den.
B.c Am 16. September 2016 (BVGer-act. 1/1 = Vorakten 9 ff.) traf das Insti-
tut folgende Verfügung:
1. Es wird festgestellt, dass es sich bei den im Sachverhalt und den Erwägungen
der vorliegenden Verfügung aufgeführten Behandlungen nicht wie von der
A._______ AG behauptet um kosmetische Behandlungen und Lipofilling han-
delt, sondern um die Herstellung von und Behandlung mit Transplantatproduk-
ten.
2. Der A._______ AG wird verboten, Transplantatprodukte herzustellen und ab-
zugeben, ohne über die dafür notwendigen Bewilligungen zu verfügen.
3. Der A._______ AG wird verboten, sich an der Herstellung und Abgabe von
Transplantatprodukten durch Dritte in den Räumlichkeiten der A._______ AG
ohne Vorliegen der dafür notwendigen Bewilligungen zu beteiligen.
4. Zuwiderhandlungen gegen die Ziffer 2 und 3 dieses Dispositivs können gemäss
Art. 87 Abs. 1 Bst. g HMG mit Busse bis zu Fr. 50‘000.- bestraft werden.
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Seite 4
5. Einer allfälligen Beschwerde gegen die Ziffer 1, 2 und 3 wird die aufschiebende
Wirkung entzogen.
6. Die Gebühr für die Durchführung des vorliegenden Verwaltungsverfahrens be-
trägt Fr. 6‘000.- und wird der A._______ AG auferlegt.
C.
Gegen diese Verfügung des Instituts (nachfolgend auch: Vorinstanz) liess
die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) durch Rechtsanwalt
Stefan Kohler und Advokatin Barbara Schroeder de Castro Lopes mit Ein-
gabe vom 20. Oktober 2016 (BVGer-act. 1) Beschwerde beim Bundesver-
waltungsgericht (Eingang: 21. Oktober 2016) erheben und beantragen, es
sei die angefochtene Verfügung vollumfänglich aufzuheben, eventualiter
sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, in ihren Räumlichkeiten an der
W._______strasse (...) in Z._______ Stammzelltherapien zu therapeuti-
schen Zwecken vorgenommen zu haben oder an entsprechenden, von
Dritten in ihren Räumlichkeiten durchgeführten Behandlungen mitgewirkt
zu haben. Sie wirft der Vorinstanz eine falsche bzw. unvollständige Sach-
verhaltsabklärung, eine Verletzung des Rückwirkungsverbots sowie wei-
tere mit dem Legalitätsprinzip nicht vereinbare rechtliche Würdigungen vor.
D.
Den mit Zwischenverfügung vom 25. Oktober 2016 (BVGer-act. 2) erhobe-
nen Kostenvorschuss von Fr. 5‘000.- leistete die Beschwerdeführerin am
16. November 2016 (BVGer-act. 5).
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 24. November 2016 (BVGer-act. 6) bean-
tragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.
F.
Mit Verfügung vom 12. Januar 2017 (BVGer-act. 13) hiess der Instruktions-
richter das Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin gut und stellte
ihr die vorinstanzlichen Akten zu.
G.
Mit Replik vom 8. Februar 2017 (BVGer-act. 14) liess die Beschwerdefüh-
rerin vollumfänglich an ihren in der Beschwerdeschrift gestellten Rechts-
begehren und deren Begründung festhalten.
C-6485/2016
Seite 5
H.
Die Vorinstanz hielt in der Duplik vom 20. März 2017 (BVGer-act. 16) an
ihrem Antrag auf Beschwerdeabweisung fest.
I.
Mit Eingabe vom 31. März 2017 (BVGer-act. 18) wurde seitens der Be-
schwerdeführerin unaufgefordert eine weitere Stellungnahme eingereicht,
auf welche die Vorinstanz mit ihrer Eingabe vom 24. April 2017 antwortete
(BVGer-act. 20). Daraufhin liess die Beschwerdeführerin unaufgefordert
das Schreiben vom 12. Mai 2017 einreichen (BVGer-act. 22).
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die eingereichten Unterla-
gen wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegan-
gen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern keine Ausnahme
nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 VGG ge-
nannten Behörden. Das Institut ist – als öffentlich-rechtliche Anstalt des
Bundes (vgl. Art. 68 Abs. 2 des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2000
[HMG, SR 812.21]) – eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG. Die
vom Institut am 16. September 2016 erlassene und an die Beschwerdefüh-
rerin gerichtete Verfügung ist als solche bezeichnet und nennt als Betreff
„Verbot von bewilligungspflichtigen Tätigkeiten mit Transplantatprodukten“.
Es handelt sich – angesichts der Adressatin und des Regelungsgegen-
stands – unbestrittenermassen um eine Anordnung im Einzelfall, welche
sich auf öffentliches Recht des Bundes stützt (insb. das Transplantations-
gesetz vom 8. Oktober 2004 [SR 810.21], das HMG und deren Ausfüh-
rungserlasse; siehe BVGer-act. 1/1 S. 11), und folglich als Verfügung im
Sinne von Art. 5 VwVG gilt. Bei Ziff. 1 des Dispositivs handelt es sich um
einen feststellenden Akt (Art. 5 Abs. 1 Bst. b VwVG). Die Anordnungen in
Ziff. 2 bis 6 des Dispositivs haben demgegenüber rechtsgestaltenden Cha-
rakter (Art. 5 Abs. 1 Bst. a VwVG). Da im Übrigen keine Ausnahme gemäss
Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht somit zur Beurtei-
lung der vorliegenden Streitsache zuständig.
C-6485/2016
Seite 6
1.2 Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 Abs. 1 VGG).
Das VGG enthält keine besonderen Bestimmungen, welche für das vorlie-
gende Verfahren zu berücksichtigen wären, weshalb das VwVG zur An-
wendung gelangt (vgl. auch Art. 68 Abs. 3 des Transplantationsgesetzes
und Art. 84 Abs. 1 HMG).
1.3 Gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG ist zur Beschwerdeführung vor dem Bun-
desverwaltungsgericht legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teil-
genommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
Verlangt ist somit neben der formellen Beschwer, dass die Beschwerdefüh-
rerin über eine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und ei-
nen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung des angefoch-
tenen Entscheids zieht (vgl. BGE 135 II 172 E. 2.1; 135 II 145 E. 6.1; 133 II
249 E. 1.3.1). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren
teilgenommen, ist als direkte Adressatin durch die Verfügung der Vor-
instanz vom 16. September 2016 besonders berührt und hat ein schutz-
würdiges Interesse an der beantragten Aufhebung der vorinstanzlichen
Verfügung. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt (vgl. BVGer-
act. 1 Rz. 7), können ihr aus der Feststellung in Ziff. 1 des Dispositivs (Qua-
lifikation der in der Verfügung aufgeführten Behandlungen als „Herstellung
von und Behandlung mit Transplantatprodukten“, welche entsprechende
Bewilligungen erfordern) Nachteile (möglicher Reputationsschaden, allfäl-
lige Präjudizierung für ein allfälliges Verwaltungsstrafverfahren) entstehen,
die ihr ein aktuelles praktisches Interesse an der Beschwerdeerhebung vor
Bundesverwaltungsgericht verschaffen (vgl. BVGE 2013/56 E. 1.3.2; BGE
108 II 456 E. 2; 129 III 186 E. 2). Mit der Aufhebung der Verfügung entfiele
auch das in Ziff. 2 und 3 des Dispositivs – unter Androhung von Busse bei
Zuwiderhandlung (Ziff. 4 des Dispositivs) – der Beschwerdeführerin aufer-
legte Verbot, in ihren Räumlichkeiten die umstrittenen Behandlungen
durchzuführen bzw. sich an deren Durchführung durch Dritte zu beteiligen,
ohne dass die dafür notwendigen Bewilligungen vorliegen. Daraus ergibt
sich ein aktuelles und praktisches Anfechtungsinteresse der Beschwerde-
führerin. Ein solches besteht klarerweise auch hinsichtlich der in Ziff. 6 des
Dispositivs der Beschwerdeführerin auferlegten Gebühr. Folglich ist die Be-
schwerdelegitimation der Beschwerdeführerin vorliegend zu bejahen.
1.4 Die angefochtene Verfügung vom 16. September 2016 wurde der Be-
schwerdeführerin unbestrittenermassen am 20. September 2016 zugestellt
(vgl. BVGer-act. 1 Rz. 2). Die am 20. Oktober 2016 der Post übergebene
C-6485/2016
Seite 7
Beschwerde gilt deshalb als fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG).
Sie erfüllt in inhaltlicher und formeller Hinsicht die gesetzlichen Anforderun-
gen (Art. 52 Abs. 1 VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 5‘000.- innert Frist geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG),
ergibt sich zusammenfassend, dass auf die vorliegende Beschwerde ein-
zutreten ist.
2.
2.1 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdever-
fahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs
oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollstän-
dige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie Unangemes-
senheit des Entscheids rügen (Art. 49 VwVG).
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechts-
anwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der
Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Es kann die Beschwerde auch
aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den an-
gefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die
von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. BVGE 2009/65 E. 2.1).
2.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat den Entscheid der unteren Instanz
zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75
E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung
unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochste-
hende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche
Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprü-
fung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3;
133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kog-
nitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht − das nicht als Fachgericht
ausgestaltet ist − nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab-
weicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wis-
senschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein be-
sonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3
m.H.; siehe zum Ganzen auch YVO HANGARTNER, Behördenrechtliche Kog-
nitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Bovay/Nguyen
[Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, S. 319 ff.; FEL-
LER/MÜLLER, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts –
Probleme in der praktischen Umsetzung, ZBl 110/2009 S. 442 ff.).
C-6485/2016
Seite 8
2.4 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Ent-
scheid frei, dies unter Berücksichtigung der vorgebrachten Rügen. Die Be-
schwerdeinstanz hat mithin nicht zu untersuchen, ob sich die angefochtene
Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten als kor-
rekt erweist, sondern untersucht im Prinzip nur die vorgebrachten Bean-
standungen. Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfra-
gen werden nur geprüft, wenn hiezu aufgrund der Parteivorbringen oder
anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender An-
lass besteht (vgl. BGE 119 V 347 E. 1a).
3.
Zunächst ist die vorinstanzliche Sachverhaltsermittlung zu prüfen.
3.1
3.1.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine falsche bzw. unvollständige Sach-
verhaltsabklärung. Sie wirft der Vorinstanz vor, ihre Sachverhaltsfeststel-
lungen teilweise auf Vermutungen und indirekte Hinweise abzustützen,
was den Anforderungen an das Beweismass im Verwaltungsverfahren,
welches grundsätzlich den Vollbeweis erfordere, nicht genüge. Es würden
auch schlicht nicht belegte Behauptungen aufgestellt (vgl. dazu im Einzel-
nen E. 3.3 unten). Die vorinstanzliche Sachverhaltsabklärung weise des-
halb erhebliche Mängel auf (BVGer-act. 1 Rz. 27 ff.).
3.1.2 Die Vorinstanz weist den Vorwurf der mangelhaften Sachverhaltsfest-
stellung zurück. Sie macht geltend, ihre Sachverhaltsfeststellung sei klar
ausreichend gewesen für die vorgenommene Würdigung im Hinblick auf
den Inhalt des Verfügungsdispositivs. Die Sachverhaltswiedergabe in der
Verfügung stütze sich auf die im Zeitpunkt des Verfügungserlasses be-
kannten Tatsachen. Aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes seien im
Sachverhalt belastende und entlastende Elemente festzuhalten, also auch
Elemente, welche für die getroffene Massnahme nicht direkt relevant seien
(BVGer-act. 6 S. 9 Rz. 8 ff.).
3.2 Art. 12 VwVG hält fest, dass die Behörde den Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen hat. Das Verfahren nach dem VwVG wird somit vom
Untersuchungsgrundsatz beherrscht, welcher besagt, dass die Behörde
von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserhebli-
chen Sachverhalts zu sorgen hat (BGE 119 V 347 E. 1a m.H.). Die Behörde
bestimmt Inhalt und Umfang der Ermittlung nach pflichtgemässem Ermes-
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Seite 9
sen und ist dabei nicht an Vorbringen und Anträge der Verfahrensbeteilig-
ten gebunden (KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissen-
berger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 12 Rz. 18, 27).
Der Untersuchungsgrundsatz wird allerdings relativiert durch die verschie-
denen Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 VwVG) und namentlich
die in Art. 52 Abs. 1 VwVG aufgestellte Begründungspflicht (BGE 119 V
347 E. 1a). Als Erkenntnisquellen für die Sachverhaltsermittlung stehen der
Behörde verschiedene Beweismittel zur Verfügung. Art. 12 VwVG nennt in
Bst. a–e: Urkunden, Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnis von
Drittpersonen, Augenschein und Gutachten von Sachverständigen. Das
VwVG sieht keine starren Beweisregeln vor. Massgeblich ist einzig die
Überzeugung der Behörde vom Vorhandensein bzw. Fehlen einer Tatsa-
che (KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, a.a.O., Art. 12 Rz. 215 m.H.). Der
volle Beweis ist erbracht, wenn die Behörde vom Vorhandensein bzw. Feh-
len einer Tatsache derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als unwahr-
scheinlich erscheint (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 482). Die Be-
schwerdeinstanz kann sich hinsichtlich der Sachverhaltsrüge grundsätzlich
darauf beschränken, die Stichhaltigkeit der Vorbringen bzw. der Ausführun-
gen zu prüfen, falls die Akten nicht darauf hindeuten, dass der Sachverhalt
von der Vorinstanz unrichtig oder unvollständig erhoben worden wäre (ZI-
BUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 49 Rz. 37; vgl.
auch E. 2.4 vorne).
3.3 Die Vorinstanz stützt den in der angefochtenen Verfügung vom
16. September 2016 festgehaltenen Sachverhalt auf die von ihr am
30. Juni 2016 in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin durchge-
führte (unangekündigte) Inspektion und die im Anschluss weitergeführten
Abklärungen, woraus sie gemäss eigenen Angaben u.a. die folgenden Er-
kenntnisse gewann (BVGer-act. 1/1 S. 2 ff.):
3.3.1 Laut vorinstanzlicher Verfügung (Ziff. I.6.a) arbeitete die Beschwer-
deführerin von 2012 bis mindestens 2015 mit der F._______ zusammen.
Die Vorinstanz verweist diesbezüglich einerseits auf den Untermietvertrag
vom 21. September 2012, wonach die F._______ in den Räumlichkeiten
der Beschwerdeführerin für einen Tag pro Woche ein Büro mietet (Vorakten
109 ff.), sowie die von der F._______ an die Beschwerdeführerin dafür ge-
leisteten Mietzinszahlungen (Vorakten 213 ff., 225 ff.), welche laut ange-
fochtener Verfügung von Oktober 2012 bis ca. Oktober 2015 erfolgten
(Ziff. I.6.a). Andererseits stützt sich die Vorinstanz in ihrer Verfügung
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Seite 10
(Ziff. I.6.c) auf den zwischen Dr. B._______ (Verwaltungsrat der Beschwer-
deführerin) und Dr. G._______ (Direktor der F._______) abgeschlossenen
Kooperationsvertrag vom 22. Februar 2013 zum beidseitigen medizini-
schen und wirtschaftlichen Interessenausgleich (Vorakten 391). Die Vor-
instanz geht in ihrer Verfügung (Ziff. I.6.b und h) davon aus, dass die
F._______ auf der Webseite (…) und auf weiteren internationalen Internet-
plattformen mit Stammzellbehandlungen u.a. in den Räumlichkeiten der
Beschwerdeführerin wirbt (Vorakten 445 ff.) und dass die F._______ an die
Beschwerdeführerin Patienten zwecks Durchführung von Stammzellbe-
handlungen überwiesen hat (Ziff. I.6.c und d). Als Belege für die seitens
der Beschwerdeführerin bzw. von Dr. B._______ in den Räumlichkeiten
der Beschwerdeführerin vorgenommenen Stammzelltherapien zur Be-
handlung von medizinischen Erkrankungen der Patienten (wie Multiple
Sklerose etc.), welche nicht als ästhetische Behandlungen einzustufen
seien, verweist die Vorinstanz auf entsprechende Behandlungsunterlagen
(Vorakten 393 ff., 345 ff.) oder von der Beschwerdeführerin der F._______
in Rechnung gestellte medizinische Leistungen (Vorakten 385 ff.). Insge-
samt geht die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung (Ziff. I.6.e und f)
von mindestens fünf Fällen aus, in welchen im Dezember 2013, Oktober
2014 (2-mal), Januar 2015 und März 2015 seitens der Beschwerdeführerin
den von der F._______ vermittelten Patienten Fettgewebe entnommen,
dieses zur Anreicherung von Stammzellen aufgearbeitet und die so herge-
stellten Stammzellpräparate zur Behandlung von medizinischen Proble-
men den Patienten wieder injiziert worden seien. Laut Verfügung (Ziff. I.6.a
und c) reichte die Beschwerdeführerin bis zum Verfügungszeitpunkt trotz
entsprechender Aufforderung keine Belege für die angeblich erfolgten Kün-
digungen des Untermiet- und Kooperationsvertrags mit der F._______ ein.
3.3.2 Die Vorinstanz stützt den Sachverhalt in der angefochtenen Verfü-
gung (Ziff. I.6.j) ausserdem auf den Vertrag, welchen die Beschwerdefüh-
rerin am 1. Juli 2013 mit der H._______ über die Nutzung ihrer Räume und
Einrichtungen sowie ihres Personals zur Durchführung von ambulanten
Eingriffen (nachfolgend: Nutzungsvertrag) abgeschlossen hat (Vorakten
175 ff.). Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung (Ziff. I.6.k)
davon aus, dass Prof. I._______ (damaliger Gesellschafter der
H._______) in der Zeit zwischen November 2012 und August 2015 die
Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin (meist OP-Raum) mindestens 21-
mal in Anspruch genommen hat. Sie leitet dies aus dem Umstand ab, dass
die H._______ bzw. Dr. I._______ der Beschwerdeführerin im genannten
Zeitraum einen Betrag von insgesamt Fr. 21‘000.- für die OP- und Raum-
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Seite 11
nutzung überwiesen habe (vgl. Vorakten 209 ff., 225 ff.). Laut vorinstanzli-
cher Verfügung (Ziff. I.6.j, k und I.8) führte Prof. I._______ an den Patienten
Stammzelltherapien durch (vgl. auch Vorakten 41 ff.), wobei sie auf akten-
kundige Angaben zu Behandlungen von mindestens 12 (mehrheitlich jun-
gen) Patienten hinweist (Vorakten 209 ff.). Die Vorinstanz geht in ihrer Ver-
fügung (Ziff. I.6.k und I.8) davon aus, dass Prof. I._______ bei den in den
Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin vorgenommenen Stammzellbe-
handlungen teilweise durch deren Angestellte (Dr. med. J._______ für An-
ästhesie, K._______ als Klinikaufsicht, Medizinischer Praxisassistent und
für Laboranalysen) unterstützt worden ist. Diesbezüglich verweist die Vor-
instanz auch auf Regelungen im erwähnten Nutzungsvertrag (vgl. Ziff. I.9
der Verfügung), für dessen Kündigung im Übrigen bislang kein Nachweis
erbracht worden sei (Ziff. I.6.j der Verfügung).
3.3.3 In der angefochtenen Verfügung (Ziff. I.6.l) hält die Vorinstanz
schliesslich fest, dass die Beschwerdeführerin einen weiteren Raum an der
W._______strasse (...) in Z._______ an die Firma L._______ (nachfol-
gend: L._______) mit Sitz in X._______ untervermiete. Die Mitarbeitenden
dieser Firma hätten auch uneingeschränkten Zugang zu den anderen
Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin. Laut vorinstanzlicher Verfügung
wird auf der Homepage von L._______ (…) damit geworben, dass die Be-
schwerdeführerin und Dr. B._______ Stammzelltherapien durchführen
würden. Die Vorinstanz zieht daraus den Schluss, dass L._______ als Un-
termieterin der Beschwerdeführerin Werbung mache für Zelltherapien sei-
tens von Dr. B._______ bzw. der Beschwerdeführerin.
3.4 Im Folgenden werden die einzelnen Sachverhaltsrügen der Beschwer-
deführerin überprüft.
3.4.1
3.4.1.1 Zunächst rügt die Beschwerdeführerin in der Beschwerde, dass
sich die Vorinstanz in ihren Sachverhaltsfeststellungen teilweise auf Ver-
mutungen und indirekte Hinweise abstütze (BVGer-act. 1 Rz. 27). Sie ver-
weist diesbezüglich auf Ziff. 5.g (recte: Ziff. I.6.g) der angefochtenen Ver-
fügung, wonach es laut Vorinstanz aufgrund der sichergestellten Akten Hin-
weise darauf gibt, dass Mitarbeiter der Beschwerdeführerin noch bei wei-
teren von der F._______ vermittelten Patienten an Stammzellbehandlun-
gen beteiligt gewesen sind, sowie auf Beilage 7 (Vorakten 207, 217), worin
ein Mitarbeiter der Vorinstanz nach Auswertung der Buchhaltungsunterla-
C-6485/2016
Seite 12
gen betreffend F._______ festhält, dass vermutlich in mindestens 6-7 Fäl-
len eine Behandlung mit Stammzellen aus Fettgewebe durchgeführt wor-
den sei. Gemäss Ansicht der Beschwerdeführerin ist der im Verwaltungs-
verfahren grundsätzlich geforderte Vollbeweis damit nicht erbracht
(BVGer-act. 1 Rz. 28).
3.4.1.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass die Aufnahme von Hinweisen im
Hinblick auf eine umfassende Sachverhaltsdarstellung erfolgt sei (BVGer-
act. 6 S. 9 Rz. 8). Es sei nicht ausschlaggebend, wie zahlreich die besagten
Behandlungen gewesen seien. Entscheidend sei vielmehr, dass die Be-
schwerdeführerin solche Behandlungen überhaupt durchgeführt habe, wo-
bei bereits eine einmalige Ausführung einer solchen Behandlung rechts-
widrig sei. Im konkreten Fall sei dokumentiert, dass solche Behandlungen
stattgefunden hätten (BVGer-act. 6 S. 9 Rz. 9).
3.4.1.3 Wie vorne dargelegt (E. 3.2), liegen Inhalt und Umfang der Sach-
verhaltsermittlung im pflichtgemässen Ermessen der Behörde. Es sind nur
Tatsachen zu beweisen, von deren Vorliegen es abhängt, ob über die strei-
tigen Rechte und Pflichten so oder anders entschieden wird. Hat die Be-
hörde aufgrund bereits abgenommener Beweise ihre Überzeugung gebil-
det und kann sie ohne Willkür annehmen, ihre Überzeugung werde durch
weitere Beweiserhebungen nicht geändert, darf sie auf die Abnahme von
weiteren Beweisen verzichten (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Ver-
fahrensrecht, 2. Aufl. 2015, Rz. 685 f. m.H. auf BGE 134 I 140 E. 5.3). In
der angefochtenen Verfügung stützt die Vorinstanz ihre Überzeugung hin-
sichtlich der von der Beschwerdeführerin in Zusammenarbeit mit der
F._______ in Z._______ durchgeführten Aktivitäten namentlich auf die
Sachverhaltsfeststellungen in Ziff. I.6.e und f (d.h. insgesamt fünf Fälle aus
den Jahren 2013 bis 2015) sowie die entsprechenden Belege (Vorakten
343 ff., 385 ff., 393 ff.), wobei sie insbesondere die Behandlung eines por-
tugiesischen Patienten im Dezember 2013 in der Verfügung (Ziff. I.6.e)
ausführlich darlegt und mit Unterlagen belegt (Vorakten 393 ff.). Unter die-
sen Umständen durfte die Vorinstanz ohne Willkür davon ausgehen, dass
die Abnahme von weiteren Beweisen hinsichtlich der in Ziff. I.6.g der Ver-
fügung erwähnten Hinweise (vgl. dazu auch Vorakten 401, 207, 217) für
den Ausgang der Streitigkeit nicht erheblich sein würde, zumal für die von
ihr erlassene Verfügung – wie zu Recht eingewendet wird – die Anzahl der
Behandlungen nicht ausschlaggebend war. Von einer nicht hinreichenden
Sachverhaltsfeststellung kann hier deshalb keine Rede sein. Kommt hinzu,
dass die Beschwerdeführerin – entgegen der Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflicht gemäss dem Gesundheitsgesetz des Kantons Z._______
C-6485/2016
Seite 13
vom 13. September 2005 (§ 26 GesG) – die Dokumentation der Behand-
lungen nach eigenen Angaben an die Patienten oder die F._______ (auf
deren Wunsch) ausgehändigt (Vorakten 61 Ziff. 2) und dadurch die weitere
Beweisbeschaffung durch die Vorinstanz erheblich erschwert hat (vgl.
Ziff. I.6.i und Bst. G der Verfügung).
3.4.2
3.4.2.1 Weiter beanstandet die Beschwerdeführerin beschwerdeweise, die
Vorinstanz behaupte im Verfügungszeitpunkt zu Unrecht, die F._______
werbe nach wie vor auf internationalen Plattformen mit Stammzellbehand-
lungen in ihren Räumlichkeiten. Die Adresse der Beschwerdeführerin
werde in dem (einzigen) internationalen Portal, das entsprechende Bilder
zeige, nicht genannt und die Aufschaltung der Bilder sei unbefugterweise
erfolgt. Wenn damit behauptet werde, die Beschwerdeführerin arbeite nach
wie vor mit der F._______ zusammen, entspreche dies nicht den Tatsachen
(BVGer-act. 1 Rz. 29 f.).
3.4.2.2 Die Vorinstanz hält bezüglich der von der F._______ im Internet ge-
machten Werbung fest, es handle sich um ein Faktum (BVGer-act. 6 S. 10
Rz. 11). Betreffend die Dauer der Zusammenarbeit mit der F._______ weist
die Vorinstanz darauf hin, dass die Beschwerdeführerin erst mit der Einrei-
chung der Beschwerdeschrift der Aufforderung nachgekommen sei, schrift-
liche Kündigungen der Verträge (Untermietvertrag, Kooperationsvertrag)
vorzulegen, obwohl diese bereits vor dem Verfügungszeitpunkt erfolgt
seien. Damit habe sie ihre Mitwirkungspflicht verletzt (BVGer-act. 6 S. 7 f.
Rz. 1).
3.4.2.3 Es ist aktenkundig und unbestritten, dass die F._______ im Verfü-
gungszeitpunkt auf der Webseite (…) noch immer mit Bildern der Räum-
lichkeiten der Beschwerdeführerin in Z._______ für Stammzelltherapien in
der Schweiz (…) Werbung machte (Vorakten 435 f., 445 ff.). Zwar war die
F._______ von der Beschwerdeführerin laut dem – erst im Beschwerdever-
fahren vorgelegten – Schreiben vom 18. Dezember 2015 aufgefordert wor-
den, auf ihren Webseiten sämtliche Bilder der Praxis umgehend zu löschen
(BVGer-act. 1/12). Ob die Bilder damit – wie behauptet – als unbefugter-
weise aufgeschaltet gelten können, ist damit nicht belegt, zumal das nach-
träglich vorgelegte Schreiben nicht einmal eine Empfangsbestätigung ent-
hält und weitere Vorkehrungen seitens der Beschwerdeführerin weder sub-
stantiiert vorgebracht noch nachgewiesen werden. Der Umstand, dass die
C-6485/2016
Seite 14
F._______ mit den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin für Stammzell-
therapie Werbung machte, deutet jedenfalls klar darauf hin, dass dort Be-
handlungen mit Stammzellen angeboten und durchgeführt wurden. Es ist
nicht ausschlaggebend, dass die Adresse der Beschwerdeführerin auf der
Webseite nicht genannt wurde, zumal auf dem Gebiet der Stammzellthe-
rapie erwiesenermassen eine Zusammenarbeit zwischen der F._______
und der Beschwerdeführerin bestand. Dies ergibt sich zum einen aus dem
bereits erwähnten Kooperationsvertrag vom 22. Februar 2013 (Vorakten
391). Im Einzelnen wurde in diesem Vertrag beabsichtigt, eine langfristige
Zusammenarbeit zu gestalten und die Stammzelltherapie von
Dr. G._______ mit den Möglichkeiten der biologischen Medizin, Diagnostik
und anderen Prozeduren aktiv zu verbinden (Ziff. 1), und es wurde verein-
bart, dass Dr. B._______ den Patienten von Dr. G._______ die gesamte
medizinische Infrastruktur der Beschwerdeführerin zur Verfügung stellt
(Ziff. 2). Zum anderen finden sich in den Vorakten weitere Belege, die dafür
sprechen, dass in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin für die
F._______ bzw. bei von ihr vermittelten Patienten Stammzellbehandlungen
vorgenommen wurden (Vorakten 343, 353, 387, 393 ff., 437, 439; vgl. dazu
im Einzelnen: E. 3.4.5.3 ff.).
3.4.2.4 Hinsichtlich der Dauer der Zusammenarbeit bzw. Auflösung der
entsprechenden Verträge mit der F._______ ist ausserdem festzuhalten,
dass im Verwaltungsverfahren seitens der Vorinstanz Belege für die von
der Beschwerdeführerin geltend gemachten mündlichen Kündigungen der
Verträge verlangt wurden (Vorakten 105 ff.). Erst mit der Beschwerde
reicht die Beschwerdeführerin entsprechende schriftliche Bestätigungen
ein: Mit jeweils vom 4. April 2015 datiertem und an die F._______ gerich-
tetem Schreiben bestätigte die Beschwerdeführerin einerseits die einver-
nehmliche sofortige Kündigung des Mietvertrags (BVGer-act. 1/3) sowie
andererseits die sofortige Kündigung des Zusammenarbeitsvertrags
(BVGer-act. 1/4). Im Verfügungszeitpunkt lagen der Vorinstanz – trotz ent-
sprechender Aufforderung zur Einreichung – aber keine solchen schriftli-
chen Belege vor. Die Beschwerdeführerin hatte im Verwaltungsverfahren
geltend gemacht, der Untermietvertrag sei mündlich per April 2015 gekün-
digt worden (Vorakten 61), davon sei eine Notiz gemacht worden, die
F._______ sei mit der Kündigung einverstanden gewesen und die „feh-
lende Miete“ sei schliesslich ein Beleg für die erfolgte Kündigung (Vorakten
105). Ein Untermietvertrag ist jedoch grundsätzlich ein gewöhnlicher Miet-
vertrag (vgl. BGE 120 II 206) und daher schriftlich zu kündigen (Art. 266l
Abs. 1 OR). Auch aus dem hier massgeblichen Untermietvertrag vom
21. September 2012 (Ziff. 3 Abs. 2) ergibt sich das Schrifterfordernis der
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Seite 15
Kündigung. Das vorliegende Untermietverhältnis betreffend einen Raum
(Büro) an der W._______strasse (...) in Z._______ begann laut Ziff. 3 des
Untermietvertrags am 1. Oktober 2012 und wurde für drei Jahre abge-
schlossen, wobei der Vertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist von drei
Monaten gekündigt werden konnte und der Untermieter das Optionsrecht
auf Verlängerung auf weitere drei Jahre bis und mit 30. April 2018 hatte
(Vorakten 110). Da gemäss Untermietvertrag (Ziff. 19) jegliche Vertragsän-
derung schriftlich zu erfolgen hat, ist auch für einen allfälligen Aufhebungs-
vertrag, in welchem die Parteien den Mietvertrag im gegenseitigen Einver-
nehmen ganz oder teilweise aufheben, die Schriftform zu beachten. Eine
(vorzeitige) schriftliche Kündigung des (befristeten) Untermietvertrags un-
ter Einhaltung der massgeblichen Kündigungsfrist gemäss Vertrag (Ziff. 3
Abs. 1) bzw. Gesetz (Art. 266d OR) oder ein schriftlicher Mietaufhebungs-
vertrag zwecks einer einvernehmlichen sofortigen Beendigung des Miet-
verhältnisses wurden im Verwaltungsverfahren jedoch nicht vorgelegt. Im
Beschwerdeverfahren wird lediglich eine Bestätigung eingereicht, welche
– wie die Beschwerdeführerin selber zugibt (BVGer-act. 14 Rz. 12) – kei-
nen Zustellnachweis enthält. Gleiches gilt hinsichtlich der geforderten Vor-
lage eines schriftlichen Belegs für die einseitige oder einvernehmliche Auf-
lösung des erwähnten (unbefristeten) Zusammenarbeitsvertrags. Erst mit
der Beschwerde wird eine entsprechende Bestätigung, wiederum ohne Zu-
stellnachweis, eingereicht. Wenn die Vorinstanz in der angefochtenen Ver-
fügung deshalb von einer Zusammenarbeit der Beschwerdeführerin mit der
F._______ „von 2012 bis mindestens 2015“ ausgeht (vgl. E. 3.3.1), ist dies
nicht zu beanstanden. Dass die F._______ der Beschwerdeführerin laut
den aktenkundigen Buchhaltungsunterlagen letztmals im April 2015 einen
Mietzins leistete (Vorakten 217, 225), ändert daran nichts, zumal die jewei-
ligen Mietzinszahlungen lediglich ein Büro betrafen und unregelmässig er-
folgten. Ausserdem erbrachte die Beschwerdeführerin für die F._______
gemäss Vorakten noch im September 2015 medizinische Behandlungen,
welche sie ihr in Rechnung stellte (Vorakten 355 ff.), und sie verbuchte im
November 2015 letzte aktenkundige Zahlungseingänge der F._______ als
Erträge aus ärztlicher Tätigkeit (Vorakten 299). Dass es sich hierbei um
Einkünfte aufgrund von mehrfach gemahnten Rechnungen handeln soll
(vgl. BVGer-act. 1 Rz. 12), wird von der Beschwerdeführerin in keiner
Weise belegt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (BVGer-
act. 14 Rz. 12) nicht ausschlaggebend ist der Umstand einer fehlenden
Hausanschrift beim Eingang an der W._______strasse (...) (vgl. Vorakten
451). Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass sich das Domizil der
F._______ (und im Übrigen auch der H._______) andernorts befinde
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Seite 16
(BVGer-act. 25, 26), weshalb eine fehlende Hausanschrift nicht ungewöhn-
lich sei (BVGer-act. 16 Rz. 6). Sofern sich die Beschwerdeführerin bezüg-
lich der Dauer bzw. Beendigung der Zusammenarbeit der Beschwerdefüh-
rerin mit der F._______ also über eine unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts beklagt, ist sie nicht zu hören, zumal sie
auch den Umfang ihrer eigenen Mitwirkungspflicht (Art. 13 Abs. 1 Bst. b
und c VwVG) verkennt (vgl. dazu z.B. Urteil des BGer 2A.1/2003 und
2P.1/2003 vom 25. April 2003 E. 3.2.2). Nachdem die Beschwerdeführerin
trotz wiederholter Aufforderung bis zum Verfügungszeitpunkt hinsichtlich
der Auflösung der in Frage stehenden Verträge mit der F._______ keine
entsprechenden Schreiben eingereicht hat, muss ihr vorgeworfen werden,
sie sei ihrer Mitwirkungspflicht nur in ungenügendem Masse nachgekom-
men.
3.4.2.5 Es ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Ver-
fügung – gestützt auf die erwähnten Verträge, die erfolgten Mietzinszah-
lungen (Vorakten 213 ff., 225 ff.) und vorhandenen Behandlungsunterlagen
bzw. -rechnungen (Vorakten 345 ff., 385 ff., 393 ff.) – zu Recht von einer
Zusammenarbeit der Beschwerdeführerin mit der F._______ „von 2012 bis
mindestens 2015“ ausgeht. Ausserdem weist die Vorinstanz in der Verfü-
gung richtigerweise darauf hin, dass im Verfügungszeitpunkt die schriftli-
che Auflösung der mit der F._______ abgeschlossenen Verträge nicht
nachgewiesen war und die F._______ auf internationalen Internetplattfor-
men nach wie vor mit Bildern der Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin
in Z._______ für Stammzelltherapien in der Schweiz Werbung machte.
Schriftliche Belege betreffend die Vertragskündigungen und die Aufforde-
rung zur Löschung der Bilder werden von der Beschwerdeführerin erst im
Beschwerdeverfahren vorgelegt und bilden im Übrigen keine schlagenden
Beweise. Wenn die Vorinstanz unter Hinweis auf die genannten Umstände
– und gestützt auf weitere Faktoren (vgl. E. 3.4.4, 4.3.3) – bei Verfügungs-
erlass deshalb den Schluss zieht, dass erneute Aktivitäten der Beschwer-
deführerin im Bereich der Stammzelltherapie nicht auszuschliessen seien
(vgl. Bst. I der Verfügung), ist dies nicht zu beanstanden. Eine Fortdauer
der besagten Zusammenarbeit wird damit – entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin – nicht behauptet. Die entsprechenden Ausführungen
der Vorinstanz in der Verfügung (vgl. E. 3.3.1) erscheinen daher korrekt.
3.4.3
3.4.3.1 Die Beschwerdeführerin moniert sodann, die Vorinstanz unterstelle
in der angefochtenen Verfügung implizit, dass die Zusammenarbeit mit der
C-6485/2016
Seite 17
H._______ weiter andauere. Die Kündigung des Nutzungsvertrags sei
aber mündlich erfolgt und am 30. September 2015 schriftlich bestätigt wor-
den. Zudem seien die Mietzahlungen ab August 2015 eingestellt worden.
Weiter rügt die Beschwerdeführerin eine angebliche Mitwirkung an BMC-
Behandlungen von Prof. I._______ basierend auf einer Zurverfügungstel-
lung von Angestellten als falsch. Dr. J._______ sei nicht ihr Angestellter
gewesen, da kein regelmässiger Lohn ausbezahlt worden sei, sondern
eine Abrechnung pro erfolgter Anästhesie erfolgt sei. K._______ habe
seine Dienstleistungen für die H._______ in eigenem Namen und auf ei-
gene Rechnung abgerechnet (BVGer-act. 1 Rz. 31 ff.).
3.4.3.2 Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die vorhandenen klaren
Belege betreffend die Unterstützung von Prof. I._______ durch die Be-
schwerdeführerin in personeller Hinsicht und bezüglich Infrastruktur. So
würden auch Rechnungen existieren, welche die Beschwerdeführerin bzw.
Dr. B._______ der H._______ für die Raumnutzung sowie die Zurverfü-
gungstellung von nichtmedizinischem Personal sowie für Stammzellbe-
handlungen gestellt habe (BVGer-act. 6 S. 10 f. Rz. 12 f.).
3.4.3.3 Wie bereits dargelegt (E. 3.3.2), schlossen die Beschwerdeführerin
und die H._______ am 1. Juli 2013 einen Vertrag „über die Nutzung von
Einrichtung und Personal des Zentrums D._______ zur Durchführung von
ambulanten Eingriffen“. Der Vertrag wurde geschlossen „für die Zusam-
menarbeit beim ambulanten Operieren im FZL“, d.h. im Zentrum
C._______ bzw. in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin (Vorakten
175 ff.). Laut diesem Nutzungsvertrag stellt die Beschwerdeführerin na-
mentlich einen grossen OP-Raum, einen Aufwachraum sowie die Sterilisa-
tion zur Verfügung (§ 1 Abs. 1). Geregelt ist im Nutzungsvertrag ausserdem
die Durchführung der Anästhesie sowie die Unterstützung durch nichtärzt-
liches Personal (§ 1 Abs. 2 und 3). Die Nutzung der Einrichtungen und des
nichtärztlichen Personals der Beschwerdeführerin ist im Nutzungsvertrag
für einen Tag oder an zwei halben Tagen pro Woche vorgesehen (vgl. § 4
Abs. 1). Der Nutzungsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen
und eine sofortige Kündigung war jederzeit möglich (§ 7 Abs. 1 und 2). Laut
Nutzungsvertrag bedarf die Kündigung aber der Schriftform (§ 7 Abs. 3).
Gleiches gilt für Änderungen und Ergänzungen des Vertrags (§ 8 Abs. 2),
mithin auch für einen Aufhebungsvertrag (vgl. E. 3.4.2.4). Ungeachtet die-
ser vertraglichen Vorschriften hat die Beschwerdeführerin im Verwaltungs-
verfahren aber lediglich auf eine mündliche Vertragskündigung, mit wel-
cher Prof. I._______ einverstanden gewesen sei, hingewiesen (Vorakten
C-6485/2016
Seite 18
105) und die Vorlage von Kündigungsschreiben in Aussicht gestellt (Vorak-
ten 179). Trotz entsprechender, mehrmaliger Aufforderung der Vorinstanz
(Vorakten 197, 107) reicht die Beschwerdeführerin erst im vorliegenden
Beschwerdeverfahren ein an die H._______ gerichtetes Schreiben vom
30. September 2015 ein, in welchem die „einvernehmliche sofortige Kün-
digung des OP-Nutzungsvertrages“ bestätigt wird (BVGer-act. 1/5). Somit
lag der Vorinstanz bei Erlass der angefochtenen Verfügung weder eine
schriftliche Kündigung noch eine schriftliche Vereinbarung über die Aufhe-
bung des (unbefristeten) Nutzungsvertrags vor. Beim Beleg, der erst mit
der Beschwerde eingereicht wird, handelt es sich lediglich um die Bestäti-
gung eines Aufhebungsvertrags, welcher zudem keinen Zustellnachweis
enthält. Der Einwand der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe hin-
sichtlich der Dauer bzw. Beendigung der Zusammenarbeit der Beschwer-
deführerin mit der H._______ in der angefochtenen Verfügung den Sach-
verhalt falsch bzw. unvollständig abgeklärt, verfängt unter diesen Umstän-
den nicht, zumal sie mangels Einreichung von schriftlichen Belegen zur
Vertragsauflösung trotz entsprechender Aufforderung ihrer Mitwirkungs-
pflicht bei der vorinstanzlichen Feststellung des Sachverhalts nicht hinrei-
chend nachgekommen ist (vgl. dazu E. 3.4.2.4).
3.4.3.4 Dass die H._______ bzw. Prof. I._______ in den Räumlichkeiten
der Beschwerdeführerin in Z._______ Behandlungen mit BMC (Bone
Marrow Concentrate, d.h. Knochenmark-Konzentrat) vorgenommen hat, ist
unbestritten und aktenkundig (Vorakten 41 ff.). Die Zusammenarbeit von
Prof. I._______ und der Beschwerdeführerin an diesen Behandlungen
ergibt sich einerseits aus dem oben erwähnten Nutzungsvertrag vom 1. Juli
2013 und andererseits, wie die Vorinstanz zu Recht einwendet, auch aus
den aktenkundigen Rechnungen sowie aus den Buchhaltungsunterlagen
bzw. Kontoauszügen der Beschwerdeführerin:
3.4.3.4.1 In den Kontenblättern betreffend die Konto-Nr. 6015 mit der Be-
zeichnung „Ertrag Untermiete“ sind Zahlungseingänge seitens der
H._______ bzw. Prof. I._______ in der Zeit von November 2012 bis August
2015 von insgesamt Fr. 21‘400.- verzeichnet. In den Akten finden sich auch
von Dr. B._______ an Prof. I._______ gestellte Rechnungen für die Raum-
nutzung (Vorakten 317, 321) sowie Kontoauszüge der Beschwerdeführerin
mit Vergütungen seitens der H._______ für die Miete (Vorakten 369, 377).
Da laut dem massgeblichen Nutzungsvertrag (§ 5) ein Nutzungsentgelt
von Fr. 1‘000.- pro OP-Tag (8 Stunden) bzw. Fr. 500.- pro halbem OP-Tag
(4 Stunden) vereinbart war, ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz
in der angefochtenen Verfügung davon ausgeht, dass die H._______ die
C-6485/2016
Seite 19
Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin im besagten Zeitraum mindestens
21-mal in Anspruch genommen hat (vgl. E. 3.3.2; siehe auch Vorakten
211).
3.4.3.4.2 Weiter sind in den Kontenblättern betreffend die Konto-Nr. 3190
mit der Bezeichnung „Übrige Erträge aus ärztl. Tätigkeit“ Zahlungsein-
gänge der H._______ in der Höhe von Fr. 4‘000.- (Vorakten 285) sowie
Fr. 6‘000.- („H._______ Lohn“, Vorakten 289), datierend vom 31. Januar
2013 bzw. 23. Dezember 2014, verbucht. Daraus ist zu schliessen, dass
die H._______ seitens der Beschwerdeführerin ärztliche Tätigkeiten in An-
spruch genommen hat, was die Beschwerdeführerin aber bestreitet. In den
Akten finden sich zwar keine konkreten Hinweise darauf, dass
Dr. B._______ für die H._______ tätig gewesen wäre. Von der Vorinstanz
wird dies auch nicht angenommen (vgl. Vorakten 211). Die Inanspruch-
nahme des für die Beschwerdeführerin als Anästhesist entgeltlich tätig ge-
wesenen Dr. J._______ (Vorakten 237 ff.) durch die H._______ ist indes-
sen im besagten Nutzungsvertrag (§ 1 Abs. 2) ausdrücklich geregelt. Da-
nach erfolgt die Anästhesie durch einen mit der Beschwerdeführerin zu-
sammenarbeitenden und zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-
gung ermächtigten Anästhesisten (Satz 1). Laut der vertraglichen Bestim-
mung ist für die Abrechnung der Anästhesieleistungen der beauftragte An-
ästhesist zuständig (Satz 2). Die Beschwerdeführerin kann die Anästhesie
aber auch als Institutsleistung erbringen (Satz 3). Die oben erwähnten Zah-
lungseingänge für die von der H._______ beanspruchten ärztlichen Leis-
tungen der Beschwerdeführerin lassen sich deshalb mit der von
Dr. J._______ als Institutsleistung erbrachten Anästhesie erklären, zumal
andere für die H._______ erbrachten ärztlichen Leistungen seitens der Be-
schwerdeführerin hier nicht zur Diskussion stehen bzw. von dieser sogar
vehement bestritten werden. Es ist unter diesen Umständen letztlich uner-
heblich, ob Dr. J._______ – welcher immerhin auf der Lohnliste der Be-
schwerdeführerin für die Jahre 2011 bis 2016 erfasst war (Vorakten 237 ff.)
– als Angestellter bzw. Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin zu qualifizie-
ren ist. Aufgrund der vorliegenden Akten ist hinreichend belegt, dass die
H._______ und die Beschwerdeführerin bei den BMC-Behandlungen hin-
sichtlich der ärztlichen Leistungen zusammenwirken konnten und auch tat-
sächlich zusammenwirkten. § 2 Abs. 3 des besagten Nutzungsvertrags hält
im Übrigen entsprechend fest, dass sich die H._______ im Rahmen dieses
Vertrags zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den bei der Beschwer-
deführerin tätigen Ärzten verpflichte.
C-6485/2016
Seite 20
3.4.3.4.3 K._______ hat bei der Beschwerdeführerin unbestrittenermas-
sen eine Anstellung als medizinischer Praxisassistent (MPA) inne (BVGer-
act. 1 Rz. 14, 32; vgl. auch […], abgerufen am 6.9.2018). Gemäss Angaben
der Beschwerdeführerin war K._______ im massgeblichen Zeitraum zu
50 % bei ihr angestellt (BVGer-act. 1 Rz. 14). K._______ war in den Räum-
lichkeiten der Beschwerdeführerin aber unbestrittenermassen auch für die
H._______ tätig. Eine solche Mitwirkung ergibt sich zum einen aus dem
Nutzungsvertrag vom 1. Juli 2013. Darin steht, dass die Beschwerdeführe-
rin der H._______ für die Erbringung der ärztlichen Leistungen in ihren
Räumlichkeiten nichtärztliches Personal beistellen (§ 1 Abs. 3) bzw. zur
Verfügung stellen (§ 4 Abs. 1) kann. In § 6 Abs. 1 ist ebenfalls die Rede
von Angestellten der Beschwerdeführerin, welche bei Leistungen im Ver-
antwortungsbereich der H._______ mitwirken. Dass diese gemäss der ge-
nannten Vertragsbestimmung „insoweit seine Erfüllungsgehilfen“ sind, än-
dert nichts daran, dass laut Nutzungsvertrag nichtärztliches Personal der
Beschwerdeführerin an den von der H._______ vorgenommenen Behand-
lungen an der W._______strasse (...) in Z._______ mitwirken konnte und
in der Person von K._______ auch tatsächlich mitgewirkt hat.
3.4.3.4.4 Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung (Ziff. I.6.k)
namentlich gestützt auf die (schriftliche) Aussage von Prof. I._______ ge-
genüber der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Z._______
(Vorakten 43) davon aus, dass dieser von K._______ als „Klinikaufsicht“
unterstützt wurde, was seitens der Beschwerdeführerin jedoch bestritten
wird (BVGer-act. 1 Rz. 34; 14 Rz. 17). Gemäss dem aktenkundigen, von
Prof. I._______ am 28. August 2015 verfassten Schreiben war K._______
an der von jenem am 12. Juli 2015 in den Räumlichkeiten der Beschwer-
deführerin durchgeführten BMC-Behandlung an einem schwerkranken
Kind involviert und wirkte als „Assistenz, Klinikaufsicht“ mit (Vorakten 43).
Wie die von K._______ für Prof. I._______ bzw. H._______ am 12. Juli
2015 und anlässlich weiterer BMC-Behandlungen ausgeübte Funktion ge-
nau betitelt wird, spielt letztlich aber keine Rolle. Nicht entscheidend ist
auch, ob im massgeblichen Nutzungsvertrag von einer Klinikaufsicht die
Rede ist (vgl. BVGer-act. 1 Rz. 38). Aktenkundig und unbestritten ist jeden-
falls, dass K._______ für die H._______ bei den besagten Behandlungen
die Aufgaben eines MPA übernahm. Zwischen K._______ und der
H._______ bestand denn auch ein separater Dienstleistungs- und Hono-
rarvertrag vom 21. bzw. 24. Mai 2014 „für alle in den Bereich eines MPA
fallenden Aufgaben“ (BVGer-act. 1/6). K._______ rechnete folglich auch in
eigenem Namen und auf eigene Rechnung ab (vgl. Vorakten 319, 323). Es
C-6485/2016
Seite 21
handelt sich bei den entsprechenden, bei den Akten liegenden Rechnun-
gen um Einsätze, welche K._______ jeweils an einem Sonntag (17. Mai
und 21. Juni 2015) für die H._______ leistete. Diese Einsätze, welche auch
Laboruntersuchungen für die Zellzählung umfassten, bzw. deren Ergeb-
nisse sind allerdings, obwohl von K._______ in Rechnung gestellt, im E-
Mailkonto der Beschwerdeführerin zusammen mit neun weiteren, für die
H._______ in der Zeit vom 21. November 2013 bis 12. Juli 2015 ausge-
führten Laboruntersuchungen bzw. Zellzählungen erfasst (Vorakten 327,
329). Die entsprechenden Resultate und Befunde wurden allesamt von der
E-Mailadresse der Beschwerdeführerin an die H._______ verschickt (siehe
insb. Vorakten 331). Auch hinsichtlich der besagten Behandlung vom
12. Juli 2015 führte K._______ eine Zellzählung durch, deren Resultat der
H._______ im Namen und mit E-Mail-Adresse der Beschwerdeführerin
versendet wurde (Vorakten 325). K._______ nahm für die H._______ zu-
dem unbestrittenermassen koordinierende Aufgaben wahr (vgl. BVGer-
act.14 Rz. 17), wobei er dabei ebenfalls im Namen der Beschwerdeführerin
(„Ihr Team-…“) agierte (Vorakten 331). Weiter gelangte die H._______ (am
2. Juli 2015) mit Anfragen bzw. Aufträgen (betreffend den Eingriff vom
12. Juli 2015) über die Beschwerdeführerin bzw. deren E-Mail-Adresse an
K._______ (sowie auch Dr. J._______) und erhielt die entsprechende Ant-
wort wiederum vom „Team-…“ (vgl. Vorakten 333). Daraus ist zu folgern,
dass K._______ als Angestellter der Beschwerdeführerin auch für die
H._______ tätig war. Andernfalls hätte er – wie die Beschwerdeführerin zu
Recht bemerkt (vgl. BVGer-act. 15 S. 5 Rz. 8) – deren Räumlichkeiten und
Einrichtungen (Büro inkl. PC und E-Mailkonto, Labor) als Privatperson
nicht ohne weiteres benützen dürfen, zumal im besagten Nutzungsvertrag
mit der H._______ nur die OP-Raumnutzung geregelt ist (vgl. § 1 Abs. 1).
Schliesslich sieht § 1 Abs. 5 des Nutzungsvertrags vor, dass die Beschwer-
deführerin der H._______ eine separate Rechnung stellt, soweit ihr Perso-
nal zur Verfügung gestellt wird, was ebenfalls für die personelle Mitwirkung
der Beschwerdeführerin spricht. Die erwähnten aktenkundigen Rechnun-
gen, welche K._______ für sonntägliche Einsätze in eigenem Namen er-
stellt hat, ändern daran nichts. All die genannten Umstände führen vielmehr
zum Schluss, dass die H._______ bei den im erwähnten Zeitraum vorge-
nommenen BMC-Behandlungen von der Beschwerdeführerin auch im
nichtärztlichen Bereich personell unterstützt wurde.
3.4.3.5 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Beschwerde-
führerin der H._______ für die Vornahme von BMC-Behandlungen in der
Zeit von November 2012 bis August 2015 nicht nur ihre Räumlichkeiten an
der W._______strasse (...) in Z._______ zur Verfügung stellte, sondern ihr
C-6485/2016
Seite 22
auch die für die entsprechenden Behandlungen erforderlichen Anästhesie-
leistungen sowie die Leistungen ihres medizinischen Praxisassistenten
vermittelte bzw. zur Verfügung stellte. Die Beschwerdeführerin und
H._______ wirkten bei der Vornahme der entsprechenden BMC-Behand-
lungen somit räumlich und personell zusammen. Der mit der H._______
abgeschlossene Nutzungsvertrag war bei Erlass der Verfügung nicht nach-
weislich schriftlich gekündigt. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vo-
rinstanz bei Verfügungserlass auf diesen Umstand hinweist, zumal sie die
Annahme von möglichen weiteren Aktivitäten der Beschwerdeführerin im
Bereich der Stammzelltherapie auf verschiedene Argumente (vgl. Bst. I der
Verfügung) stützt. Die entsprechende Sachverhaltsfeststellung der Vor-
instanz in der angefochtenen Verfügung (vgl. E. 3.3.2) erscheint daher rich-
tig.
3.4.4
3.4.4.1 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz behaupte zu
Unrecht, es werde auf der Homepage von L._______ (…) mit der Durch-
führung von Stammzelltherapien durch Dr. B._______ geworben. Sie
macht geltend, es würden keine rechtsgenüglichen Beweise vorliegen und
ausserdem gehe es ohnehin um Sachverhalte, welche vor dem Inkrafttre-
ten des revidierten Transplantationsgesetzes am 1. Mai 2016 datierten
(BVGer-act. 1 Rz. 35). Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin ein,
dass Werbung für „Zelltherapie“ nicht mit einer Stammzelltherapie gleich-
zusetzen sei, weshalb die Vorinstanz aus der nachträglich eingereichten
Übersetzung nichts für sich ableiten könne (BVGer-act. 14 Rz. 23 f.).
3.4.4.2 Die Vorinstanz weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass
L._______ auf ihrer Homepage noch immer für Zelltherapien zur Behand-
lung von schweren Krankheiten durch Dr. B._______ werbe (BVGer-act. 6
S. 11 Rz. 15). Zelltherapie wird ihrer Ansicht nach als Oberbegriff von ver-
schiedenen Formen der Zelltherapie (und damit auch der Stammzellthera-
pie) verstanden (BVGer-act. 16 Rz. 14).
3.4.4.3 Die aktenkundige deutsche Übersetzung der chinesischsprachigen
Homepage (…) (abgerufen am 2.9.2016, Vorakten 99 ff.) mit notariell be-
glaubigter Unterschrift der Übersetzerin datiert vom 11. November 2016
und liegt bei den vorinstanzlichen Akten (Vorakten 95). Es ist nicht zu be-
anstanden, dass die Vorinstanz im Rahmen der Abfassung ihrer Vernehm-
lassung diese (neue) Übersetzung eingeholt hat, da die Beschwerdeführe-
rin mit der Beschwerde (BVGer-act. 1 Rz. 35) die Beweistauglichkeit der
C-6485/2016
Seite 23
aktenkundigen Übersetzung mit „google translate“ (Vorakten 103) in Frage
stellt (vgl. HANSJÖRG SEILER, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 54
N. 11). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (BVGer-act. 14
Rz. 4) verletzen die genannten vorinstanzlichen Abklärungen deshalb kein
Bundesrecht, nachdem das entsprechende rechtliche Gehör gewährt
wurde (BVGer-act. 13). Die deutsche Übersetzung der Homepage von
L._______ mit notariell beglaubigter Unterschrift der Übersetzerin ist somit
grundsätzlich beweistauglich.
3.4.4.4 Laut der besagten, deutschen Übersetzung hat die Beschwerde-
führerin bereits im Jahre 2009 zum ersten Mal einen japanischen Patienten
„mit Methoden aus der Zelltherapie von seinen rheumatischen Erkrankun-
gen geheilt“. Bis heute seien mehrere asiatische Patienten an die Be-
schwerdeführerin gelangt und dort „von gewöhnlichen, aber auch von sel-
tenen, schwierigen und verwickelten Krankheiten geheilt“ worden. Diese
deutsche Übersetzung bezieht sich auf den aktenkundigen Printscreen der
besagten Homepage von L._______ bzw. einen dort aufgeschalteten chi-
nesischen Text, welcher ab ca. dem Zeitpunkt der Inspektion bis mindes-
tens 9. November 2016 unverändert blieb (Vorakten 97). Als Untermieterin
der Beschwerdeführerin (vgl. Vorakten 225 ff.) mit uneingeschränktem Zu-
gang auch zu deren anderen Räumlichkeiten (vgl. E. 3.3.3), was nicht be-
stritten ist, machte L._______ bis zum Verfügungszeitpunkt und darüber
hinaus somit Werbung für Zelltherapien, welche von der Beschwerdefüh-
rerin in ihren Räumlichkeiten in Z._______ zur Heilung von Krankheiten
bislang durchgeführt wurden. Wie die Vorinstanz richtig vorbringt, handelt
es sich bei dem Begriff „Zelltherapie“ um einen Oberbegriff, welcher auch
die Stammzelltherapie umfasst (vgl. z.B. ˂ ˃
Archiv 2015 ˃ Ausgabe 2015/5253 ˃ Zelltherapie: Die Zukunft der Organ-
transplantation?, abgerufen am 21.11.2018). Dies wird im Übrigen auch
dadurch verdeutlicht, dass L._______ von „Methoden aus der Zelltherapie“
spricht. Die aktenkundige Übersetzung der besagten Homepage mit
“google translate“, deren Beweiswert zwar eingeschränkt ist, erwähnt übri-
gens sogar ausdrücklich eine seitens der Beschwerdeführerin durchge-
führte „autologe Stammzelltransplantation“ (Vorakten 103). Die Ausführun-
gen der Beschwerdeführerin, wonach es sich lediglich um die Zelltherapie
mit PRP (Platelet-Rich Plasma) bzw. eine Anwendung als „Point-of-care“-
Prozedur zur Heilung von rheumatischen Erkrankungen handeln soll
(BVGer-act. 14 Rz. 23 f.), sind unbehelflich (vgl. BVGer-act. 16 Rz. 12 ff.).
Entscheidend ist hier vielmehr, dass sich – anders als die Beschwerdefüh-
rerin meint (BVGer-act. 14 Rz. 25) – aus dem Gesamtzusammenhang der
C-6485/2016
Seite 24
deutschen Übersetzung der Homepage von L._______ ergibt, dass die Be-
schwerdeführerin Methoden der Zelltherapie – wozu auch die Stammzell-
therapie gehört – nicht nur für die Heilung von rheumatischen Erkrankun-
gen anwendete (wie offenbar erstmals im Jahre 2009), sondern (danach)
auch für die Bekämpfung von anderen, teils schweren Krankheiten ein-
setzte. Es kann bei der interessierten Öffentlichkeit (auch in China) als be-
kannt vorausgesetzt werden, dass im Rahmen der zelltherapeutischen Be-
handlung von bisher nicht heilbaren Krankheiten der Stammzelltherapie
bzw. deren Erforschung eine zentrale Bedeutung zukommt (vgl. z.B. ˂
/de ˃, abgerufen am 6.9.2018). Stammzellbehand-
lungen oder deren Vermittlung hinsichtlich diverser Erkrankungen werden
im Internet bereits angeboten (vgl. ˂ /de/behandlun-
gen ˃ Stammzelltherapie, abgerufen am 18.9.2018). Der Einwand der Be-
schwerdeführerin, eine Internetseite auf Chinesisch sei schwierig zu über-
prüfen (BVGer-act. 1 Rz. 35), überzeugt nicht. Ebenso wenig sticht das Ar-
gument, die besagte Internetseite unterstehe nicht dem Herrschafts- und
Kontrollbereich der Beschwerdeführerin (BVGer-act. 1 Rz. 35), zumal – an-
ders als hinsichtlich der Homepage der F._______ – kein entsprechendes
Reklamationsschreiben der Beschwerdeführerin vorgelegt wird.
3.4.4.5 Zusammenfassend lässt sich der erwähnten, bis mindestens am
9. November 2016 aufgeschalteten Version der Homepage von L._______
somit entnehmen, dass die Beschwerdeführerin – anders als von ihr be-
hauptet (vgl. BVGer-act. 1 Rz 15 ff.) – Zelltherapien, wozu auch Stamm-
zelltherapien gehören, bereits seit dem Jahre 2009 anwendete und bis zum
Verfügungszeitpunkt bzw. darüber hinaus (d.h. auch nach dem Inkrafttre-
ten des neuen Transplantationsgesetzes am 1. Mai 2016) nicht nur für äs-
thetische Behandlungen, sondern auch für Zellbehandlungen zur Heilung
von schweren Krankheiten Werbung machte. Entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin handelt es sich folglich nicht bloss um eine unbelegte
Behauptung, wenn die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung davon
ausgeht, dass auf der Internetseite (…) Werbung gemacht werde mit der
Durchführung von Stammzelltherapien durch die Beschwerdeführerin bzw.
Dr. B._______ (vgl. E. 3.3.3).
3.4.5
3.4.5.1 Die Beschwerdeführerin trägt in der Beschwerde schliesslich vor,
dass sie nie mesenchymale Stammzellen isoliert habe und aus rein prakti-
schen Gründen (fehlende Apparatur und Kapazitäten) auch nie hätte iso-
C-6485/2016
Seite 25
lieren können. Es sei bei ihr ausschliesslich um die mechanische Gewin-
nung von SVF (Stromal Vascular Fraction) gegangen. Sofern im Aufklä-
rungsbogen der F._______ von mesenchymalen Stammzellen die Rede
sei, sei damit ausschliesslich SVF gemeint, welches ebenfalls mesen-
chymale Stammzellen enthalte (BVGer-act. 1 Rz. 36 f.). Auch sei stets die
Gewinnung von SVF gemeint, soweit in ihren Rechnungen an die
F._______ und der Internetseite von der Isolierung von Stammzellen bzw.
Fettzellen die Rede sei (BVGer-act. 1 Rz. 21). Die Beschwerdeführerin
macht geltend, SVF gelange bei von ihr angebotenen ästhetischen Be-
handlungen (Lipofilling) zur Anwendung (BVGer-act. 1 Rz. 15 ff.). Eine the-
rapeutische Anwendung von SVF (z.B. zur Behandlung von Multiple Skle-
rose) sei basierend auf der Kooperationsvereinbarung mit der F._______
nur in den Jahren 2014 und 2015 erfolgt, also vor Inkrafttreten des revidier-
ten Transplantationsgesetzes am 1. Mai 2016 (BVGer-act. 1 Rz. 22). Die
stammzellbasierten Behandlungen von Prof. I._______ seien in eigener
Verantwortung und ohne Mitwirkung der Beschwerdeführerin durchgeführt
worden (BVGer-act. 1 Rz. 23).
3.4.5.2 Die Vorinstanz entgegnet, sie stütze ihre Überzeugung, wonach die
Beschwerdeführerin in der Vergangenheit mesenchymale Stammzellen
isoliert habe, zum einen auf Verfahrensbeschreibungen, welche von der
F._______ als Teil der Patientenaufklärung den Patienten unterbreitet wor-
den seien und auch der Beschwerdeführerin vor der Behandlung eines Pa-
tienten vorgelegen hätten, sowie zum anderen auf die von Prof. I._______
im kantonalen Verfahren dargelegte Verfahrensbeschreibung. Der Einsatz
von SVF bei Lipofilling zu ästhetischen Behandlungen sei nicht Gegen-
stand der Verfügung (BVGer-act. 6 S. 9 Rz. 7, S. 12 Rz. 16).
3.4.5.3 Dass die F._______ in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin
unter deren Mitwirkung an Patienten Stammzellbehandlungen vornahm, ist
zum einen aus dem Kooperationsvertrag vom 22. Februar 2013 zu schlies-
sen (vgl. E. 3.4.2.3) und geht zum anderen klar aus folgenden aktenkundi-
gen Tatsachen hervor: Dr. B._______ plante in Zusammenarbeit mit der
F._______ im Dezember 2013 solche Stammzellbehandlungen (Vorakten
393 ff.) und stellte der F._______ die Durchführung von entsprechenden
Behandlungen im Oktober 2014 sowie Januar und März 2015 in Rechnung
(Vorakten 343, 353, 385, 387). Die F._______ informierte Interessierte im
November 2013 auch via E-Mail über entsprechende ambulante Behand-
lungen in der (…) Klinik, will heissen in den Räumlichkeiten der Beschwer-
deführerin (Vorakten 437, 439; vgl. auch Vorakten 441).
C-6485/2016
Seite 26
3.4.5.4 Dass den Patienten bei den besagten Behandlungen Fettgewebe
entnommen wurde, aus welchem mesenchymale Stammzellen isoliert wur-
den, die sodann denselben Patienten durch Infusionen wieder verabreicht
wurden, ergibt sich schlüssig aus den aktenkundigen (anlässlich der In-
spektion ausgehändigten) Patientenunterlagen betreffend die von der Be-
schwerdeführerin geplante Behandlung im Dezember 2013 (Vorakten 398:
„The procedure is performed by isolating mesenchymal stem cells from
adipose tissue and therefore require a liposuction procedure …“; Vorakten
399: „The tissue taken will go through selection, cleaning, activation and
then injected back to the patient intravenously or locally.“) sowie aus ent-
sprechenden, an die F._______ gerichteten Rechnungen der Beschwerde-
führerin betreffend Behandlungskosten von Oktober 2014 (Vorakten 385:
„Entnahme Fettgewebe, Isolierung Stammzellen, Infusion Stammzellen“)
sowie von Januar und März 2015 (Vorakten 387, 343: „Procedere SC Fett-
gewebe, Infusionen“). In der aktenkundigen Informationsmail der
F._______ von November 2013 erläuterte diese den Behandlungsablauf in
der Klinik bzw. den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin wie folgt: „…
Then doctor will collect stem cells from adipose tissue (similar to liposuc-
tion), select/clean/and activate them. After a break patient will have intra-
venous injection of stem cells. … During stem cells treatment will be col-
lecting 200-250 ml of adipose tissue and patient receiving 200-300 billion
stem cells that in turn mean trillion plain cells. …” (Vorakten 439).
3.4.5.5 Aus den genannten aktenkundigen Unterlagen geht ausserdem un-
missverständlich hervor, dass es sich bei den in Zusammenarbeit mit der
F._______ vorgenommenen Stammzellbehandlungen nicht (nur) um äs-
thetische Behandlungen handelte, sondern dass mit den aus dem Eigenfett
gewonnenen Stammzellen auch schwere Krankheiten therapiert werden
sollten (Vorakten 353: „weak kidney prozess“; Vorakten 398: „Treatment for
multiple sclerosis“; Vorakten 401: Morbus Parkinson; Vorakten 439:
„F._______ Clinic in Z._______ is specialized in Regenerative Therapy and
thus provides with innovative treatment of many diseases by restoring da-
maged cells/tissues/organs with patient own mesenchimal stromal cells.“).
Seitens der Beschwerdeführerin wird denn auch ausdrücklich anerkannt,
dass sie basierend auf der Kooperationsvereinbarung mit der F._______ in
den Jahren 2014 und 2015 das sog. SFV auch für therapeutische Anwen-
dungen (z.B. Behandlung von Multiple Sklerose) eingesetzt habe (BVGer-
act. 1 Rz. 22). Mit dem Argument, es habe sich lediglich um die (mechani-
sche) Gewinnung von SVF aus dem Fettgewebe gehandelt, kann sich die
Beschwerdeführerin nicht entlasten. Auch bei der mechanischen Gewin-
nung von SVF aus dem Fettgewebe werden laut Akten mesenchymale
C-6485/2016
Seite 27
Stammzellen isoliert (vgl. BVGer-act. 1 Rz. 17 sowie z.B. BVGer-act. 1/8
S. 3: „by differential centrifugation“ sowie BVGer-act. 1/10).
3.4.5.6 In den vorstehenden Erwägungen (E. 3.4.3.4 ff.) wurde aufgezeigt,
dass die H._______ bzw. Prof. I._______ in den Räumlichkeiten der Be-
schwerdeführerin in Z._______ an Patienten Behandlungen mit BMC vor-
nahm, welches ebenfalls mesenchymale Stammzellen enthält (vgl. ˂
/de ˃ Themen ˃ Mesenchymale Stammzellen, abge-
rufen am 25.9.2018) und durch Knochenmarkpunktion am Beckenkamm
mit anschliessender Zentrifugation – mithin durch Konzentrierung bzw. Iso-
lierung – gewonnen wurde (Vorakten 41). Die H._______ wurde bei diesen
BMC-Behandlungen seitens der Beschwerdeführerin – wie dargelegt –
nicht nur räumlich, sondern auch personell unterstützt. Dass solche BMC-
Behandlungen nicht zu ästhetischen Zwecken, sondern zur therapeuti-
schen Behandlung von Krankheiten (namentlich bei einem schwerbehin-
derten Kind) erfolgten, ist aktenkundig (Vorakten 43).
3.4.5.7 Es wurde bereits dargelegt (E. 3.4.2.4, 3.4.3.3), inwiefern die Vor-
instanz bei Erlass der Verfügung (d.h. auch nach dem Inkrafttreten des
neuen Transplantationsgesetzes am 1. Mai 2016) ein Zusammenwirken
der Beschwerdeführerin mit Dritten nicht ausschliesst. Hinzu kommt, dass
die Beschwerdeführerin im Dezember 2015 (auf eigene Rechnung) eine
Zentrifuge der Marke Harvest („SmartPReP® 2 Centrifuge System“) be-
stellte, welche für die Gewinnung eines Konzentrats aus Knochenmark o-
der Fettgewebe (auch SVF) verwendet wird (Vorakten 221, 223), das
mesenchymale Stammzellen enthält (vgl. ˂ /de ˃
Themen ˃ Mesenchymale Stammzellen, abgerufen am 25.9.2018). Dieser
Umstand kann ebenfalls als Indiz dafür gewertet werden, dass die Be-
schwerdeführerin in ihren Räumlichkeiten weitere Stammzelltherapien vor-
nehmen wollte. Aus den Akten geht nämlich hervor, dass entsprechende
Geräte der Beschwerdeführerin im Auftrag der F._______ bereits im Jahre
2014 für die Vornahme von Stammzellbehandlungen geliefert wurden
(Vorakten 413 ff.: „Bone Marrow Aspirate Concentrate Kit“, „SmartPReP 2
Centrifuge“; vgl. auch die anlässlich der Inspektion vom 30. Juni 2016 fo-
tografierten Apparaturen: Vorakten 455 f.).
3.4.5.8 Aufgrund des Dargelegten ist zusammenfassend davon auszuge-
hen, dass in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin an der
W._______strasse (...) in Z._______ mesenchymale Stammzellen (auch)
zu therapeutischen Zwecken isoliert wurden und dass diese Handlungen
von der Beschwerdeführerin bzw. ihren Mitarbeitenden oder von Dritten
C-6485/2016
Seite 28
(F._______, H._______) unter personeller Mitwirkung seitens der Be-
schwerdeführerin bis mindestens 2015 durchgeführt wurden, wobei im Ver-
fügungszeitpunkt eine weitere Vornahme von entsprechenden Handlungen
nicht auszuschliessen war.
3.4.6
3.4.6.1 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Replik vor, die Vorinstanz
habe nach Erlass der angefochtenen Verfügung hinsichtlich der Sachver-
haltsfeststellungen Ergänzungen vorgenommen. Diese erst nach Ab-
schluss des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens bzw. erst während des
hängigen Beschwerdeverfahrens vorgenommenen Sachverhaltsergän-
zungen seien unzulässig, da sie im Widerspruch zum Devolutiveffekt ge-
mäss Art. 54 VwVG stünden (BVGer-act. 14 Rz. 3 ff.). Die Vorinstanz weist
die entsprechenden Vorwürfe zurück (BVGer-act. 16 Rz. 1).
3.4.6.2 Wie bereits ausgeführt (E. 3.4.4.3), durfte die Vorinstanz entgegen
der Ansicht der Beschwerdeführerin – ohne Widerspruch zur Devolutivwir-
kung (Art. 54 VwVG) – im Rahmen der Erstellung ihrer Vernehmlassung
die (notarielle) Übersetzung einholen und zu den Akten nehmen (Vorakten
95), um auf die in der Beschwerde neu vorgebrachten Argumente bzw. Be-
anstandungen betreffend die Übersetzung mit „google translate“ einzuge-
hen. Zu Recht weist die Vorinstanz in ihrer Duplik (BVGer-act. 16 Rz. 1)
sodann auf Passagen im Vorbescheid (Ziff. 5.a) sowie in der angefochte-
nen Verfügung (Ziff. I.6.b) hin, welche die Anpreisung von Stammzellthera-
pien durch die F._______ auf (…) und anderen internationalen Internet-
plattformen erwähnen. Wenn die Vorinstanz im Hinblick auf das Beschwer-
deverfahren die entsprechenden Internetauszüge aktualisiert (Vorakten
435 f., 445 ff.) oder in der Vernehmlassung weitere Erläuterungen dazu
macht (BVGer-act. 6 S. 3 Rz. 6.b), kann ihr dies – anders als die Beschwer-
deführerin meint – deshalb nicht zum Vorwurf gereichen, zumal es sich
nicht um neue Sachverhaltselemente handelt bzw. mit den vorinstanzli-
chen Ausführungen auf die beschwerdeweise Bestreitung (BVGer-act. 1
Rz. 29 f.) reagiert wird und im Übrigen das entsprechende rechtliche Gehör
gewahrt ist (vgl. BVGer-act. 13). Insgesamt ist daher keine unzulässige
Sachverhaltsergänzung seitens der Vorinstanz ersichtlich.
3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorliegenden Akten nicht
darauf hindeuten, dass der Sachverhalt von der Vorinstanz unrichtig oder
unvollständig erhoben oder unzulässig ergänzt worden wäre. Es ist des-
C-6485/2016
Seite 29
halb nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in der angefochtenen Ver-
fügung zum einen davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin in ihren
Räumlichkeiten in Z._______ bis mindestens 2015 namentlich in Zusam-
menarbeit mit Dritten (F._______ und H._______) Stammzelltherapien zu
therapeutischen Zwecken vornahm. Zum anderen hält die Vorinstanz zu
Recht fest, dass im Verfügungszeitpunkt die schriftliche Kündigung der mit
Dritten abgeschlossenen Verträge nicht nachgewiesen war und seitens
von F._______ und L._______ auf internationalen Internetplattformen nach
wie vor Werbung gemacht wurde mit bzw. für in den Räumlichkeiten der
Beschwerdeführerin in Z._______ zu therapeutischen Zwecken durchge-
führte Stammzelltherapien, weshalb in jenem Zeitpunkt eine weitere Vor-
nahme der besagten Behandlungen nicht auszuschliessen war. Die Vor-
bringen bzw. Ausführungen der Beschwerdeführerin zur vorinstanzlichen
Sachverhaltsermittlung erweisen sich nach dem Gesagten nicht als stich-
haltig.
4.
Im Folgenden ist die von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des
Rückwirkungsverbots zu prüfen.
4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführerin macht beschwerdeweise geltend, dass die
vorinstanzliche Anwendung des neuen Transplantationsrechts auf abge-
schlossene Sachverhalte, welche sich unbestrittenermassen in der Ver-
gangenheit und vor Inkrafttreten des revidierten Transplantationsgesetzes
(1. Mai 2016) zugetragen hätten, das Rückwirkungsverbot verletze. Laut
Beschwerdeführerin hätte korrekterweise das alte Recht angewendet wer-
den müssen, wonach die strittigen Behandlungen nicht als Transplantat-
produkte, sondern als autogene Transplantate zu qualifizieren seien. Ziff. 1
des Dispositiv der angefochtenen Verfügung erachtet die Beschwerdefüh-
rerin daher als rechtsfehlerhaft (BVGer-act. 1 Rz. 40 ff.).
4.1.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sich die Frage der
Rückwirkung vorliegend gar nicht stelle. Die Feststellung der Einstufung
als Transplantatprodukt in Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfü-
gung ergebe sich, wie in der Verfügung festgehalten, gestützt auf die neu-
rechtlichen Grundlagen nach der Gesetzesrevision. Dies sei sachgerecht,
da die Verfügung nicht nachträglich sanktioniere, sondern die Wirkung der
Feststellung sich einzig prospektiv auswirke. In der Verfügung werde zum
C-6485/2016
Seite 30
Ausdruck gebracht, dass die in der Vergangenheit durch die Beschwerde-
führerin hergestellten Produkte nach heute geltendem Recht als Trans-
plantatprodukte zu qualifizieren seien. Diese Einstufung ergebe sich im Üb-
rigen auch aufgrund der altrechtlichen Auslegung (BVGer-act. 6 Rz. 19 ff.).
4.2
4.2.1 Nach generellen Grundsätzen des Intertemporalrechts wird der zeit-
liche Geltungsbereich einer Norm vom Prinzip der Nichtrückwirkung be-
herrscht (vgl. Art. 1–4 SchlT ZGB; BGE 124 III 266 E. 4e). Daraus hat sich
in der Judikatur die allgemeine intertemporale Regel herausgebildet, dass
die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsaktes, bei Fehlen einer ausdrück-
lich normierten Übergangsordnung, grundsätzlich nach jenen (materiellen)
Rechtsnormen zu beurteilen ist, welche bei seinem (erstinstanzlichen) Er-
lass bzw. im Zeitpunkt der für die Rechtsfolgen massgebenden Sachver-
haltsverwirklichung in Geltung standen (vgl. BGE 139 II 263 E. 6; 136 V 24
E. 4.3; 126 V 134 E. 4b; Urteil des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember
2017 E. 6.1.1 m.H.; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, Band I, 2012, Rz. 777 m.w.H.).
4.2.2 Eine Ausnahme von diesem Prinzip stellt die eigentliche oder echte
Rückwirkung dar. Sie liegt dann vor, wenn bei der Anwendung neuen
Rechts an ein Ereignis angeknüpft wird, das sich vor dessen Inkrafttreten
zugetragen und abschliessend verwirklicht hat (vgl. BGE 138 I 189 E. 3.4;
126 V 134 E. 4a; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 23). Diese echte Rückwirkung ist nur dann
verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Rückwirkung ausdrücklich in
einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar ergibt, in einem ver-
nünftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Ungleichheiten
führt, einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dient und wohlerwor-
bene Rechte respektiert. Bei der unechten Rückwirkung wird auf Verhält-
nisse abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden
sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Sie ist
grundsätzlich zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegen-
stehen (vgl. BGE 138 I 189 E. 3.4; 126 V 134 E. 4a, je m.w.H.).
4.2.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat auf den im Zeitpunkt seines Ent-
scheids massgebenden Sachverhalt abzustellen (BGE 139 II 534 E. 5.4.1),
was entweder aus der unbeschränkten Sachverhaltskognition (Art. 49
VwVG; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 49
Rz. 36 und 50) oder aus dem Devolutiveffekt der Beschwerde (Art. 54
C-6485/2016
Seite 31
VwVG; HANSJÖRG SEILER, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 54
Rz. 19) abgeleitet wird. Entsprechend ist eine zwischen der angefochtenen
Verfügung und dem Gerichtsurteil erfolgte Rechtsänderung grundsätzlich
zu berücksichtigen (vgl. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler,
Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 62 Rz. 12 m.H.). Dies trifft ins-
besondere auch auf Feststellungsverfügungen zu, die mit dem Zweck er-
gehen, dem Adressaten Rechtssicherheit für sein künftiges Verhalten zu
vermitteln; dieser Zweck könnte nicht erreicht werden, wenn das Gericht
die Rechtslage ausschliesslich nach dem Recht beurteilt, das im Zeitpunkt
seines Urteils nicht mehr in Kraft ist (vgl. BGE 135 II 313 E. 2.1.2; 129 II
497 E. 5.3.3; Urteil des BGer 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 2.3
m.w.H.).
4.3
4.3.1 Das Bundesgesetz vom 8. Oktober 2004 über die Transplantation
von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz, SR 810.21)
wurde durch Ziff. I des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 mit Wirkung
seit 1. Mai 2016 (AS 2016 1163; BBl 2013 2317) geändert. Die Definition
der Transplantatprodukte in aArt. 3 Bst. d wurde aufgehoben und neu in
der Verordnung vom 16. März 2007 über die Transplantation von mensch-
lichen Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsverordnung,
SR 810.211) geregelt. Durch Ziff. I 1 der Verordnung vom 23. März 2016
über den Vollzug der Transplantationsgesetzgebung, in Kraft seit 1. Mai
2016 (AS 2016 1171), ist nun in Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d der Transplanta-
tionsverordnung festgelegt, was im Sinne der Verordnung als „Transplan-
tatprodukte“ und „substantielle Bearbeitung“ gilt. Ausserdem wurden in der
Transplantationsverordnung mit Änderung vom 18. Oktober 2017, in Kraft
seit 15. November 2017 (AS 2017 5631), weitere Anpassungen vorgenom-
men.
4.3.2 Bei Ziff. 1 des vorliegend angefochtenen Dispositivs handelt es sich
– wie schon erwähnt (E. 1.1) – um einen feststellenden Akt, mit welchem
die Vorinstanz die Rechtslage hinsichtlich der in den Räumlichkeiten der
Beschwerdeführerin an der W._______strasse (...) in Z._______ vorge-
nommenen und in der Verfügung aufgeführten Behandlungen klärt. Die Vo-
rinstanz wendet dabei die am 1. Mai 2016 in Kraft getretene (neue) Trans-
plantationsgesetzgebung an. Dies ergibt sich aus den Erwägungen der
strittigen Verfügung (Bst. C), welche im Falle von Unklarheiten im Disposi-
tiv zu dessen Auslegung herangezogen werden (MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013,
C-6485/2016
Seite 32
Rz. 3.185). Die Anwendung des neuen Rechts erfolgt laut vorinstanzlicher
Verfügung (Bst. C) prospektiv, d.h. für die Zukunft. Die Feststellung in Ziff. 1
des Dispositivs gilt demnach nicht rückwirkend für die Zeit vor Inkrafttreten
des neuen Rechts, sondern (frühestens) ab dem 1. Mai 2016 und reicht in
die Zukunft. Wie die Vorinstanz richtig bemerkt, zeigt sich dies insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit den in den Ziff. 2 und 3 des Dispositivs
ausgesprochenen Verboten, welche sich gemäss den Erwägungen der
Verfügung (insb. Bst. A und C) auf Ziff. 1 bzw. die dort vorgenommene
rechtliche Qualifikation beziehen und in die Zukunft wirken. Unter diesen
Umständen kann offenbleiben, ob und wie die Ziff. 1 des Dispositivs hätte
anders formuliert werden müssen.
4.3.3 Dass bei Erlass der Verfügung (16. September 2016) das neu gel-
tende Recht angewendet wird, ist korrekt, da im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens (1. Mai 2016) gemäss Akten noch kein Verfahren hängig bzw. einge-
leitet war und für die (hier) zur Diskussion stehenden Bestimmungen auch
keine übergangsrechtliche Regelung besteht. Es ist – entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin – auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz
im Verfügungszeitpunkt auf die im Sachverhalt und in den Erwägungen der
angefochtenen Verfügung aufgeführten Behandlungen Bezug nimmt.
Diese Behandlungen wurden zwar unter der Herrschaft des alten Rechts
vorgenommen. Nach Inkrafttreten des neuen Rechts musste die Vo-
rinstanz jedoch damit rechnen, dass die Beschwerdeführerin die besagten
Behandlungen ohne Vorliegen der entsprechenden Bewilligungen erneut
durchführen würde. Dies ist zum einen insbesondere daraus zu schliessen,
dass die Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren sowohl die bishe-
rige Vornahme von bewilligungspflichtigen Stammzelltherapien als auch
die Bewilligungspflicht der fraglichen Behandlungen nach neuem Recht
heftig bestritt (Vorakten 59 ff.), was laut Vorinstanz zum Erlass der ange-
fochtenen Verfügung führte (Bst. I-L der Verfügung). Für das Vorliegen ei-
ner entsprechenden Wiederholungsgefahr im Verfügungszeitpunkt spre-
chen zum anderen die folgenden weiteren Umstände: Wie erwähnt
(E. 3.4.2.4), soll die Zusammenarbeit der Beschwerdeführerin mit der
F._______ im Bereich der Stammzelltherapie, welche vor Inkrafttreten des
neuen Rechts vertraglich eingegangen worden war, per Ende April 2015
mündlich gekündigt worden sein. Die Beschwerdeführerin bestreitet eine
über diesen Zeitpunkt hinausgehende Zusammenarbeit vehement. Aus
den Vorakten geht aber klar hervor, dass die Geschäftsbeziehungen mit
der F._______ auch nach April 2015 andauerten bzw. weitere Behandlun-
gen vorgenommen wurden (Vorakten 337, 339, 341, 355) und noch Ende
C-6485/2016
Seite 33
November 2015 seitens der F._______ Geld floss für von der Beschwer-
deführerin erbrachte ärztliche Leistungen (insb. Vorakten 297, 299). Auf die
erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Schreiben vom 4. April 2015,
bei welchen es sich lediglich um einseitige Bestätigungen der Beschwer-
deführerin von „sofortigen Kündigungen“ handelt, kann daher nicht ohne
weiteres abgestellt werden, zumal sie auch keinen Zustellnachweis enthal-
ten. Gleiches gilt hinsichtlich der nachgereichten Kündigungsbestätigung
betreffend H._______ vom 30. September 2015. Hinzu kommt, dass die
Beschwerdeführerin laut Akten noch im Dezember 2015 eine Zentrifuge
bestellte zur Herstellung eines Konzentrats aus Knochenmark und Eigen-
fett, das mesenchymale Stammzellen enthält (E. 3.4.5.7), was auf eine
mutmassliche Vornahme weiterer Stammzellbehandlungen hindeutet.
Schliesslich ist aktenkundig, dass im Verfügungszeitpunkt auf internationa-
len Internetplattformen (von F._______ und L._______) nach wie vor Wer-
bung gemacht wurde mit bzw. für in den Räumlichkeiten der Beschwerde-
führerin in Z._______ zu therapeutischen Zwecken durchgeführte
(Stamm-)Zelltherapien (E. 3.4.2.3, 3.4.4.5). Somit waren erneute Anfragen
nach entsprechenden Behandlungen bzw. deren Vermittlung an die Be-
schwerdeführerin nicht unwahrscheinlich.
4.3.4 Aufgrund des oben Gesagten ist somit davon auszugehen, dass im
Verfügungszeitpunkt die Gefahr bestand, die Beschwerdeführerin würde
ihre bisherige Tätigkeit oder Mitwirkung im Bereich der Stammzelltherapie
wiederholen. Der Vorinstanz ist unter diesen Umständen nicht vorzuwer-
fen, wenn sie bei der rechtlichen Qualifikation in Ziff. 1 des Dispositivs auf
die im Sachverhalt und den Erwägungen der Verfügung aufgeführten, vor
Inkrafttreten des neuen Rechts vorgenommenen Behandlungen Bezug
nimmt. Aus der Verfügung (Bst. B und J) geht mit hinreichender Deutlich-
keit hervor, dass die Anwendung des neuen Rechts prospektiv erfolgt und
auf die Verhinderung von weiteren bewilligungspflichtigen Stammzellbe-
handlungen, mithin auf zukünftige Sachverhalte zielt (vgl. auch BVGer-
act. 6 S. 12 Rz. 19 ff. und BVGer-act. 16 Rz. 15 ff.). Eine echte Rückwir-
kung in dem Sinne, dass die neue Transplantationsgesetzgebung auf die
vor dem 1. Mai 2016 effektiv durchgeführten Behandlungen angewendet
würde, liegt damit nicht vor. Die Beschwerdeführerin weist in der Verfügung
(Bst. B und M) denn auch auf die altrechtliche Qualifikation der im Sach-
verhalt und in den Erwägungen beschriebenen Präparate hin. Es liegt folg-
lich keine unerlaubte Rückwirkung vor, zumal im Übrigen auch keine wohl-
erworbenen Rechte zu beachten sind und eine Verletzung des Vertrauens-
schutzes hinsichtlich der besagten Stammzellbehandlungen zu therapeu-
tischen Zwecken weder ausdrücklich geltend gemacht noch ersichtlich ist.
C-6485/2016
Seite 34
4.3.5 Der Feststellungsakt gemäss Ziff. 1 des Dispositivs zielt damit in die
Zukunft. Es handelt sich mithin um eine Feststellung, welche mit dem
Zweck erging, der Beschwerdeführerin Rechtssicherheit für ihr künftiges
Verhalten zu vermitteln und die Gefahr einer Wiederholung der strittigen
Aktivitäten abzuwehren. Bis heute besteht ein Bedarf nach entsprechender
Klärung, da die Beschwerdeführerin die Bewilligungspflicht der fraglichen
Stammzellbehandlungen nach wie vor in Frage stellt (vgl. BVGer-act. 14
Rz. 8 ff.). Die vorstehenden Erwägungen zur vorinstanzlichen Sachver-
haltsermittlung (E. 3) machen deutlich, dass sich die Feststellung in Ziff. 1
des Dispositivs – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vgl.
BVGer-act. 14 Rz. 6) – aus einem hinreichend bestimmten und individuell
konkreten Sachverhalt ergibt.
4.4 Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass hinsichtlich Ziff. 1 des
Dispositivs der angefochtenen Verfügung keine unerlaubte Rückwirkung
vorliegt.
5.
Es ist nachfolgend zu klären, ob die in der Verfügung aufgeführten Behand-
lungen bei Vornahme ab dem 1. Mai 2016 – gemäss der geltenden Trans-
plantationsgesetzgebung – als bewilligungspflichtige „Herstellung von und
Behandlung mit Transplantatprodukten“ zu qualifizieren sind.
5.1
5.1.1 Das geltende Transplantationsgesetz legt fest, unter welchen Vo-
raussetzungen Organe, Gewebe oder Zellen zu Transplantationszwecken
verwendet werden dürfen (Art. 1 Abs. 1). Es soll u.a. dazu beitragen, den
missbräuchlichen Umgang mit Organen, Geweben oder Zellen bei der An-
wendung der Transplantationsmedizin beim Menschen zu verhindern und
die Gesundheit zu schützen (Art. 1 Abs. 3). Die Vorgaben des Transplan-
tationsgesetzes gelten für den Umgang mit Organen, Geweben oder Zellen
menschlichen oder tierischen Ursprungs sowie daraus hergestellten Pro-
dukten (Transplantatprodukte), die zur Transplantation auf den Menschen
bestimmt sind (Art. 2 Abs. 1). Mit dem Begriff „Umgang“ werden sämtliche
Tätigkeiten von der Entnahme bis zur Transplantation erfasst (BBl 2002 29,
S. 133). Bei Präparaten, welche aus Zellen, Geweben und Organen beste-
hen oder hergestellt werden, unterscheidet das Transplantationsgesetz
zwischen Transplantaten und Transplantatprodukten (vgl. BBl 2002 29).
C-6485/2016
Seite 35
5.1.2 Als Transplantatprodukte gelten gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. c der revi-
dierten Transplantationsverordnung: 1. Produkte, die aus menschlichen
Organen, Geweben oder Zellen bestehen oder solche enthalten, wobei die
Organe, Gewebe oder Zellen substanziell bearbeitet wurden oder nicht
dazu bestimmt sind, bei der empfangenden Person dieselbe Funktion wie
bei der spendenden Person auszuüben, und 2. Produkte, die aus tierischen
Organen, Geweben oder Zellen bestehen oder solche enthalten. Als sub-
stanzielle Bearbeitung gelten nach Art. 2 Abs. 1 Bst. d der besagten Trans-
plantationsverordnung: 1. die Vermehrung von Zellen über eine Zellkultur,
2. die genetische Modifikation von Zellen und 3. die Differenzierung oder
Aktivierung von Zellen. Gemäss Art. 1 Abs. 3 der Transplantationsverord-
nung finden für den Umgang mit Organen, Geweben oder Zellen, die für
die Herstellung autogener Transplantatprodukte verwendet werden, die
Art. 2, 48 und 49 der Verordnung Anwendung. Dabei gilt gestützt auf Art. 2
Abs. 1 Bst. a als Umgang im Sinne der Verordnung: jede Tätigkeit mit Or-
ganen, Geweben und Zellen, namentlich deren Entnahme, Testung, Auf-
bereitung, Ein- und Ausfuhr, Lagerung und Transplantation. Als Aufberei-
tung im Sinne der Verordnung ist gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b schliesslich
jede Tätigkeit mit Organen, Geweben und Zellen anzusehen, die dazu
dient, sie für eine spätere Transplantation bereitzustellen, ohne dass sie in
ihren physiologischen Eigenschaften oder in ihren Funktionen verändert
werden.
5.1.3 Die Herstellung von Transplantatprodukten ist vergleichbar mit derje-
nigen von gewissen biologischen Heilmitteln (insb. von Blut und Blutpro-
dukten), weshalb der Umgang mit Transplantatprodukten die gleichen Kon-
trollmechanismen wie der Umgang mit diesen Arzneimitteln erfordern (BBl
2002 29, S. 169). Art. 49 des Transplantationsgesetzes bestimmt deshalb
Folgendes: Auf den Umgang mit Transplantatprodukten sind zusätzlich zu
den Vorschriften des Transplantationsgesetzes die Art. 3, 5-33, 58-67 so-
wie 84-90 HMG sinngemäss anwendbar (Abs. 1). Auf den Umgang mit
Transplantatprodukten, die aus menschlichen Organen, Geweben oder
Zellen hergestellt wurden, sind ausserdem die Art. 36-41 sowie 53-57 HMG
sinngemäss anwendbar (Abs. 3). Art. 86 Abs. 1 Bst. d HMG gilt schliesslich
auch für den Umgang mit menschlichen Transplantatprodukten (Abs. 5).
5.1.4 Für den Umgang mit Transplantatprodukten gilt somit die allgemeine
Sorgfaltspflicht (vgl. Art. 3 HMG). Wer Transplantatprodukte herstellt,
braucht zudem eine Bewilligung (vgl. Art. 5 HMG). Da ein Verweis auf Art. 1
HMG fehlt, ist für die Begründung einer Bewilligungspflicht nicht erforder-
C-6485/2016
Seite 36
lich, dass die hergestellten Transplantatprodukte in Verkehr gebracht wer-
den. Die Herstellung von Transplantatprodukten hat aber nach den Regeln
der Guten Herstellungspraxis zu erfolgen (vgl. Art. 7 HMG), wobei die spe-
zifischen Regelungen für den Umgang mit Blut und Blutprodukten auch für
die Transplantatprodukte gelten (vgl. Art. 37 HMG; BBl 2002 29, S. 170).
5.2 Die angefochtene Verfügung (Bst. D) geht davon aus, dass die von
Dr. B._______ selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Personen in
den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin hergestellten Zellpräparatio-
nen aus Knochenmark oder Fettgewebe – prospektiv (Bst. C) – als Trans-
plantatprodukte im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. c der Transplantationsver-
ordnung zu qualifizieren seien, nachdem sie u.a. dazu bestimmt gewesen
seien, bei den Patienten eine Wirkung hervorzurufen, welche die verab-
reichten Zellen am Ursprungsort nicht zeigen würden, und folglich dazu
bestimmt gewesen seien, eine nicht-homologe Funktion auszuüben. Dies
gelte auch für die Anwendung von SVF (Bst. D). Gemäss Verfügung
(Bst. E) ist für die Herstellung von Transplantatprodukten zwingend das
Vorliegen einer betrieblichen (Herstellungs-)Bewilligung nach Art. 5 Abs. 1
Bst. a HMG erforderlich, und zwar auch bei Point-of-Care-Behandlungen.
Weder die Beschwerdeführerin noch die in ihren Räumlichkeiten tätigen
Personen haben laut Verfügung aber die erforderliche Betriebsbewilligung
und verfügen auch nicht über entsprechende Zulassungen von Transplan-
tatprodukten gemäss Art. 9 ff. HMG.
5.3
5.3.1 Die Beschwerdeführerin macht im Beschwerdeverfahren hauptsäch-
lich Ausführungen zur Qualifikation nach altem Recht, welches hier aber
nicht anwendbar ist. Was die neurechtliche Beurteilung betrifft, bringt die
Beschwerdeführerin vor, dass es sich bei den fraglichen Behandlungen
ausschliesslich um sog. „Point of care“-Prozeduren gehandelt habe, d.h.
Behandlungen, welche an einem Patienten durch einen Arzt in einer Sit-
zung an einem Ort erfolgen würden. Solche Prozeduren erachte die Vor-
instanz bei Arzneimitteln als bewilligungsfrei. Weshalb die Behandlung mit
(angeblichen) Transplantatprodukten – trotz des Verweises auf das HMG
– nicht auch bewilligungsfrei möglich sein soll, sei nicht ersichtlich (BVGer-
act. 14 Rz. 8 ff.).
5.3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass sich vorliegend die Qualifi-
kation der Zellpräparate als Transplantatprodukte insbesondere aus dem
Kriterium der Funktionsänderung ergebe (BVGer-act. 6 S. 12 Rz. 16). Bei
C-6485/2016
Seite 37
Transplantatprodukten bestehe im Unterschied zu Arzneimitteln unabhän-
gig von ihrem jeweiligen Verwendungszweck eine Bewilligungspflicht
(BVGer-act. 16 Rz. 13 ff.).
5.4 Gestützt auf die korrekte vorinstanzliche Sachverhaltsermittlung (siehe
E. 3) kann vorliegend als erstellt gelten, dass in den Räumlichkeiten der
Beschwerdeführerin an der W._______strasse (...) in Z._______ Patienten
Fettgewebe oder Knochenmark entnommen wurde, dieses in der Folge zur
Anreicherung von mesenchymalen Stammzellen aufbereitet wurde und die
so hergestellten Stammzellpräparate den Patienten zur Behandlung von
diversen medizinischen Problemen (wie z.B. Multiple Sklerose, Morbus
Parkinson, schwere Behinderung) schliesslich wieder injiziert wurden. Das
be- bzw. verarbeitete Fettgewebe oder Knochenmark wurde den Patienten
intravenös, intrathekal oder durch andere Injektionen (z.B. ins Knie) verab-
reicht und damit in eine andere anatomische und histologische Umgebung
eingeführt (vgl. Vorakten 41, 399, 439, 443). Diese Produkte, welche
menschliche Zellen enthielten, waren also dazu bestimmt, bei den Patien-
ten nicht dieselbe Funktion auszuüben wie am Entnahmeort. Es handelte
sich bei den besagten Behandlungen somit um autogene (d.h. von dersel-
ben Person stammende), nicht-homologe (d.h. nicht dieselbe Funktion er-
füllende) Anwendungen von Stammzellen (vgl. auch BVGer-act. 1 Rz. 22).
Die Vorinstanz qualifiziert die im Sachverhalt und in den Erwägungen der
angefochtenen Verfügung aufgeführten Behandlungen gestützt auf Art. 1
Abs. 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1 der Transplantationsverordnung des-
halb zu Recht als Transplantatprodukte, deren Herstellung gemäss Art. 49
des Transplantationsgesetztes i.V.m. Art. 5 HMG bewilligungspflichtig ist.
Der Umstand, dass es sich – wie die Beschwerdeführerin vorbringt – einzig
um Anwendungen mit SVF gehandelt haben soll, ändert daran nichts; aus-
schlaggebend und ausreichend ist vorliegend einzig, dass die hergestellten
Produkte eine nicht-homologe Funktion hatten. Ob aufgrund der vorge-
nommenen Isolierung und Aktivierung von Zellen (vgl. E. 3.4.5.4 und
3.4.5.6 sowie z.B. Vorakten 399 und 439) auch eine substanzielle Bearbei-
tung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. d (insb. Ziff. 3) der Transplantations-
verordnung vorlag, kann unter diesen Umständen offenbleiben. Auch den
Einwand des Beschwerdeführerin, es stünden lediglich „Point of care“-Pro-
zeduren zur Diskussion, weist die Vorinstanz mit überzeugender Begrün-
dung zurück (vgl. Bst. E der Verfügung). Bei solchen Behandlungen stellt
der behandelnde Arzt das benötigte Transplantatprodukt in den Praxis-
räumlichkeiten selbst her, bevor er es unmittelbar danach seinem Patien-
ten selbst verabreicht. Die Bewilligungspflicht für die Herstellung von
C-6485/2016
Seite 38
Transplantatprodukten setzt – im Unterschied zu derjenigen für Arzneimit-
tel – nicht voraus, dass diese auch in Verkehr gebracht werden sollen, was
der fehlende Hinweis auf Art. 1 HMG in Art. 49 des Transplantationsgeset-
zes deutlich macht. Vielmehr soll laut Gesetzgeber eine Bewilligungspflicht
für die Herstellung von Transplantatprodukten bestehen, sobald eine Über-
tragung (im Sinne einer Transplantation) der betreffenden Produkte auf den
Menschen beabsichtigt ist. Entsprechend ist für die Bewilligungspflicht der
vorliegenden Transplantatprodukte nicht entscheidend, ob es sich um sog.
„Point of care“-Prozeduren handelte bzw. die hergestellten Transplantat-
produkte nicht in Verkehr gebracht werden sollten. Auf die Frage, wie es
sich aus transplantationsrechtlicher Sicht verhält mit dem Einsatz von SVF
bei ästhetischen Behandlungen wie Lipofilling etc. (vgl. BVGer-act. 1
Rz. 15 ff.), ist hier nicht einzugehen, da solche Behandlungen nicht Gegen-
stand der angefochtenen Verfügung bilden (siehe BVGer-act. 6 S. 9 Rz. 7;
16 Rz. 9).
5.5 Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass die in der Ver-
fügung aufgeführten Behandlungen bei Vornahme ab dem 1. Mai 2016 –
gemäss der geltenden Transplantationsgesetzgebung – als bewilligungs-
pflichtige „Herstellung von und Behandlung mit Transplantatprodukten“ zu
qualifizieren sind.
6.
Als Nächstes sind die von der Beschwerdeführerin weiter geltend gemach-
ten Verletzungen des Legalitätsprinzips zu prüfen.
6.1
6.1.1 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz den Erlass der an-
gefochtenen Verfügung massgeblich mit der Zurechnung von Aktivitäten
begründe, welche aber nicht sie, sondern ihre Untermieter, namentlich die
H._______, zu verantworten hätten. Eine gesetzliche Grundlage für eine
solche Zurechnung existiere nicht (BVGer-act. 1 Rz. 26, 64 ff.). Die Be-
schwerdeführerin macht geltend, sie sei weder als Verhaltens- noch als
Zustandsstörerin zu betrachten, nachdem die in Zusammenarbeit mit der
F._______ durchgeführten Behandlungen nicht bewilligungspflichtig gewe-
sen seien und sie an den BMC-Behandlungen der H._______ nachweislich
nicht beteiligt gewesen sei (BVGer-act. 14 Rz. 28 ff.).
C-6485/2016
Seite 39
6.1.2 Die Vorinstanz hält fest, es ergebe sich unwiderlegt aus dem Sach-
verhalt, dass die Beschwerdeführerin Transplantatprodukte selber herge-
stellt habe und auch Behandlungen mit Transplantatprodukten vorgenom-
men habe bzw. daran beteiligt gewesen sei. Die Beschwerdeführerin sei
Zustandsstörerin gewesen, da sie Dritten Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt habe, und sie sei in der Vergangenheit auch als Verhaltensstörerin
anzusehen, nachdem ihr die Handlungen von Dr. B._______ zuzurechnen
seien (BVGer-act. 6 Rz. 26 f.; 16 Rz. 18).
6.2 Die polizeilichen Massnahmen dienen dem Schutz von Polizeigütern.
Sie dürfen sich aber nur gegen den Störer richten (vgl. statt vieler: HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 554, 2608 ff.). Als Störer gilt erstens der
Verhaltensstörer, der durch sein eigenes Verhalten oder durch das Verhal-
ten Dritter, für die er verantwortlich ist, die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit unmittelbar stört oder gefährdet (z.B. randalierende Demonstranten).
Zweitens wird der Zustandsstörer erfasst, der die tatsächliche oder rechtli-
che Herrschaft über Sachen hat, welche die Polizeigüter unmittelbar stören
oder gefährden (z.B. Eigentümer einer vorschriftswidrigen Baute). Drittens
gilt schliesslich der Zweckveranlasser als Störer, der durch sein Tun oder
Unterlassen bewirkt oder bewusst in Kauf nimmt, dass ein anderer die Po-
lizeigüter stört oder gefährdet (z.B. der Organisator einer Veranstaltung;
BGE 143 I 147 E. 5.1; vgl. zum Ganzen auch: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
a.a.O., Rz. 2612 ff.). Massgebend ist der unmittelbare Zusammenhang zwi-
schen dem Verhalten des Zweckveranlassers und der Störung (STEFAN
LEUTERT, Polizeikostentragung bei Grossveranstaltungen, 2005, S. 141).
Als Ausprägung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes darf der Zweckver-
anlasser nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der polizeiliche
Eingriff geeignet und erforderlich ist, um die Störung zu verhindern bzw. zu
beheben, und ihm der Eingriff zugemutet werden kann (vgl.
MOECKLI/TÖNDURY, Vom Störerbild zum Störerprinzip – und zurück?, in:
Rüssli/Hänni/Häggi Furrer [Hrsg.], Staats- und Verwaltungsrecht auf vier
Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, S. 37).
6.3 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um eine Polizeiver-
fügung, welche dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dient. Wie darge-
legt (E. 4.3.4), bezieht sich die Verfügung auf die Zukunft und soll die Be-
völkerung daher vor möglichen künftigen gesundheitlichen Gefahren
schützen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 2594; vgl. auch
Bst. J der Verfügung). Aus dem hier massgeblichen Sachverhalt (vgl. E. 3)
geht hervor, dass die Beschwerdeführerin zum einen in den von ihr gemie-
teten Räumlichkeiten an der W._______strasse (...) in Z._______ selber,
C-6485/2016
Seite 40
d.h. durch Dr. B._______, in Zusammenarbeit mit der F._______ Stamm-
zellbehandlungen zu therapeutischen Zwecken vornahm und zum anderen
diese Räumlichkeiten auch der H._______ zur Verfügung stellte, welche
dort unter personeller Mitwirkung seitens der Beschwerdeführerin (nament-
lich K._______) ebenfalls entsprechende Stammzellbehandlungen durch-
führte. Nach der geltenden Transplantationsgesetzgebung sind diese Be-
handlungen mit Wirkung ab 1. Mai 2016 als bewilligungspflichtige „Herstel-
lung von und Behandlung mit Transplantatprodukten“ zu qualifizieren
(E. 5.5). Werden diese Aktivitäten ohne entsprechende Bewilligung über
den 1. Mai 2016 hinaus weitergeführt, ist von einer Gefahr im polizeirecht-
lichen Sinne auszugehen und die Beschwerdeführerin einerseits als Ver-
haltensstörerin zu betrachten, da sie den polizeiwidrigen Zustand durch ihr
eigenes Verhalten bzw. dasjenige ihres Verwaltungsrats Dr. B._______ un-
mittelbar verursacht. Andererseits gilt sie auch als Zweckveranlasserin, in-
dem sie durch ihr Verhalten (Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und
Personal) bewirkt oder bewusst in Kauf nimmt, dass Dritte (wie H._______)
durch die Herstellung und Anwendung von Transplantatprodukten ohne
Bewilligung die öffentliche Gesundheit gefährden, und dabei ein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Beschwerdeführerin
und der verursachten Gefahr besteht. Allfällige abweichende Abmachun-
gen mit der F._______ und H._______ (vgl. Vorakten 109 Ziff. 13, 176 § 6),
ändern nichts daran, dass die Beschwerdeführerin betreffend Stammzell-
behandlungen, welche ab dem 1. Mai 2016 von ihr selber oder von Dritten
in ihren Praxisräumlichkeiten zu therapeutischen Zwecken durchgeführt
würden, als Verhaltensstörerin oder Zweckveranlasserin belangt werden
könnte.
6.4 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass keine vorinstanzliche
Verletzung des Legalitätsprinzips ersichtlich ist.
7.
Sodann ist die von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips bzw. Übermassverbots zu prüfen.
7.1
7.1.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, es ergebe sich bereits aus
dem Gesetz, dass die Herstellung und Abgabe von Transplantatprodukten
ohne Bewilligung unzulässig sei und Sanktionen unterliege, weshalb der
entsprechende Erlass einer kostenpflichtigen Verfügung bzw. die Ziff. 2 bis
C-6485/2016
Seite 41
5 der angefochtenen Verfügung nicht erforderlich seien (BVGer-act. 1
Rz. 70; 14 Rz. 30).
7.1.2 Die Vorinstanz hält dagegen, dass die Ziff. 1, 2 und 4 des vorliegen-
den Verfügungsdispositivs erkennbar in einem unmittelbaren Sachzusam-
menhang stünden (BVGer-act. 6 S. 14 f. Rz. 28). Die Erforderlichkeit des
Erlasses der angefochtenen Verfügung zeige sich u.a. darin, dass die Be-
schwerdeführerin die Qualifikation der von ihr hergestellten Produkte als
Transplantatprodukte (auch) nach neuem Recht bestreite und die Beendi-
gung ihrer Zusammenarbeit mit Dritten im Verfügungszeitpunkt nicht be-
wiesen sei, weshalb zum Schutz der öffentlichen Gesundheit der Erlass
der klärenden Verfügung erforderlich gewesen sei (BVGer-act. 16 Rz. 18).
7.2 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass die Verwal-
tungsmassnahme im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte
Ziel geeignet und erforderlich sowie zumutbar bleibt (vgl. statt vieler: BGE
138 II 346 E. 9.2). An die Eignung (bzw. Geeignetheit) stellt das Bundes-
gericht keine allzu hohen Anforderungen und erachtet es als genügend,
wenn die staatlichen Massnahmen als tauglicher Versuch zur Zielerrei-
chung qualifiziert werden können (vgl. BGE 135 I 233 E. 3; 130 I 140
E. 5.3.6; siehe auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 522 ff., 2353).
Staatliche Massnahmen müssen unterbleiben, sofern sie für die Errei-
chung des angestrebten, im öffentlichen Interesse stehenden Ziels nicht
erforderlich sind (Übermassverbot), d.h. wenn eine gleich geeignete, aber
mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (vgl.
BGE 132 II 485 E. 8.4). Entscheidend ist somit der Eignungsnachweis der
Massnahmenalternative. Die Erforderlichkeit muss in sachlicher, räumli-
cher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht vorhanden sein (TSCHANNEN/ZIM-
MERLI/MÜLLER, a.a.O., § 21 Rz. 6 ff.). Schliesslich muss eine Verhältnis-
mässigkeit von Zweck und Wirkung der Verwaltungsmassnahme (Zumut-
barkeit) bestehen. Verlangt ist also eine angemessene Zweck-Mittel-Rela-
tion (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 21 Rz. 16 f.). In diesem Zu-
sammenhang wird oft auch von einer „Verhältnismässigkeit im engeren
Sinn“ gesprochen (BGE 135 I 176 E. 8.1).
7.3 Wie bereits erwähnt (E. 4.3.2), beziehen sich die in den Ziff. 2 und 3
des Dispositivs ausgesprochenen Verbote auf die Dispositivziffer 1. Anders
als die Beschwerdeführerin zu meinen scheint, sind die Ziff. 2 bis 5 des
Dispositivs daher nicht isoliert zu betrachten. Die Eignung der von der Vor-
instanz zum Schutz der öffentlichen Gesundheit getroffenen Massnahmen
steht ausser Frage. Was deren Erforderlichkeit angeht, ist – entsprechend
C-6485/2016
Seite 42
den vorinstanzlichen Ausführungen – auf folgende Punkte hinzuweisen:
Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts ist im Verfügungszeitpunkt hin-
sichtlich der Tätigkeit oder Mitwirkung der Beschwerdeführerin im Bereich
der Stammzellbehandlung zu therapeutischen Zwecken von einer Wieder-
holungsgefahr auszugehen (vgl. E. 4.3.3, 4.3.4). Da die Beschwerdeführe-
rin und die in ihren Räumlichkeiten bislang tätigen Dritten nicht über die im
Bereich der Stammzelltherapie notwendigen Bewilligungen verfügen und
die Bewilligungspflicht der besagten Tätigkeit auch gemäss neuem Recht
seitens der Beschwerdeführerin bis heute bestritten wird, ist die öffentliche
Gesundheit im Verfügungszeitpunkt und darüber hinaus als gefährdet zu
betrachten. Die verfügungsweise Klärung der Rechtslage (Ziff. 1 des Dis-
positivs) sowie die ausgesprochenen Verbote (Ziff. 2 und 3 des Dispositivs)
unter Androhung der Bestrafung mit Busse gemäss Art. 87 Abs. 1 Bst. g
HMG im Fall der Zuwiderhandlung (Ziff. 4 des Dispositivs), welche sich auf
die von der Beschwerdeführerin bzw. in deren Räumlichkeiten von Dritten
drohende Vornahme von Stammzellbehandlungen zu therapeutischen
Zwecken bezieht, sind daher erforderlich. Das gilt auch für den von der
Vorinstanz gestützt auf Art. 55 Abs. 2 VwVG verfügten Entzug der aufschie-
benden Wirkung einer allfälligen Beschwerde (Ziff. 5 des Dispositivs). Die
vorinstanzlichen Massnahmen gehen in sachlicher, räumlicher, zeitlicher
und persönlicher Hinsicht nicht über das Notwendige hinaus. Schliesslich
ist auch die Relation zwischen dem Zweck der Wahrung der öffentlichen
Gesundheit und Wirkung der vorliegenden Verfügung als angemessen zu
betrachten.
7.4 Zusammenfassend ergibt sich aus dem Gesagten, dass die angefoch-
tene Verfügung vor dem Verhältnismässigkeitsprinzip standhält.
8.
Schliesslich ist zu klären, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zu
Recht eine Gebühr von Fr. 6‘000.- auferlegt hat.
8.1
8.1.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die vorinstanzliche Gebühr werde ihr
zu Unrecht auferlegt, nachdem sie das (Verwaltungs-)Verfahren in keiner
Weise veranlasst habe. Sie habe die beanstandeten Verhaltensweisen be-
reits im Jahre 2015 eingestellt und ihr Verhalten sei zum massgeblichen
Zeitpunkt gesetzeskonform gewesen. Es sei nicht ersichtlich, weshalb die
angefochtene Verfügung überhaupt erlassen worden sei, weshalb auch der
C-6485/2016
Seite 43
damit verbundene Aufwand objektiv nicht notwendig gewesen sei (BVGer-
act. 1 Rz. 71 ff.; 14 Rz. 31 f.).
8.1.2 Die Vorinstanz führt aus, aus dem Sachverhalt sei ersichtlich, dass
die Beschwerdeführerin für die Eröffnung des Verwaltungsverfahrens ver-
antwortlich sei. Gleiches gelte für den Erlass der angefochtenen Verfü-
gung, nachdem die Beschwerdeführerin bis heute die Qualifikation ihrer
Tätigkeiten nach neuem Recht bestreite. Die vorgenommene Gebühren-
auferlegung verstosse auch nicht gegen das Äquivalenzprinzip. Der erfor-
derliche Aufwand habe sich fast ausschliesslich auf die Herleitung und Be-
gründung der Dispositivziffer 1 bezogen und sich auch aus der in diesem
Zusammenhang erfolgten Inspektionstätigkeit ergeben. Zu berücksichti-
gen sei auch die Verletzung der Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin
bei der Sachverhaltsfeststellung (BVGer-act. 6 S. 15 Rz. 29 ff.).
8.2 Das Institut kann für seine Verwaltungshandlungen – insbesondere
auch für den Aufwand im Zusammenhang mit dem Erlass von Verfügungen
– Verwaltungsgebühren erheben (Art. 65 Abs. 1 HMG und Art. 1 Bst. a der
vorliegend anwendbaren Verordnung vom 2. Dezember 2011 über die Ge-
bühren des Schweizerischen Heilmittelinstituts [Heilmittel-Gebührenver-
ordnung, HGebV, SR 812.214. 5]).
8.3 Gebühren sind gemäss Art. 3 Abs. 1 HGebV dem Veranlasser aufzuer-
legen. Veranlasser im Sinne dieser Bestimmung ist insbesondere derje-
nige, welcher durch sein Verhalten (oder durch das Verhalten seiner Hilfs-
personen) zumindest den Verdacht einer Gefährdung der öffentlichen Ge-
sundheit heraufbeschwört und damit die Anordnung einer Verwaltungs-
massnahme erforderlich macht (vgl. Urteile des BVGer C-4528/2016 vom
13. September 2017 E. 8.2 sowie C-2005/2012 vom 26. Juni 2013 E. 8.2,
je m.H.). Nach ständiger Praxis ist allerdings Voraussetzung für die Gebüh-
renpflichtigkeit eines Veranlassers, dass er nicht nur behördliches Tätig-
werden, sondern die Anordnung von besonderen, in der Regel gegen ihn
selbst gerichteten Verwaltungsmassnahmen verursacht (vgl. Urteil des
BVGer C-2005/2012 vom 26. Juni 2013 E. 8.2 m.H.).
8.4 Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin durch
die in ihren Räumlichkeiten in Z._______ – ohne Bewilligungen – erfolgte
Vornahme von und Mitwirkung an Behandlungen, welche seit Inkrafttreten
der neuen Transplantationsgesetzgebung am 1. Mai 2016 als bewilligungs-
pflichtige Herstellung von und Behandlung mit Transplantatprodukten zu
qualifizieren sind und mit deren Wiederholung im Verfügungszeitpunkt zu
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Seite 44
rechnen war, den Verdacht einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit
heraufbeschwört und folglich das behördliche Einschreiten gegen sie ver-
ursacht hat. Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin ohne
Zweifel als Veranlasserin der vorliegenden, gegen sie gerichteten Verwal-
tungshandlungen und damit als gebührenpflichtig zu betrachten. Die Vor-
instanz auferlegt ihr gestützt auf Art. 3 Abs. 1 HGebV zu Recht eine Ver-
waltungsgebühr.
8.5 Die Höhe der von der Vorinstanz verfügten Gebühr richtet sich im We-
sentlichen nach dem Verwaltungsaufwand, der mit Fr. 200.- pro Stunde zu
entgelten ist (Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1 Bst. B Ziff. I. HGebV). Es ist
aufgrund der vorinstanzlichen Akten nachvollziehbar, dass der Vorinstanz
im vorliegenden Verfahren ein Verwaltungsaufwand von rund 30 Stunden
angefallen ist (vgl. Vorakten 5). Die sich daraus ergebende Gebühr von
Fr. 6‘000.- erscheint daher angemessen und entspricht den Vorgaben des
Äquivalenz- und des Kostendeckungsprinzips. Die Vorinstanz auferlegt der
Beschwerdeführerin daher zu Recht eine Verwaltungsgebühr von
Fr. 6‘000.-.
9.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhal-
ten, dass sich die vorliegende Beschwerde als unbegründet erweist und
vollumfänglich abzuweisen ist. Für die eventualiter beantragte Rückwei-
sung zur weiteren Abklärung und Neubeurteilung besteht angesichts des
korrekt und vollständig ermittelten Sachverhalts kein Anlass.
10.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteient-
schädigung.
10.1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht set-
zen sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammen und werden
insgesamt auf Fr. 5'000.- festgelegt (Art. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Bst. b
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind
der unterliegenden Beschwerdeführerin zur Bezahlung aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und dem bereits geleisteten Verfahrenskostenvor-
schuss in gleicher Höhe zu entnehmen.
10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren
eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
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Seite 45
hohe Kosten zugesprochen werden (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG). Weder die
Beschwerdeführerin als unterliegende Partei noch das Institut als Bundes-
behörde haben einen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde vom 20. Oktober 2016 wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr 5'000.- werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Departement des Innern (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Daniel Stufetti Patrizia Levante
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange-
legenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechts-
schrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
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