BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES VERSÄUMNISURTEIL VI ZR 474/14 Verkündet am: 28. Juli 2015 Böhringer - Mangold Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28 . Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Galke, de n Richter Wellner und die Richterinnen von Pentz, Dr. Oehler und Dr. Roloff für Recht erkannt: Auf die Revision de s Kläger s wird das Urteil des 7. Zivilsenats des Ober landesgerichts Düsseldorf vom 24 . Oktober 2014 aufgeh o- ben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsrechtszugs, an das Berufungsg e- richt zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: D er Kläger begehrt au s abgetretenem Recht des K. S. (im folgenden Z e- dent) von de m Beklagten Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien der E. S. AG (im Folgenden auch: " Gesellschaft " ), einer nicht bö r- sennotierten Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schwe iz. Der Beklagte war seit der Gründung der Gesellschaft am 8. November 2004 bis zum 18. Februar 2010 Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäft s- führer. Geschäftsgegenstand der Gesellschaft, die 22 Millionen vinkulierte N a- mensaktien zu einem Nennwert von 0,01 CHF ausgegeben hatte, war das Fa c- 1 2 - 3 - toring. Den Großteil ihrer Umsätze erzielte sie indes durch den Verkauf ihrer eigenen Aktien sowie der Aktien einiger ihrer Altaktionäre, u.a. der I. SA mit Sitz auf den Bahamas. Die Aktien wurden von bei der Gesellsc haft angestellten T e- lefonverkäufern unter anderem in Deutschland über eine Zweigniederlassung in Düsseldorf an Privatanleger veräußert. Auf der Internetseite der Gesellschaft war ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter und d ort hinterlegter Wertpapierprospekt veröffentlicht. In gedruckter Form wurde der Prospekt potentiellen Anlegern nur auf Anforderung übersandt. Der Zedent erwarb - jeweils nach Telefonaten mit einem in der Zweigni e- derlassung tätigen Mitarbeiter der Gesell schaft - mit am 1 3 . März, 2. April und 9. Dezember 2009 unterzeichneten sogenannten " Kaufabsichtserklärungen " 13 Höhe von 4 9. 4 utsc h- land geführten Konto auf ein ebenfalls in Deutschland geführtes Konto der G e- sellschaft. Am 18. Juni 2010 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die von dem Zedenten erworbenen Aktien sind inzwischen wertlos. De r Kl äger macht geltend, die Gesellschaft habe ihr operatives G e schäft - bei dem es sich um ein Minimalgeschäft mit Alibifunktion gehandelt h a be - nicht ernsthaft betrieben. Es habe lediglich dazu gedient, den Anlegern ein fl o- rierendes Unternehmen vorzutäuschen und sie damit zum Kauf von Aktien zu bewegen. D er Beklagte h abe diese Information den Anlegern in sittenwidrigem Missbrauch seiner geschäftlichen Überlegenheit vorenthalten und sie durch u n- richtige und verharmlosende Angaben in den Veröffentlichungen der Gesel l- schaft systematisch getäuscht. 3 4 - 4 - Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt . Auf die B e- rufung des Beklagten h at das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt de r Kläger sein Za h- lungsbegehren weiter. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im W e- sentlichen ausgeführt: Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte folge aus Art. 5 Nr. 3 LugÜ, weil der Erfolgsort in Deutschland liege. Die örtliche Zuständigkeit könne in der Berufungsinstanz gemäß § 513 Abs. 2 ZPO nicht geprüft werden. Deu t- sches Recht sei gemäß Art. 40 Abs. 1 EGBGB anwendbar. De m Kläger stehe kein Anspruch aus § 826 BGB aus abgetretenem Recht zu. Eine Haftung de s Beklagten ergebe sich nicht daraus, dass er ein von vornherein chancenloses Geschäftsmodell zum ausschließlich eigenen Vorteil hätte vertreiben wollen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft von v ornherein ausschlie ß- lich dazu bestimmt gewesen sei, ihre eigenen Aktien oder die Aktien des ve r- bundenen Großaktionärs an Anleger zu vermitteln, ohne das satzungsgemäß vorgesehene Geschäft des Factorings zu betreiben. Ausweislich der Umsat z- zahlen seien tats ächlich Einnahmen aus Factoring erzielt worden. Die geringe Höhe lasse sich damit erklären, dass die Gesellschaft noch am Beginn ihrer 5 6 7 8 - 5 - Geschäftstätigkeit gestanden habe und das Eintreiben von abgetretenen Ford e- rungen eine gewisse Zeit beanspruche. Eine H aftung ergebe sich auch nicht aus einem Unterlassen der gebot e- nen Aufklärung. Bei dem Erwerb der Aktien der Gesellschaft habe es sich nicht um ein hochspekulatives Geschäft gehandelt. Auf die mit dem Geschäft ve r- bundenen Risiken sei in dem von der Gesellsc haft auf ihrer Internetseite verö f- fentlichten Wertpapierprospekt umfassend hingewiesen worden. Dass der B e- klagte nicht dafür gesorgt habe, dass der Prospekt den Anlageinteressenten unaufgefordert in Papierform zur Verfügung gestellt worden sei, stelle kein e vorsätzliche sittenwidrige Schädigung dar. Eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung liege nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch nicht darin, dass der Beklagte auf die Telefonverkäufer direkt oder indirekt über den Leiter der örtlichen Niederlas sung oder über die für das Marketing zuständigen Mitarbeiter eingewirkt habe, um die Anleger zu tä u- schen. Ob das vo m Kläger behauptete Handeln oder Unterlassen des Bekla g- ten im konkreten Fall für den Anlageentschluss des Zedenten kausal gewesen sei, brauch e daher nicht aufgeklärt zu werden. II. Die Revision de s Kläger s hat Erfolg. Über sie ist antragsgemäß durch Versäumnisurteil zu entscheiden; inhaltlich beruht das Urteil jedoch nicht auf der Säumnis de s Beklagten, sondern auf einer Sachprüfung (vgl. B GH, Urteil vom 4. April 1962 - V ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81 f.). 9 10 11 - 6 - 1. Zutreffend hat das Berufungsgericht allerdings die internationale Z u- ständigkeit deutscher Gerichte bejaht, die auch im Revisionsrechtszug von Amts wegen zu prüfen ist (Senatsurteil vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 14 mwN). Diese Zuständigkeit besteht nach Art. 5 Nr. 3 in Ve r- bindung mit Art. 63 Abs. 1 des Übereinkommens über die gerichtliche Zustä n- digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil - und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 30. Oktober 2007 (ABl. EU L 339 S. 3, nachfolgend LuGÜ II). Nach ständiger Rechtsprechung des Gericht s- hofs der Europäischen Union zu Art. 5 Nr. 3 EuGVVO aF ist die Wendung "Ort, an dem das schädigende Ereignis ei ngetreten ist", so zu verstehen, dass sie sowohl den Ort des ursächlichen Geschehens (Handlungsort) als auch den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs (Erfolgsort) meint (zuletzt EuGH, NJW 2015, 1581 Rn. 45 mwN; zu Art. 5 Nr. 3 LugÜ II vgl. Senatsurte ile vom 24. Juni 2014 - VI ZR 315/13, WM 2014, 1614 Rn. 29 mwN , und vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 14). Nach dem schlüssigen Vortrag de s Kläger s liegt jedenfalls der Erfolgsort in Deutschland. Der Vermögensschaden des Zedenten, den e r mit der Klage ersetzt verlangt, ist an dem Guthaben auf dessen Girokonto bei einem Krediti n- stitut in Deutschland eingetreten, von dem er das angelegte Kapital auf ein Ko n- to der Gesellschaft bei einem Kreditinstitut in Deutschland überwiesen hat (vgl. Sen atsurteil vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 15 mwN; BGH, Urteil vom 12. Oktober 2010 - XI ZR 394/08, WM 2010, 2214 Rn. 30). 2. Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass ihm die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit gem äß § 513 Abs. 2 ZPO verwehrt ist. 12 13 14 - 7 - a) Nach § 513 Abs. 2 ZPO kann die Berufung nicht darauf gestützt we r- den, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Ob dies vorliegend der Fall ist, ist einer revisionsrechtl ichen Überprüfung entzogen, denn gemäß § 545 Abs. 2 ZPO kann die Revision nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Z u- ständigkeit zu Unrecht angenommen oder verneint hat. Demgemäß findet in der Revisionsinstanz eine Prüfun g der örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts grundsätzlich auch dann nicht statt, wenn die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte vom Revisionsgericht zu prüfen ist ( Senatsurteile vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 17 f. , und - VI ZR 12/14, juris Rn. 17 f. ; jeweils mwN). Zu der insoweit entsprechenden Regelung in § 549 Abs. 2 ZPO aF hat der Bundesgerichtshof allerdings entschieden, dass diese Vorschrift bezüglich der örtlichen Zuständigkeit nicht anzuwenden ist, soweit daneb en die internat i- onale Zuständigkeit im Streit ist und beide Zuständigkeiten von denselben V o- raussetzungen abhängen (BGH, Urteil vom 21. November 1996 - IX ZR 264/95, BGHZ 134, 127, 130 ). Ein solcher Fall ist hier aber nicht gegeben, denn der Erfolgsort lag nach dem Vortrag de s Kläger s , wie dargelegt, in Deutschland. Während sich die Frage, ob das Landgericht örtlich zuständig war, danach ric h- tet, ob der Erfolgsort in seinem Bezirk liegt, kommt es für die internationale Z u- ständigkeit deutscher Gerichte nur d arauf an, ob sich das geschädigte Guth a- ben des Zedenten an irgendeinem Ort in Deutschland befand. Die Frage der örtlichen Zuständigkeit hängt vorliegend mithin nicht von denselben Vorausse t- zungen ab, die für die internationale Zuständigkeit deutscher Geric hte maßg e- bend sind. b) Ob die örtliche Zuständigkeit entgegen § 513 Abs. 2, § 545 Abs. 2 ZPO dann in den Rechtsmittelinstanzen überprüfbar ist, wenn das erstinstanzl i- 15 16 17 - 8 - che Gericht oder das Berufungsgericht sie willkürlich angenommen und damit den Beklagte n seinem gesetzlichen Richter entzogen haben (so OLG Olde n- burg, NJW - RR 1999, 865; Gerken in Wieczorek/Schütze, ZPO, 4. Aufl., § 513 Rn. 33; Althammer in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 513 Rn. 11; MünchKomm - ZPO/Rimmelspacher, 4. Aufl., § 513 Rn. 19; MünchKo mm - ZPO/Krüger, aaO, § 545 Rn. 17; BeckOK ZPO/Kessal - Wulf, § 545 Rn. 18 ( Stand: 1. März 2015 ) ; bezüglich der Zuständigkeitsabgrenzung von Zivil - und Handelskammer auch OLG Karlsruhe, NJW - RR 2013, 437, 439; aA Zöller/Heßler, ZPO, 30. Aufl., § 513 Rn. 10; Bec kOK ZPO/Wulf, § 513 Rn. 10 ( Stand: 1. März 2015 ) ; PG/ Lemke, ZPO, 7. Aufl., § 513 Rn. 16; Hk - ZPO/Wöstmann, 6. Aufl., § 513 Rn. 3), kann dahinstehen. aa) Zwar begegnet die Auffassung des Landgerichts Bedenken, es sei, obwohl d er Beklagte die örtliche Zus tändigkeit in der Klageerwiderung gerügt ha t , infolge rügeloser Verhandlung örtlich zuständig geworden, zumal es unz u- treffend auf § 39 ZPO statt auf Art. 24 LugÜ II (zur Geltung für die örtliche Z u- ständigkeit Wagner in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., Art. 24 EuGVVO Rn. 1; Zö l- ler/Geimer, ZPO, 30. Aufl., Art. 24 EuGVVO Rn. 1; Geimer/Schütze, Europä i- sches Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl., Art. 24 EuGVVO Rn. 32) abgestellt hat. Da der Beklagte ausweislich des erstinstanzlichen Protokolls zur Sache verhandelt ha t , oh ne dort die Zuständigkeitsrüge zu wiederholen, ist die Beurteilung des Landgerichts indessen noch nicht willkürlich. Objektiv willkürlich ist ein Richte r- spruch nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann, wenn er unter keinem denkb aren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht eine Gerichtsentscheidung jedoch nicht willkürlich. Willkür liegt vielmehr erst dann vor, wenn ei ne offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise 18 - 9 - missverstanden oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird, so dass die Entscheidung auf schweren Rechtsanwendungsfehlern beruht (BVerfG, FamRZ 2010, 25; NJW 2014, 3147 Rn. 13; jeweils mwN). bb) Hier ist das Landgericht, das die schriftsätzliche Zuständigkeitsrüge ausweislich seines Urteilstatbestandes gesehen hat, offenbar davon ausgega n- gen, d er Beklagte h abe die Rüge stillschweigend fa llengelassen, nachdem das Gericht, wie sich aus seinem Beschluss vom 15. Dezember 2011 über den Ta t- bestandsberichtigungsantrag des Beklagten e rgibt, in der mündlichen Verhan d- lung ausführlich dargelegt hatte, warum es seine örtliche Zuständigkeit für g e- gebe n erachtet und d er Beklagte dazu keine weiteren Erklärungen abgegeben hatte. Zwar muss die bereits schriftsätzlich vorgetragene Zuständigkeitsrüge sowohl im Anwendungsbereich des § 39 ZPO als auch des Art. 24 LugÜ II in der mündlichen Verhandlung nicht wie derholt werden, sofern auf sie stil l- schweigend Bezug genommen wird (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2006 - IX ZR 15/05, NJW 2006, 1806 Rn. 9). Möglich ist aber ein nachträglicher - auch stil l- schweigender - Rügeverzicht (vgl. zu § 39 ZPO BGH, Urteil vom 2. Mär z 2006 - IX ZR 15/05, aaO; OLG Koblenz, OLGR Koblenz 1998, 429, 430) oder eine Rücknahme der Zuständigkeitsrüge (zu § 39 ZPO Künzl, BB 1991, 757; Zö l- ler/Vollkommer, ZPO, 30. Aufl., § 39 Rn. 5; PG/ Wern, ZPO, 7. Aufl., § 12 Rn. 9; zu Art. 24 EuGVVO aF Hk - ZPO /Dörner, 5. Aufl., Art. 24 EuGVVO Rn. 8; Ge i- mer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl., Art. 24 EuGVVO Rn. 52). Ob d er Beklagte hier nachträglich auf die Zuständigkeitsrüge verzichtet oder sie zurückgenommen ha t , bedarf keiner Entscheidung. D enn selbst wenn dies nicht der Fall wäre, läge hier ein bloßer Rechtsanwendungsfehler vor, der nicht den Schluss darauf zuließe, die Bejahung der örtlichen Zuständigkeit b e- ruhe auf sachfremden Erwägungen und sei willkürlich (vgl. Senatsurteile vom 19 - 10 - 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 19 ff. und - VI ZR 12/14, juris Rn. 19 ff.). 3. Die angefochtene Entscheidung hält jedoch in der Sache revision s- rechtlicher Überprüfung nicht stand. Zu Recht - und von den Parteien nicht angegriffen - hat das B erufung s- gericht seiner Beurteilung zwar deutsches Deliktsrecht zugrunde gelegt . Dies folgt aus Art. 4 Abs. 1 d er Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzu wendende Recht (Rom II - Verordnung). Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufung s- gericht auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen einen Sch a- densersatzanspruch gemäß § 826 BGB verneint hat. a) Nach der Rechtspre chung des Bundesgerichtshofs haften Geschäft s- führer, (faktische) Geschäftsleiter oder Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft nach § 826 BGB auf Schadensersatz, wenn das von ihnen ins Werk gesetzte Geschäftsmodell der Gesellschaft von vornherein auf Täuschu ng und Schäd i- gung der Kunden angelegt ist, es sich mithin um ein " Schwindelunternehmen " handelt (BGH, Urteil vom 28. Februar 1989 - XI ZR 70/88, WM 1989, 1047, 1048 f.; Senat, Urteile vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 26 ff. , und - VI ZR 12 /14, juris Rn. 26 ff.). b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Ber u- fungsgerichts, ein solcher Fall liege hier nicht vor. Zwar ist die Würdigung der Beweise grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. An dessen Feststellungen ist das Revisionsgericht gemäß § 559 Abs. 2 ZPO gebunden. Dieses kann l e- diglich nachprüfen, ob sich der Tatrichter entsprechend dem Gebot des § 286 20 21 22 23 24 - 11 - ZPO mit dem Prozessstoff und den Beweisergebnissen umfassend und wide r- spruchsfrei auseinandergesetzt hat, die B eweiswürdigung also vollständig und rechtlich möglich ist und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze ve r- stößt (st. Rspr. ; vgl. Senatsurteile vom 16. April 2013 - VI ZR 44/12, VersR 2013, 1045 Rn. 13; vom 11. November 2014 - VI ZR 76/13, VersR 2015, 32 7 Rn. 13 , und vom 17. März 2015 - VI ZR 11/14, WM 2015, 819 Rn. 28; BGH, Urteil vom 5. Oktober 2004 - XI ZR 210/03, BGHZ 160, 308, 316 f. mwN). Solche Fehler sind im Streitfall gegeben. Das Berufungsgericht hat w e- sentlichen Sachvortrag de s Kläger s unbe achtet gelassen. Zutreffend weist die Revision auf eine Reihe von Umständen hin, die - wenn sie in die Beweiswürd i- gung einbezogen werden - bei der gebotenen tatrichterlichen Gesamtschau zu der Beurteilung führen könnten, dass das von dem Beklagten als Mitg lied des Verwaltungsrats und Geschäftsführer ins Werk gesetzte Geschäfts - und Ve r- triebsmodell der Gesellschaft auf eine sittenwidrige Schädigung und Täuschung der Anleger angelegt war. aa) Zu Recht macht die Revision geltend, die von dem Berufungsgeric ht bei seiner Würdigung außer Acht gelassenen Umstände legten den Schluss nahe, dass das operative Geschäft der Gesellschaft von de m Beklagten nicht ernsthaft betrieben wurde, sondern nur dazu diente, den Anlegern ein floriere n- des Unternehmen vorzutäuschen und sie damit zum Kauf von Aktien zu bew e- gen. (1) Die Gesellschaft hat 22 Millionen Namensaktien zu einem Nennwert von je 0,01 CHF au sgegeben. Diese sind den Anlegern unstreitig zu Preisen Aktien deren Nennwert um das 160 - bis 520 - fache. Umstände, die ein Aufgeld in dieser Höhe bei einem jungen Unternehmen a ls gerechtfertigt erscheinen 25 26 27 - 12 - lassen könnten, waren und sind nicht ansatzweise erkennbar. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die - von der Gesellschaft selbst aufgrund einer rein z u- kunftsgerichteten Bewertung festgelegten - hohen Ausgabepreise mit aus dem Factoring zu erwartenden Erträgen korrespondierten oder eine Grundlage für die Erwartung bestand, der Unternehmenswert werde sich zukünftig derart e r- höhen. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen erzielte die Gesellschaft aus dem Factoring nämlich nur geringe Einnahmen , denen Au s- gaben gegenüber standen. Nach dem Vortrag de s Kläger s betrug der Umsatz aus dem operativen Geschäft im Geschäftsjahr 2007/2008 1,6 % und im G e- schäftsjahr 2008/2009 3,1 % des gesamten Umsatzes der Gesellscha ft. Der Ertragsanteil aus dem Verkauf eigener Aktien betrug dagegen 98,4 % bzw. 96,9 %. Auch wenn der Geschäftszweck der Gesellschaft nicht ausschließlich in dem Verkauf eigener Aktien bestand, so können diese Umsatzzahlen doch d a- rauf hindeuten, dass in W ahrheit darin der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit lag und das Factoring von ihr nicht ernsthaft und eher nur am Rande betrieben wurde. (2) Das wird auch durch den von der Revision als übergangen gerügten Vortrag de s Kläger s zu der Aussage des im Be reich Forderungsankauf tätigen Zeugen M. vor der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gestützt. Danach verfügte die Gesellschaft nicht über ein professionelles Inkassoprogramm. Sie bilanzierte zudem den gesamten ihr zur Einziehung übertragenen Forderungsbestand, obwohl ersichtlich nur ein Bruchteil des Bestandes zu realisieren war, so dass es in der Folge mehrfach zu erheblichen bilanziellen Wertberichtigungen kam. (3) Zu Recht weist die Revision ferner darauf hin, dass es sich bei dem Beteiligungsangebot laut dem Wertpapierprospekt nicht um eine Neuemission, 28 29 30 - 13 - sondern um eine Wiederveräußerung aus dem Bestand der Altaktionäre, unter anderem der I. SA, handelte. Neben den Emissionskosten in Höhe von 30 % des Ausgabepreises flossen daher weitere 5 % an die Altakti onäre, was in den von den Erwerbern zu unterzeichnenden Kaufabsichtserklärungen nicht offe n- gelegt wurde. Vo n der Revision genannte Umstände könnten weiter nahe legen, dass die Kapitalzuflüsse aus den Aktienverkäufen nicht für das operative G e- schäft verwende Aufwendungen u.a. für Beraterverträge sowie hohe Zahlungen an die Haupta k- tionärin der Gesellschaft, die I. SA. bb) Es ist ferner nicht auszuschließen, dass das Berufungsgericht bei - gebotener - B erücksichtigung des von der Revision als nicht beachtet gerü g- ten Parteivortrags zu dem Schluss kommen könnte, de r Beklagte h abe e i nen auf systematische Täuschung der Anleger angelegten Vertrieb der Aktien zu verantworten . (1) Das Berufungsgericht hat b ei seiner Würdigung außer Acht gelassen, dass die Gesellschaft nach dem Vortrag de s Kläger s trotz der oben genannten Umstände in ihrer Anfang des Jahres 2008 herausgegebenen und zu Werb e- zwecken versandten Broschüre sowie auf ihrer Internetseite - mithin in Verö f- fentlichungen, über deren Inhalte typischerweise auf der Vorstandsebene en t- schieden wird (vgl. BGH, Urteil vom 18. Juni 2014 - I ZR 242/12, BGHZ 201, 344 Rn. 19; BGH, Urteil vom 28. Februar 1989 - XI ZR 70/88, WM 1989, 1047, 1048 f. ) - mitteilte, die Investition biete eine außergewöhnliche Sicherheit und die Bonität der Gesellschaft sei besser als diejenige mancher deutscher Ba n- ken. Sie hob dort zudem hervor, die im Zeitraum von 2004 bis 2006 erzielten Dienstleistungserträge seien von 17.400 CHF auf 1 .800.000 CHF , mithin um das Hundertfache gestiegen. Die im Wertpapierprospekt angenommenen Dienstleistungserträge seien im Geschäftsjahr 2006/2007 um 30 % überschri t- 31 32 - 14 - ten worden. Dadurch konnte bei den Anlegern die unrichtige Vorstellung en t- stehen, die Erträ ge stammten aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft, während es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Wesentl i- chen um Erträge aus dem Verkauf eigener Aktien handelte. Diese und ähnliche Informationen finden sich auch in den nach de n Feststellungen des Berufungsgerichts an die Anleger versandten Mitteilungen, den sogenannten " Newsletter " , mithin ebenfalls in Veröffentlichungen, über d e- ren Inhalte typischerweise auf der Vorstandsebene entschieden wird (vgl. BGH, Urteil vom 18. Juni 2 014, aaO; BGH, Urteil vom 28. Februar 1989, aaO ). In e i- nem im Juli 2009 versandten " Newsletter " heißt es, der Ertrag habe sich von auch für das Geschäftsjahr 2008/2009 eine deutliche Steigerung verzeichnen. (2) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erhielten die Anleger den Wertpapierprospekt der Gesellschaft grundsätzlich nicht übersandt. Die Telefonverkäufer machten in den Verkaufsgesprächen - nach dem Vortrag de s Kläger s auch gegenüber dem Zede nten - unrichtige , nämlich zu günstige Ang a- ben in Bezug auf die Umsatzzuwächse. Diese festgestellten und die von der Revision angeführten, nicht berücksichtigten Umstände könnten in einer G e- samtbetrachtung geeignet erscheinen, darauf hinzudeuten, der nach dem Vo r- trag de s Kläger s von de m Beklagten initiierte Vertrieb der Aktien der Gesel l- schaft sei auf Täuschung der Anlageinteressenten ausgerichtet gewesen. 33 34 - 15 - III. Das Berufungsurteil kann daher keinen Bestand haben, sondern ist au f- zuheben und mangels Ents cheidungsreife zur neuen Verhandlung und En t- scheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen ( § 562 Abs. 1, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dieses erhält damit Gelegenheit, gegebenenfalls auch auf die weiteren Rügen der Revision einzugehen. Rechtsbehelfsbele hrung Gegen dieses Versäumnisurteil steht der säumigen Partei der Einspruch zu. Dieser ist von einem bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab der Zustellung des Versäumnisurteils bei dem Bundesgerichtsho f, Herrenstraße 45 a, Karlsruhe, durch Einreichung einer Einspruchsschrift einzulegen. Galke Wellner von Pentz Oehler Roloff Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.09.2011 - 8 O 506/10 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.10.2014 - I - 7 U 46 /12 - 35
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