BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILI ZR 184/01Verkündet am: 13. November 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ:neinBGHR: ja MIDAS/medASMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2Der Verkehr hat keinen Anlaß, die u.a. für Waren und Dienstleistungen auf demGebiet der Datenverarbeitung eingetragene Marke "medAS" zergliedert wie"med" "AS" auszusprechen und in einem sich hieraus ergebenden Sinn zu ver-stehen.BGH, Urt. v. 13. November 2003 - I ZR 184/01 - OLG Koblenz LG Koblenz - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmannund die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats desOberlandesgerichts Koblenz vom 31. Mai 2001 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts wegen - 3 -Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 22. Juli 1981 für eineVielzahl von Waren und Dienstleistungen u.a. auf dem Gebiet der Datenverar-beitung eingetragenen Wortmarke "MIDAS".Die Beklagte ist Inhaberin der am 19. Dezember 1994 angemeldetenMarke "medAS", die ebenfalls für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungenu.a. auf dem Gebiet der Datenverarbeitung Schutz genießt.Die Klägerin sieht in der Verwendung der Marke "medAS" durch die Be-klagte eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke "MIDAS". Sie hat diese daherauf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzver-pflichtung sowie auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke "medAS"in Anspruch genommen.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, daßkeine Verwechslungsgefahr bestehe. Außerdem hat sie eine ernsthafte Benut-zung der Klagemarke in den letzten fünf Jahren vor der Geltendmachung derKlageansprüche in Abrede gestellt.Das Berufungsgericht hat die in erster Instanz erfolgreiche Klage abge-wiesen (OLG Koblenz OLG-Rep 2001, 451).Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgtdie Klägerin ihre Klageansprüche weiter. - 4 -Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegründet angesehen, weiles an einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem Zeichender Beklagten fehle. Hierzu hat es ausgeführt:In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die beiden Marken zwar nochnicht maßgeblich im Hinblick auf ihre abweichenden Vokale, da diese nahezugleich ausgesprochen würden, wohl aber in Betonung, Aussprache und Klang-rhythmus. "MIDAS" werde auf der ersten Silbe betont und in zwei Silben ingleichmäßig fließender Sprache gesprochen, "medAS" dagegen abgehackt undzergliedernd wie zwei getrennte Wörter, wobei nach der ersten Silbe "med" einegewisse Pause gemacht und die zweite Silbe "AS" sodann mit gleich starkerBetonung ausgesprochen werde. Diese abgehackte Sprechweise werde nichtnur durch die nach der klein geschriebenen ersten Silbe "med" folgende Groß-schreibung der Silbe "AS" herausgefordert, sondern ergebe sich vor allem dar-aus, daß die angesprochenen Verkehrskreise mit der ersten Silbe den Sinnge-halt "medizinisch" und mit der zweiten Silbe den Sinngehalt "Spitzenleistung"verbänden. Außerdem schließe dieser keinen vorausgehenden kompliziertenDenkvorgang erfordernde, sondern auch beim flüchtigen Hören und Sehen so-fort erfaßte Sinngehalt der Marke der Beklagten die Verwechselbarkeit mit derKlagemarke aus. Die Marke "MIDAS" werde nämlich entweder als Kunstwortohne eigenen Sinngehalt oder, soweit in ihr der Name eines Königs erkanntwerde, in einem deutlich anderen Sinn als "medAS" verstanden.Eine Verwechslungsgefahr sei auch angesichts der Produktnähe bzw.Produktidentität sowie der von beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise - 5 -zu verneinen. Abnehmer der Waren und Dienstleistungen seien Gewerbetrei-bende und Freiberufler, die es regelmäßig gewohnt seien, sorgfältiger zu prü-fen, und die daher zumeist auch verhältnismäßig kleine Unterschiede bei derProduktmarkierung beachteten. Dies gelte insbesondere dann, wenn es sich,wie im Streitfall, um hochwertige Produkte und Leistungen handele, die in derRegel nach längerfristiger Überlegung und zumeist nach einer fachkundigenBeratung erworben würden.Eine starke Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei nicht ersichtlichund von der Klägerin auch nicht dargetan, weshalb von allenfalls normalerKennzeichnungskraft auszugehen sei. Damit bedürfe es zur Verneinung derVerwechslungsgefahr keiner deutlichen Abweichung.II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nichtstand. Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß eine Ver-wechslungsgefahr nicht gegeben ist.1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunktzutreffend zugrunde gelegt hat, unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-zelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und derÄhnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungs-kraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Warendurch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhteKennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.Rspr.; vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlußstück, m.w.N.). - 6 -2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist von teilweiserIdentität und ansonsten von großer Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren undDienstleistungen auszugehen. Folglich ist, wie das Berufungsgericht nicht ver-kannt hat, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klage-marke und der von der Beklagten benutzten und zur Eintragung gebrachtenMarke ein strenger Maßstab anzulegen.3. Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz auch zutreffend davonausgegangen, daß es für die Beurteilung der Markenähnlichkeit darauf an-kommt, ob die sich gegenüberstehenden Marken nach ihrem Gesamteindruckvon den beteiligten Verkehrskreisen als ähnlich angesehen werden, wobei eineMarkenähnlichkeit in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegenkann. Rechtsfehlerhaft ist jedoch seine Beurteilung, insoweit fehle im Streitfalleine hinreichende Markenähnlichkeit. Die Verwechslungsgefahr der beiden Zei-chen in klanglicher Hinsicht kann nicht verneint werden.a) Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Frage, inwieweit inklanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht, erfahrungswidrig angenom-men, daß das Zeichen der Beklagten im Unterschied zur Klagemarke abge-hackt und zergliedert in "med" und "AS" ausgesprochen werde. Für ein solchesVerständnis fehlen hinreichende Anhaltspunkte. Die Waren und Dienstleistun-gen, für welche die Marke der Beklagten Schutz genießt, liegen im wesentli-chen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, ohne einen Bezug zum medizini-schen Bereich aufzuweisen. Der Verkehr hat deshalb keinen Anlaß, die bei-spielsweise auf einer Diskette angebrachte Marke "medAS" mit Medizin in Ver-bindung zu bringen. Zwar enthält die angegriffene Marke in ihrem Waren- undDienstleistungsverzeichnis die Angabe "alle vorgenannten Waren auch in Ver-bindung mit ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten und Apparaten". Hierin - 7 -liegt jedoch keine Beschränkung auf den medizinischen Bereich. Bei diesemweit gefaßten Waren- und Dienstleistungsbereich liegt die Annahme fern, derVerkehr werde in maßgeblichem Umfang die angegriffene Bezeichnung in dervom Berufungsgericht dargestellten Weise aussprechen. Dies gilt um so mehrdeshalb, weil die besondere Schreibweise, die das Berufungsgericht als Grundfür diese Ausspracheart heranzieht, dem Verkehr nicht stets vor Augen steht.Außerdem nimmt der Verkehr Marken erfahrungsgemäß so auf, wie sie ihminsgesamt entgegentreten, und neigt daher nicht zu einer Analyse möglicherBestandteile und Begriffsbedeutungen (vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1999- I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 606 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urt. v.20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326- ASTRA/ESTRA-PUREN; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95,GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 22.6.1999- Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 = WRP 1999, 806 - Lloyd).Die Beurteilung des Berufungsgerichts wird auch nicht von seinen Erwä-gungen getragen, für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen inter-essierten sich im wesentlichen Gewerbetreibende und Freiberufler, welche - sodie Revisionserwiderung - auch verhältnismäßig kleine Unterschiede in derMarkierung beachten und zudem Waren oder Dienstleistungen in der Regel erstnach längerfristiger Überlegung und fachmännischer Beratung erwerben wür-den. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr hat aus der Sicht des durchschnitt-lich aufmerksamen, informierten und verständigen Durchschnittsverbraucherszu erfolgen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR Int.1999, 734, 736 Tz. 25 - Lloyd; BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück, m.w.N.).Anhaltspunkte dafür, daß sich die von den hier in Rede stehenden Waren undDienstleistungen angesprochenen Verbraucher mit einer davon abweichenden - 8 -Grundhaltung im Geschäftsverkehr bewegen, hat das Berufungsgericht bei sei-nen eher theoretischen Erwägungen nicht angeführt.Das Berufungsgericht hätte daher jedenfalls in maßgeblichem Umfangauch von der flüssigen Aussprache der Lautfolge der angegriffenen Bezeich-nung ausgehen und dementsprechend eine Markenähnlichkeit hohen Gradeszugrunde legen müssen. Zutreffend hatte nämlich schon das Landgericht dashohe Maß an Übereinstimmungen im klanglichen Bereich zwischen den sichgegenüberstehenden Bezeichnungen festgestellt. Danach kann eine Ver-wechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.b) Entgegen der vom Berufungsgericht vorgenommenen Beurteilung istdie Verneinung der Markenähnlichkeit im Streitfall auch nicht deshalb gerecht-fertigt, weil diese etwa durch den Sinngehalt der angegriffenen Bezeichnungausgeschlossen werde. Eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahendeVerwechslungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einenoder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsin-halt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130,132 = WRP 1992, 96 - Bally/BALL; Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993,694, 697 - apetito/apitta; BGH GRUR 2000, 605, 607 - comtes/ComTel; BGH,Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, WRP 2003, 1436, 1438 - Kelly). Die insoweit er-forderlichen tatsächlichen Voraussetzungen sind im Streitfall nicht gegeben. Dieangegriffene Bezeichnung weist entgegen der Auffassung des Berufungsge-richts keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt auf. Das folgt schon dar-aus, daß sich der vom Berufungsgericht ermittelte Sinngehalt erst nach analyti-scher Betrachtung ergibt, wobei nach der allgemeinen Lebenserfahrung insbe-sondere das Erkennen der Buchstabenfolge "AS" - im übertragenen Sinn - alsSpitzenleistung nicht einfach vorausgesetzt werden kann. - 9 -Ebensowenig trägt die vom Berufungsgericht ferner angestellte Erwä-gung, der Verkehr werde in der Klagemarke den Namen des minoischen KönigsMidas erkennen, so daß dieser Sinngehalt den Grad der Markenähnlichkeitmindere oder sogar aufhebe. Die Annahme einer derartigen Bekanntheit desNamens "Midas" widerspricht der allgemeinen Lebenserfahrung.4. Wenn, wie im Streitfall, Waren- und Dienstleistungsidentität bzw.hochgradige Ähnlichkeit und darüber hinaus ein hoher Grad an Markenähnlich-keit gegeben ist, reicht eine auch nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft,die der Klagemarke als einer Fantasiebezeichnung jedenfalls zugesprochenwerden muß, zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr aus.III. Danach konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben undwar deshalb aufzuheben. Die Sache war zur anderweiten Verhandlung undEntscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückzuverweisen. - 10 -Dieses wird der von ihm bislang - von seinem Standpunkt aus folgerich-tig - noch nicht geprüften Frage nachzugehen haben, ob die Klägerin, wie dieBeklagte auch in der Berufungsinstanz in Abrede gestellt hat, die Klagemarkeinnerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt hat.UllmannStarckPokrantBüscherSchaffert
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