ECLI:DE:BGH:2018:230118UIIZR246.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL II ZR 246/15 Verkündet am: 23. Januar 20 18 Stoll J ustiz hauptsekretärin als Urk undsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja GmbHG § 32a Abs. 3 Satz 1 aF Hat der Gesellschafter der Gesellschaft bereits eine Gesellschafterhilfe als Da r lehen gewährt, kommt es für die Umqualifizierung in ei ne eigenkapitalersetze n de Leistung nach dem früheren Eigenkapitalersatzrecht wegen einer Kreditunwürdigkeit der G e- sellschaft nicht darauf an, ob ein zusätzlicher Kreditbedarf der Gesellschaft bestand, um den Geschäftsbetrieb fortführen bzw. wiederaufnehmen zu können, sondern d a- rauf, ob die Gesellschaft sich den bereits vom G e sellschafter gewährten Kredit aus eigener Kraft hätte beschaffen können. BGH, Urteil vom 23. Januar 2018 - II ZR 246/15 - OLG Hamburg LG Hamburg - 2 - Der II. Zivilsenat des Bundesgeric htshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2018 durch den Vorsitzende n Richter Prof. Dr. Drescher und die Richter Wöstmann, Born, Dr. Bernau und V. Sander für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin und ihres Nebenintervenie n- ten wird d as Urteil des 11. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 17. Juli 2015 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Verwalterin in dem am 25. Januar 2006 eröffneten Inso l- venzverfahren über das Vermögen der F . mbH (im Folgenden: Schuldnerin). Alleinige Gesellschafterin d er Schuldnerin ist die F . Beteiligungs - GmbH. Deren Ante i- le werden von der früheren Ehefrau des Beklagten, seiner Tochter und einer dritten Gesellschafterin zu gleichen Teilen gehalten. 1 - 3 - Der Beklagte beteiligte sich gemäß Ve rtrag vom 13. Januar 1989 als sti l- ler Gesellschafter an der Schuldnerin. Er leistete Einlagen in Höhe von insg e- samt 15,2 Mio. DM, davon am 14. Juni 1995 einen Betrag in Höhe von 2,7 Mio. DM. Nach dem stillen Gesellschaftsvertrag standen ihm 90 %, ab dem 1. Januar 1991 95 % des Gewinns der Schuldnerin zu. Für etwaige Verluste hatte er in demselben Umfang einzustehen. Nach dem Gesellschaftsvertrag sollte der Beklagte die gesetzlich vorgesehenen Kontrollrechte eines stillen G e- sellschafters haben. Er war seit 1 989 auch Bevollmächtigter der Gesellschafter. Seine Vollmacht wurde am 7. Juni 1995 widerrufen. Die stille Gesellschaft wu r- de zum 31. Dezember 1998 beendet. Eine vereinbarte Abfindung wurde dem Beklagten nicht ausgezahlt. Der Beklagte unterstützte die S chuldnerin auch mit Darlehen, die er ihr in der Zeit von 1989 bis 1992 in Höhe von insgesamt 9,95 Mio. DM gewährte. Am 8. April 1992 wurde eine Verzinsung dieser Darlehen vereinbart. Die Schuldn e- rin zahlte am 7. Dezember 1999 1.519.650,45 DM = 776.984,91 den Beklagten. Die Klägerin und ihr Nebenintervenient der frühere Geschäftsführer der Schuldnerin verlangen die Rückzahlung dieses Betrags nach den Regeln des Eigenkapitalersatzr echts. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, das Berufungsgericht hat die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten zurückgewiesen. Auf die Rev i- sion des Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24. September 2012 (II ZR 39/12, ZIP 2013, 2 400) das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat das Berufungsgericht nach erneuter Verhandlung das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Klage 2 3 4 5 6 - 4 - abgew iesen. Dagegen richtet sich die vom erkennenden Senat zugelassene Revision der Klägerin und ihres Nebenintervenienten. Entscheidungsgründe: Die Revision der Klägerin und ihres Nebenintervenienten ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur erneuten Zurüc k- verweisung der Sache an das Berufungsgericht. I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im W e- sentlichen ausgeführt: Der Klägerin stehe kein Anspruch auf Rückzahlung der Zinsen gemäß §§ 30, 31 GmbHG a F analog zu. Die Schuldnerin sei zu dem maßgeblichen Zeitpunkt, dem Widerruf der Vollmacht am 7. Juni 1995 und damit der Beend i- gung der einem GmbH - Gesellschafter ähnlichen Stellung des Beklagten, nicht insolvenzreif gewesen. Weder habe eine Überschuldung n och eine Kreditu n- würdigkeit der Schuldnerin vorgelegen. Die Überschuldung sei nach dem zweistufigen Überschuldungsbegriff zu beurteilen. Dabei könne dahinstehen, ob die Schuldnerin zum damaligen Zei t- punkt tatsächlich rechnerisch überschuldet gewesen se i, denn in jedem Fall habe eine positive Fortführungsprognose bestanden. Der Vorlage eines forme l- len Finanzplans habe es nicht bedurft, da sich aus den gesamten Umständen das Vorliegen einer positiven Fortführungsprognose ersehen lasse. Die Schuldnerin sei auch nicht kreditunwürdig gewesen. Weder die Kl ä- gerin noch ihr Nebenintervenient hätten vorgetragen, dass die Schuldnerin am 7. Juni 1995, insbesondere angesichts der wenige Tage später am 14. Juni 7 8 9 10 11 - 5 - 1995 erbrachten Einlage des Beklagten in Höhe von 2,7 Mio. DM, überhaupt einen Kreditbedarf besessen habe. Auch wenn die Schuldnerin als GmbH eine eigene Rechtspersönlichkeit sei, so habe letztlich der Beklagte mit seinem Vermögen hinter der Gesellschaft gestanden und sei zur Stellung von Siche r- heiten bereit gewesen. Der Annahme der Kreditwürdigkeit stehe auch nicht en t- gegen, dass die Schuldnerin zu diesem Zeitpunkt gerade erst mit der Aufnahme einer neuen Geschäftstätigkeit begonnen habe. II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Kreditwürdigkeit der Schuldnerin bejaht. 1 . Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen für die Feststellung der Kreditunwürdigkeit der Schuldnerin am 7. Juni 1995 verkannt. a) Der Beklagte ist nach § 32a Abs. 3 Satz 1 GmbHG aF Normadressat der eigenkapitalersetzenden Regelungen, wie der Bundesgerichtshof bereits im ersten Revisionsverfahren entschieden hat (vgl. BGH, Urteil vom 24. September 2012 II ZR 39/12, ZIP 2013, 2400 Rn. 16, 19 ff.) . Das ergibt sich aus der stillen Beteiligung und der dem Beklagten von seiner damaligen Ehefrau erteilten Vollmacht. Zwar fallen stille Gesellschafter grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich der Eigenkapitalersatzregeln. Das ist aber dann anders, wen n der atypische stille Gesellschafter aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung des stillen Gesellschaftsverhältnisses hinsichtlich seiner verm ö- gensmäßigen Beteiligung und seines Einflusses auf die Geschicke der Gesel l- schaft weitgehend einem GmbH - Gesell schafter gleichsteht. Der Beklagte war nach den Bestimmungen des stillen Gesellschaftsvertrages zwar nicht am Ve r- mögen, wohl aber ganz überwiegend, nämlich zu 95 %, am Gewinn und Verlust der Schuldnerin beteiligt. Er hatte zudem die Möglichkeit, aufgrund d er ihm von 12 13 14 - 6 - seiner Ehefrau erteilten Vollmacht und seiner gesetzlichen Vertretungsmacht hinsichtlich seiner Tochter die Rechte der Gesellschafter in der Gesellschafte r- versammlung der Schuldnerin in vollem Umfang auszuüben. Damit stand der Beklagte jedenfall s bis zum Widerruf der Vollmacht am 7. Juni 1995 einem GmbH - Gesellschafter wirtschaftlich gleich. b) Eine Gesellschafterleistung wirkt eigenkapitalersetzend, wenn der G e- sellschafter eine außerhalb der Krise gewährte Leistung bei Eintritt der Krise weder entzieht, obwohl dies möglich ist, noch die Gesellschaft in die Liquidation führt. Eine Krise liegt vor, wenn die Gesellschaft insolvenzreif oder kreditunwü r- dig ist (BGH, Urteil vom 26. Januar 2009 II ZR 260/07, BGHZ 179, 249 Rn. 9 und 24 Gut Buschow; Urteil vom 3. April 2006 II ZR 332/05, ZIP 2006, 996 Rn. 7 mwN). Kreditunwürdig ist die Gesellschaft, wenn sie im Zeitpunkt der Leistung des Gesellschafters von dritter Seite keinen Kredit zu marktüblichen Bedingungen hätte erhalten können und ohne die Leistung des Gesellschafters hätte liquidiert werden müssen (BGH, Urteil vom 24. März 1980 II ZR 213/77, BGHZ 76, 326, 330). Die Frage der Kreditwürdigkeit ist immer im Hinblick auf die konkrete Gesellschafterhilfe zu beurteilen, um deren eigenkapitalers etze n- den Charakter es geht (BGH, Urteil vom 13. Juli 1992 II ZR 269/91, BGHZ 119, 201, 212). Es kommt darauf an, ob die Gesellschaft in der Lage gewesen wäre, sich den mit den Darlehenszahlungen des Gesellschafters ve r- bundenen und bei Eintritt der Krise stehen gelassenen Kredit, der zur Wiede r- aufnahme und Fortführung des Geschäftsbetriebs erforderlich war, aus eigener Kraft zu beschaffen (BGH, Urteil vom 28. November 1994 II ZR 77/93, ZIP 1995, 23, 25). Bei dem Merkmal der Kreditunwürdigkeit geht es ger ade d a- rum festzustellen, ob die Gesellschaft einen zur Fortführung ihres Geschäftsb e- triebs erforderlichen Kreditbedarf nicht aus eigener Kraft decken kann und de s- halb liquidiert werden müsste, wenn nicht der Gesellschafter mit seiner Leistung einspringt od er eingesprungen wäre (BGH, Urteil vom 24. September 2013 15 - 7 - II ZR 39/12, ZIP 2013, 2400 Rn. 31; Urteil vom 11. Oktober 2011 II ZR 18/10, ZIP 2011, 2253 Rn. 15; Urteil vom 11. Januar 2011 II ZR 157/09, ZIP 2011, 328 Rn. 21; Urteil vom 2. Dezember 1996 II ZR 243/95, GmbHR 1997, 501, 503; Urteil vom 13. Juli 1992 II ZR 269/91, BGHZ 119, 201, 206). aa) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts lässt sich danach Kreditunwürdigkeit nicht bereits damit verneinen, dass die Klägerin und der N e- beninter venient nicht vorgetragen hätten, dass die Schuldnerin am 7. Juni 1995, insbesondere angesichts der wenige Tage später am 14. Juni 1995 erbrachten Einlage des Beklagten in Höhe von 2,7 Mio. DM, überhaupt einen Kreditbedarf besessen habe. Wurde bereits eine Gesellschafterhilfe als Darlehen gewährt, kommt es entgegen dem Missverständnis des Berufungsgerichts für die U m- qualifizierung in eine eigenkapitalersetzende Leistung nicht darauf an, ob ein zusätzlicher Kreditbedarf der Gesellschaft bestand, um den Gesch äftsbetrieb fortführen bzw. wiederaufnehmen zu können, sondern darauf, ob die Schuldn e- rin sich den stehen gelassenen Kredit aus eigener Kraft hätte beschaffen kö n- nen. Dass die Schuldnerin Kreditbedarf im vorgenannten Sinn hatte, zeigt sich schon daran, da ss ihr der Beklagte bis zum 7. Juni 1995 Darlehen in Höhe von 9,95 Mio. DM gewährt hatte. bb) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich eine Kr e- ditunwürdigkeit auch nicht deshalb verneinen, weil letztlich der Beklagte mit seinem Vermögen hi nter der Gesellschaft gestanden und zur Stellung von S i- cherheiten bereit gewesen sei. Eine Gleichsetzung der Kreditgewährung durch einen Gesellschafter mit der Kreditgewährung durch einen außenstehenden Dritten ist rechtlich unzulässig (BGH, Urteil vom 13. Juli 1992 II ZR 269/91, BGHZ 119, 201, 209; Urteil vom 19. September 1988 II ZR 255/87, BGHZ 105, 168, 185). Es kommt vielmehr wie auch vom Berufungsgericht an anderer Stelle gesehen darauf an, ob die Schuldnerin ihren Kreditbedarf aus 16 17 - 8 - eigener Kra ft, also ohne die Leistung des Gesellschafters, decken konnte (BGH, Urteil vom 24. September 2013 II ZR 39/12, ZIP 2013, 2400 Rn. 31), um ihre Kreditwürdigkeit annehmen zu können. Die Begründung der Kreditwü r- digkeit der Schuldnerin durch das Berufungsger icht, wonach letztlich der B e- klagte mit seinem Vermögen hinter der Gesellschaft gestanden habe und zur Stellung von Sicherheiten bereit gewesen sei, steht damit im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und ist ungeeignet, um eine Kredi t- würd igkeit der Schuldnerin annehmen zu können. 2. Das Berufungsurteil ist auch nicht aus anderen Gründen richtig. Die Klägerin hat nach Erlass des ersten Revisionsurteils ausreichende Tatsachen dafür vorgetragen, dass die Schuldnerin am Stichtag kreditunwü rdig war und die Darlehen des Beklagten deshalb eigenkapitalersatzrechtlich gebunden w a- ren. Für die Beurteilung der Kreditunwürdigkeit durch einen wirtschaftlich denkenden außenstehenden Kreditgeber ist u.a. eine bereits seit längerem b e- stehende, anstei gende rechnerische Überschuldung einer GmbH von wesentl i- cher Bedeutung (BGH, Urteil vom 11. Januar 2011 II ZR 157/09, ZIP 2011, 328 Rn. 21; Urteil vom 23. Februar 2004 II ZR 207/01, ZIP 2004, 1049, 1052). Hingegen spricht es gegen die Kreditunwürdigkei t, wenn die Gesellschaft noch über Vermögensgegenstände verfügt, die ein außenstehender Kreditgeber als Sicherheit akzeptieren würde (BGH, Beschluss vom 5. November 2007 II ZR 298/06, ZIP 2008, 218 Rn. 2). Die Klägerin hat Tatsachen dafür vorgetragen, dass die Schuldnerin am Stichtag kreditunwürdig war. In den Schriftsätzen vom 9. Januar 2015 und vom 21. Mai 2015 hat die Klägerin unter Beweisantritt durch Einholung eines Sac h- verständigengutachtens sowie unter Verweis auf ihre Darstellung der Entwic k- 18 19 20 - 9 - lun g der Vermögenslage der Schuldnerin vorgetragen, dass diese den zur Wi e- deraufnahme und Fortführung ihres Geschäftsbetriebs erforderlichen Kreditb e- darf nicht aus eigener Kraft decken konnte. Die Schuldnerin sei danach von 1989 bis 2001 durchgehend in Höhe v on mehreren Millionen DM überschuldet gewesen. Am maßgeblichen Stichtag, dem 7. Juni 1995, habe eine rechner i- sche Überschuldung der Schuldnerin in Höhe von 6.887.596 DM bestanden, die sich am 7. Dezember 1999 dem Tag der Zinszahlung an den Beklagten au f 10.829.433 DM belaufen habe. Stille Reserven oder sonstige aus der Handel s- bilanz nicht ersichtliche Vermögenswerte seien nicht vorhanden gewesen. Mangels der Möglichkeit, selbst eigene Sicherheiten zu stellen, sei die Schul d- nerin auch nicht in der Lage g ewesen, ihren Kreditbedarf aus eigener Kraft zu decken. III. Damit ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO), damit in der wiede r- eröffneten Berufungsinstanz Feststellungen zu einer Kreditunwürdigkeit der Schuldnerin getroffen werden können. Sollte das Berufungsgericht zur Kr e- ditunwürdigkeit der Schuldnerin vom Stichtag, dem 7. Juni 1995, bis zum Zei t- punkt der Zinszahlung am 7. Dezember 1999 (vgl. dazu BGH, Urteil vom 24. September 20 12 II ZR 39/12, ZIP 2013, 2400 Rn. 15, 33) gelangen, wird es auch die erforderlichen Feststellungen zu den subjektiven Voraussetzungen bei dem Beklagten für eine Umqualifizierung seiner Darlehensforderung in ha f- tendes Eigenkapital zu treffen haben (vgl. BGH, Urteil vom 24. September 2012 II ZR 39/12, ZIP 2013, 2400 Rn. 34). Die Zurückverweisung gibt dem Berufungsgericht ferner Gelegenheit, sich sofern es darauf noch ankommt im Rahmen der Prüfung der Überschu l- dung der Schuldnerin mit den in der Re vision vorgebrachten Einwendungen der Klägerin und ihres Nebenintervenienten gegen die Annahme einer positiven 21 22 - 10 - Fortführungsprognose der Schuldnerin auseinanderzusetzen. Das Berufung s- gericht hat seiner Prüfung, ob die Schuldnerin am 7. Juni 1995 überschulde t war, zutreffend den zweistufigen Überschuldungsbegriff zu Grunde gelegt. Bei Ansprüchen, die tatbestandlich auf einer Überschuldung aufbauen, ist der zwe i- stufige Überschuldungsbegriff maßgeblich, wenn die Haftung an eine angebl i- che Überschuldung vor dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung am 1. Januar 1999 anknüpft (BGH, Urteil vom 15. März 2011 II ZR 204/09, ZIP 2011, 1007 Rn. 30 mwN). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt eine positive Fortführungsprognose in subjektiver Hinsicht den Fortführungswillen des Schuldners bzw. seiner Organe und in objektiver Hinsicht die sich aus einem aussagekräftigen Unternehmenskonzept herzuleitende Lebensfähigkeit des Unternehmens voraus. Dem schlüssigen und realisierbaren Unternehmensko n- zept muss grund sätzlich ein Ertrags - und Finanzplan zugrunde liegen, der für einen angemessenen Prognosezeitraum aufzustellen ist (BGH, Urteil vom 18. Oktober 2010 II ZR 151/09, ZIP 2010, 2400 Rn. 13; Beschluss vom 9. Oktober 2006 II ZR 303/05, ZIP 2006, 2171 Rn. 3). Die objektive Überl e- bensfähigkeit der Gesellschaft kann sich zwar auch aus den übrigen Umstä n- den ergeben (BGH, Urteil vom 15. März 2011 II ZR 204/09, ZIP 2011, 1007 Rn. 31; Urteil vom 18. Oktober 2010 II ZR 151/09, ZIP 2010, 2400 Rn. 13; Urteil vom 13 . Juli 1992 II ZR 269/91, BGHZ 119, 201, 215). Das Berufungsu r- teil lässt jedoch nicht erkennen, dass sich die die künftige Ertragskraft der Schuldnerin begründenden Umstände, die a uf der Beurteilung von Fakten und der Einschätzung künftiger Entwicklunge n der Gesellschaft, ihrer Absatz - und Gewinnchancen für ihre Produkte und der allgemeinen Wirtschafts - und Mark t- verhältnisse beruhen müssen (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 1995 II ZR 205/94, BGHZ 129, 136, 155), aus der von Prof. L . für das gesamte Ver mögen des Beklagten entwickelten Verwaltungsstrategie ergeben. Entgegen 23 - 11 - der Annahme des Berufungsgerichts ergibt sich noch keine positive Fortfü h- rungsprognose aus dem Umstand, dass es erst im Januar 2006 zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermö gen der Schuldnerin gekommen ist. Drescher Wöstmann Born Bernau V. Sander Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 11.11.2009 - 417 O 206/08 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 17.07.2015 - 11 U 248/09 -
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