ECLI:DE:BGH:2016:260116UIIZR394.13.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL II ZR 394/13 Verkündet am: 26. Januar 20 16 Stoll J ustiz hauptsekretärin als Urk undsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja GmbHG § 64 Satz 1 a) Bei der Beurteilung der Frage, ob gegen die Schuldnerin eine deren Inso l venzreife mit begründende Forderung bestanden hat, erstreckt sich die Rechtskraftwirkung einer späteren Feststellung dieser Forderung zur Insolvenztabelle nach § 178 Abs. 3 InsO nicht auf den Geschäftsführer der Schuldnerin; dessen Verhalten im Anmeldeverfahren kann aber eine im Rahmen der Tatsachenfeststellung (§ 286 Abs. 1 ZPO) zu berücksichtigende Indizwirkung haben. b) Wenn eine Zahlung an einen absonderungsberechtigten, durch eine Gesel l- schaftssicherheit besicherten Gläubiger geleistet wird, liegt ein Aktiventausch vor, soweit infolge der Zahlung die Gesellschaftssicherh eit frei wird und der Verwe r- tung zugunsten aller Gläubiger zur Verfügung steht; bei einem solchen Aktive n- tausch entfällt im wirtschaftlichen Ergebnis eine masseschädliche Zahlung (A n- schluss an BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 26). BGH, Urteil vom 26. Januar 2016 - II ZR 394/13 - OLG München LG München I - 2 - Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2016 durch den Vorsitzende n Richter Prof. Dr. Bergmann , die Richterin Caliebe und die Richter Dr. Drescher, Born und Sunder für Recht erkannt: Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 7. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 6. November 2013 in der Fassung des Berichtigungsb e- schlusses vom 19. Dezember 2013 im Koste npunkt und ins o- weit aufgehoben, als der Beklagte über den Betrag von 50.000 ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhan d- lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisions - und des Nichtzulassungs beschwerdeverfahrens, an das Ber u- fungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte war Geschäftsführer der C . GmbH (im Folgenden: Schuldnerin), über deren Vermögen auf Eigenantrag vom 26. März 2009 am 27. Mai 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Kläger ist zum Insolvenzverwalter bestellt. 1 - 3 - Die Schuldnerin unterhielt bei der O . bank AG L . (im Folgenden: O . b ank) ein debitorisch geführtes Kontokorrentkreditkonto mit einem Kredi t- rahmen vo und 8. Dezember 2005 trat die Schuldnerin der O . bank zur Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche aus der bankmäßigen G e- schäftsverbindung sämtliche bestehenden und k ünftigen Forderungen aus W a- renlieferungen und Leistungen ab. Der Kläger begehrt gemäß § 64 Satz 1 GmbHG Ersatz in Höhe von dem debitorischen Kontokorrentkreditkonto eingegangener Z ahlungen im U m- t- gegeben. Das Berufu ngsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewi e- sen. Mit seiner vom Senat insoweit zugelassenen Revision wendet sich der B e- klagte gegen die auf § 64 Satz 1 GmbHG gestützte Verurteilung. Entscheidungsgründe : Die Revision hat Erfolg. Sie führt im Umf ang der Anfechtung zur Aufh e- bung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Ber u- fungsgericht. I. Das Berufungsgericht (OLG München, GmbHR 2014, 139) hat zur B e- gründung seiner Entscheidung soweit für das Revisionsverfahren von Intere s- se im Wesentlichen ausgeführt: 2 3 4 5 - 4 - Die Schuldnerin sei, wie das Landgericht zu Recht angenommen habe, (spätestens) ab dem 12. Januar 2009 zahlungsunfähig gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei von einer Zahlungseinstellung der Schuldnerin auszugehen, die die V ermutung der Zahlungsunfähigkeit begründe (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO). Das Landgericht habe vier fällige und später zur Insolvenztabelle angemeldete Forderungen festgestellt, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht beglichen worden seien, nämlich die Forderungen der B . GmbH über 89.000 . M . GmbH über 28.463,64 . T . S . über 29.812,50 Ltd. über 84.162,80 erungen der C . M . GmbH und der R Ltd. hätten so nicht existiert, spreche der Umstand, dass der Beklagte als Geschäftsführer der Schuldnerin diesen beiden zur Tabelle angemeldeten Forderungen nicht wide r- spr ochen habe. Zum anderen verblieben, selbst wenn man die beiden Ford e- rungen ausblende, am 12. Januar 2009 fällige und bis zur Insolvenzeröffnung r- gebnis nichts ändern würde. Der Beklagte könne sich auch nicht darauf berufen, dass die vom Lan d- gericht h erangezogenen Forderungen nicht im Sinne von § 17 InsO fällig gew e- sen seien, weil insofern (faktische) Stundungsabreden mit den Gläubigern b e- standen hätten. Konkrete Stundungsabreden habe der Beklagte nicht vorgetr a- gen. Aus seinem Vortrag ergebe sich vielm ehr, dass die Gläubiger mit der Ge l- tendmachung ihrer Ansprüche in der Regel zugewartet hätten, bis die Schul d- nerin Einnahmen erzielt habe und Forderungen oft durch Teilleistung habe begleichen können. Dies stelle eine dauerhaft schleppende Zahlungsweis e dar, die zum Vorsichherschieben eines Zahlungsrückstands am Rande des finan z- wirtschaftlichen Abgrunds führe und ihrerseits ein Indiz für die Zahlungseinste l- lung sei. 6 7 - 5 - Beim Vorliegen derartiger Indizien bedürfe es keiner darüber hinausg e- henden Darlegung und Feststellung der genauen Höhe der gegen die Schul d- nerin bestehenden Verbindlichkeiten oder gar einer Unterdeckung in Höhe von mindestens 10 %. Damit werde dem Beklagten zwar nicht der Beweis abg e- schnitten, dass aufgrund kurzfristig realisierbarer Vermö genswerte tatsächlich keine Zahlungsunfähigkeit vorgelegen habe. Eine diesbezügliche pauschale Behauptung, die unter Sachverständigenbeweis gestellt werde, genüge aber nicht. Vielmehr hätte der Beklagte konkret vortragen müssen, welche kurzfristig realisie rbaren Vermögenswerte vorgelegen hätten. An dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ändere es nichts, wenn die G e- sellschafter der Schuldnerin anlässlich einer Gesellschafterversammlung A n- fang Dezember 2008 noch von einer gesicherten Liquidität der Schuldner in bis Juni 2009 ausgegangen und bereit gewesen seien, gegebenenfalls Kapital nachzuschießen, bzw. die O . bank die Kreditlinien weiter habe offenhalten wollen. Denn als die Insolvenz angestanden habe, hätten sich entsprechende Erwartungen als Trugschlus s erwiesen. Auch sei die Aktivierung angeblicher Forderungen von über einer Million Euro, insbesondere eines Darlehensrüc k- zahlungsanspruchs gegen eine US - Tochtergesellschaft, nicht gelungen. Die subjektiven Haftungsvoraussetzungen lägen ebenfalls vor. D em B e- klagten sei es jedenfalls nicht gelungen, die Vermutung fahrlässiger Unkenntnis der Insolvenzreife auszuräumen. Spätestens das auf dem Datenstand 5. Januar 2009 basierende Monatsreporting des Streithelfers für November 2008 hätte den Beklagten veranla ssen müssen, sein besonderes Augenmerk auf die Liqu i- ditätslage der Schuldnerin zu richten und sich, etwa durch Aufstellen eines Vermögensstatus, die erforderlichen Informationen und Kenntnisse zu verscha f- fen oder sich gegebenenfalls fachkundig beraten zu l assen. Ergänzend könne auf das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 28. Januar 2009 verwi e- 8 9 10 - 6 - sen werden, in dem ausgeführt werde, dass die Liquidität sehr angespannt sei, ein unvermindertes Anhalten der Krise sich schnell auswirken werde und R e- serven n icht vorhanden seien. Die Behauptung des Beklagten, der Streithelfer habe ein System installiert, mit dem Tag genau die Liquidität der Schuldnerin überprüft werden könne, sei zum einen zu pauschal und besage nichts darüber, welche konkreten Maßnahmen getro ffen worden seien. Zum anderen werde nicht behauptet, dass ein solches System auch zweckentsprechend eingesetzt worden sei. Mit der Prüfung der Insolvenzreife sei der Streithelfer nicht beau f- tragt gewesen. Der Anspruch aus § 64 Satz 1 GmbHG bestehe auc h in der geltend g e- machten Höhe. Der Beklagte habe zum einen die im Zeitraum vom 12. Januar bis zum 1. April 2009 geleisteten Auszahlungen von dem Konto der Schuldnerin bei der O . bank zu erstatten. Dass sich das Konto im Soll befunden habe, ändere ni chts, weil der Kontokorrentsaldo durch Globalzessionen zugunsten der Bank besichert gewesen sei. Durch die vom Konto geleisteten Zahlungen habe sich folglich der Umfang der der Sicherungsabrede unterfallenden Ford e- rungen zu Lasten der anderen Gläubiger erh öht. Des Weiteren habe der Beklagte die ab Eintritt der Insolvenzreife auf dem Konto der Schuldnerin eingegangenen Zahlungen zu erstatten. Der Za h- lungsbegriff des § 64 GmbHG erfasse auch Einzahlungen von Drittschuldnern auf ein debitorisches Konto der G esellschaft. In diesem Fall habe der G e- schäftsführer dafür Sorge zu tragen, dass die Zahlungen auf ein neu einzuric h- tendes, im Haben befindliches Konto erfolgen. Der Einwand des Beklagten, a n- gesichts der Sicherungsabtretung an die O . bank fehle es an ei ner Gläubige r- benachteiligung, greife letztlich nicht durch. Denn unstreitig sei die Schuldnerin weiterhin berechtigt gewesen, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Hä t- te sie diese auf ein anderes Konto eingezogen, wäre dies der O . bank gege n- 11 12 - 7 - über wirk sam und die zur Verteilung an die Gläubiger bereit stehende Masse größer gewesen. II. Das Berufungsurteil hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Schuldnerin sei ab dem 12. Januar 2009 zahlungsunfähi g und damit insolvenzreif gewesen, ist von Rechtsfehlern beeinflusst. 1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings d a- von ausgegangen, dass zur Darlegung der Zahlungsunfähigkeit die Aufstellung einer Liquiditätsbilanz entbehrlich is t, wenn eine Zahlungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) die gesetzliche Vermutung der Zahlungsunfähigkeit b e- gründet (BGH, Beschluss vom 26. Februar 2013 II ZR 54/12, GmbHR 2013, 482 Rn. 6; Urteil vom 12. Februar 2015 IX ZR 180/12, ZIP 2015 Rn. 18, j ew. mwN). Zahlungseinstellung ist dasjenige nach außen hervortretende Verhalten des Schuldners, in dem sich typischerweise ausdrückt, dass er nicht in der L a- ge ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Die tatsächliche Nichtza h- lung eines erheblich en Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Za h- lungseinstellung aus, auch wenn noch geleistete Zahlungen beträchtlich sind, aber im Verhältnis zu den fälligen Gesamtschulden nicht den wesentlichen Teil ausmachen. Sogar die Nichtzahlung einer ei nzigen Verbindlichkeit kann eine Zahlungseinstellung begründen, wenn die Forderung von insgesamt nicht unb e- trächtlicher Höhe ist. Haben im fraglichen Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs bestanden, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverf ahrens nicht beglichen worden sind, ist regelmäßig von einer Zahlungseinstellung au s- zugehen (BGH, Urteil vom 19. November 2013 II ZR 229/11, ZIP 2014, 168 Rn. 21; Urteil vom 20. November 2001 IX ZR 48/01, BGHZ 149, 178, 185; Urteil vom 30. Juni 2011 IX ZR 134/10, ZIP 2011, 1416 Rn. 12; Urteil vom 18. Juli 2013 IX ZR 143/12, ZIP 2013, 2015 Rn. 9). 13 14 - 8 - 2. Verfahrensfehlerhaft ist aber die in Anwendung dieser rechtlichen Grundsätze getroffene Feststellung des Berufungsgerichts, am 12. Januar 2009 hätten fällige Verbindlichkeiten der Schuldnerin zumindest in Höhe von über seien. a) Das Berufungsgericht hat letztlich offengelassen, ob zur fraglichen Zeit auch fällige Forderungen der C . M . GmbH in Höhe von 28.463,64 Ltd. über 84.162,80 Schuldnerin bestanden, da auch bei Nichtberücksichtigung dieser beiden Fo r- derungen ein zur Annahme der Zahlungseinstellung aus reichender Gesamtb e- trag von bis zur Insolvenzeröffnung unbeglichenen Verbindlichkeiten zu bejahen sei. Allerdings hat das Berufungsgericht erwogen, das unter Zeugenbeweis gestellte Bestreiten der beiden Forderungen durch den Beklagten für unerhe b- li ch zu halten, weil der Beklagte als Geschäftsführer der Schuldnerin der Fes t- stellung der betreffenden Forderungen zur Insolvenztabelle nicht widersprochen habe. In dem unterbliebenen Widerspruch hat das Berufungsgericht ein gewi s- ses Indiz dafür gesehen, da ss das nunmehrige Bestreiten eher ins Blaue hinein erfolge. Diese Erwägungen sind indes im Ergebnis nicht tragfähig. aa) Der Beklagte hat, worauf die Revision zu Recht hinweist, unter Da r- legung der hierzu getroffenen Absprachen eingewandt, dass die Ford erung der C . M . GmbH am 12. Januar 2009 nicht fällig gewesen sei. Die Erheblichkeit dieses Vorbringens kann ersichtlich nicht schon deshalb verneint werden, weil der Beklagte es einige Monate später nach der Eröffnung des Insolvenz verfahrens unterlassen hat, die zur Tabelle angemeldete Forderung als Geschäftsführer der Schuldnerin zu bestreiten. 15 16 17 18 - 9 - bb) Zur Forderung der R Ltd. hat der Beklagte, wie die Revision aufzeigt, im Einzelnen unter Beweisantritt vo rgetragen, dass diese Forderung nach der Verrechnung eines Garantiemängelanspruchs und weiterer Ansprüche, die sich unter Einbeziehung einer US - amerikanischen Tochterg e- sellschaft der Schuldnerin ergeben hätten, Anfang 2009 nicht (mehr) bestanden habe. Bei der Würdigung dieses Vorbringens kann der unterbliebene Wide r- spruch der Schuldnerin nach Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle zwar im Ergebnis berücksichtigt werden. Denn wenngleich sich die nach § 178 Abs. 3 InsO bestehende Rechtskraftwirkung der Feststellung zur Insolvenzta b- elle nicht auf Dritte wie den Geschäftsführer der Schuldnerin erstre ckt (vgl. MünchKomm - InsO/ Schumacher, 3. Aufl., § 178 Rn. 72), kann das Verhalten des Geschäftsführers im Anmeldeverfahren doch eine indizielle Bedeutung h a- ben, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkennt. Diese (mögliche) Indizwirkung ist jedoch erst im Rahmen der Tatsachenfeststellung (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) nach Durchführung einer gebotenen Beweiserhebung zu würd i- gen. e- richt hier in Betracht zieht, kann anzunehmen sei n, wenn eine Partei, gestützt auf bloße Vermutungen, ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen aufstellt (vgl. BGH, Urteil vom 4. März 1991 II ZR 90/90, WM 1991, 942, 946 f.; Urteil vom 29. Juli 2014 II ZR 353/12, BGHZ 202, 180 Rn. 60; Urteil vom 9. Dezember 2015 IV ZR 272/15, VersR 2016, 177 Rn. 24; Urteil vom 22. Dezember 2015 VI ZR 101/14, juris Rn. 41; Urteil vom 22. Januar 2016 V ZR 27/14, juris Rn. 48). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der Beklagte hat au f- grund eigener (behaupteter) Kenntnis konkreten Vortrag gehalten. In der auf entgegenstehende Indizien gestützten Bewertung dieses Vortrags als unerhe b- 19 20 - 10 - lich ohne Erhebung der angebotenen Beweise läge eine unzulässige vorwe g- genommene Beweiswürdigung. Im Übrigen kann die Annahme einer Zahlungseinstellung auf die unte r- bliebene Begleichung bestehender Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs nicht gestützt werden, wenn der Schuldner die Zahlungen verweigert hat, weil er die For derungen für unbegründet hielt (BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 IX ZR 188/98, ZIP 2001, 1155, 1156; Urteil vom 11. Februar 2010 IX ZR 104/07, ZIP 2010, 682 Rn. 42). b) Für das Revisionsverfahren ist danach allein auf die beiden weiteren Verbindlichkeit en der Schuldnerin abzustellen, die das Berufungsgericht ang e- führt hat, nämlich die Forderungen der B . der O . T . S . nicht in Abrede gestellt hat und die bis zur Insolvenzeröffnung nicht getilgt wo r- den sind. Insoweit hat der Beklagte eingewandt, dass die Forderungen nicht g e- mäß § 17 Abs. 2 InsO fällig gewesen seien, und er hat h ierzu, wie die Revision aufzeigt, behauptet, die Schuldnerin habe (u. a.) mit der B . GmbH und der O . T . S . Absprachen getroffen, nach denen die Schuldnerin deren Forderungen erst dann habe bezahlen müssen, wenn sie ihrerseits Geld von ihren Kunden erhalten habe. Für diese Behaupt ung hat der Beklagte Zeugenbeweis u.a. durch Benennung der für den jeweiligen Vertrag s- partner handelnden Personen angetreten. Diesen Beweisangeboten hätte das Berufungsgericht nachgehen mü s- sen. Soweit das Berufungsgericht dem Beklagten entgegengehalten hat, er h a- be keine konkreten Stundungsabreden vorzutragen vermocht, hat es entweder das Vorbringen des Beklagten nicht vollständig zur Kenntnis genommen oder 21 22 23 24 - 11 - überzogene Substantiierungsanforderungen gestellt. Nach ständiger Rech t- sprechung ist der Vortrag e iner Partei bereits dann hinreichend substantiiert, wenn sie Tatsachen anführt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Der Pflicht zur Substantiierung ist nur da nn nicht genügt, wenn das G e- richt aufgrund der Darstellung nicht beurteilen kann, ob die gesetzlichen V o- raussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfolgen erfüllt sind (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2012 II ZR 212/10, ZIP 2012, 1857 Rn. 4 mwN). D anach genügte hier die Darlegung der Vereinbarungen und ihres Inhalts; we i- tere Einzelheiten zum Abschluss der Vereinbarungen musste der Beklagte nicht vortragen. Das Berufungsgericht hat den Vortrag des Beklagten zu den mit den Li e- feranten getroffenen A bsprachen übergangen, indem es seinem Vorbringen nur entnommen hat, dass die Gläubiger mit der gerichtlichen Geltendmachung ihrer Ansprüche in der Regel zugewartet hätten, bis die Schuldnerin Einnahmen e r- zielte. Der Beklagte hat zwar auch auf das tatsächli che Verhalten der Liefera n- ten in der Vergangenheit verwiesen, die über längere Zeit offenstehende Ford e- rungen nicht zum Anlass für Mahnungen oder Liefereinschränkungen geno m- men hätten. Wenn das Berufungsgericht daraus kein überzeugendes Indiz für die vom B eklagten behaupteten Fälligkeitsabsprachen entnehmen wollte, so war es damit aber nicht der Verpflichtung enthoben, die für die Absprachen u n- mittelbar angebotenen Beweise zu erheben. Erwiese sich der Vortrag des Beklagten als zutreffend, könnte die A n- na hme einer Zahlungseinstellung ab dem 12. Januar 2009 nicht auf die unte r- bliebene Bezahlung der Forderungen der B . GmbH und der O . T . S . gestützt werden, da diese Forderungen dann noch nicht fällig (§ 17 Abs. 2 Ins O) gewesen wären (vgl. nur BGH, Urteil vom 25 26 - 12 - 20. Dezember 2007 IX ZR 93/06, ZIP 2008, 420 Rn. 25 mwN). Es handelte vom 14. Februar 2008 IX ZR 38/04, ZIP 2008, 706 Rn. 20 ff.; Urtei l vom 8. Januar 2015 IX ZR 203/12, ZIP 2015, 437 Rn. 20), sondern von der B e- hauptung des Beklagten ausgehend um eine unabhängig von konkreten L i- quiditätsproblemen für die Auftragsabwicklung allgemein getroffene Fälligkeit s- vereinbarung. III. Die Be rufungsentscheidung ist danach aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückzuve r- weisen, weil sie noch nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und 3 ZPO). Für das weitere Verfahren weist der S enat auf Folgendes hin: 1. Wenn auf der Grundlage der noch zu treffenden Feststellungen anz u- nehmen ist, dass die Schuldnerin im fraglichen Zeitpunkt fällige Verbindlichke i- ten erheblichen Umfangs hatte, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht beglichen worden sind, wird sich das Berufungsgericht vor Feststellung der Insolvenzreife gegebenenfalls noch mit dem Vorbringen des Beklagten zu einer damals in Aussicht stehenden Verbesserung der Liquiditätslage zu befa s- sen haben. Dieses Vorbringen erwe ist sich nicht jedenfalls nicht in vollem U m- fang für den hier insgesamt betroffenen Zeitraum - schon deshalb ohne weit e- g- Insolvenzverfa h- rens fortdauernde Nichtbegleichung erheblicher Verbindlichkeiten regelmäßig zur Annahme der Zahlungseinstellung und daraus folgend der Zahlungsunf ä- higkeit. Etwas anderes gilt aber dann, wenn zum fraglichen Zeitpunkt aufgrund konkreter Umstän de, die sich nachträglich geändert haben, angenommen we r- 27 28 29 - 13 - den konnte, der Schuldner werde rechtzeitig in der Lage sein, die Verbindlic h- keiten zu erfüllen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Oktober 2006 IX ZR 228/03, ZIP 2006, 2222 Rn. 28; MünchKomm - InsO/Eilenberger , 3. Aufl., § 17 Rn. 27b). Ist von einer Zahlungseinstellung auszugehen, bleibt dem Beklagten die Möglichkeit, die nach § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO bestehende Vermutung der Za h- lungsunfähigkeit zu widerlegen, indem er konkret vorträgt und gegebenenfalls bewe ist, dass eine Liquiditätsbilanz im maßgebenden Zeitraum für die Schul d- nerin eine Deckungslücke von weniger als 10 % ausweist (vgl. BGH, Beschluss vom 26. Februar 2013 II ZR 54/12, GmbHR 2013, 482 Rn. 12 mwN). Die bl o- ße, unter Sachverständigenbeweis gest ellte Behauptung genügt insoweit alle r- dings nicht, wie das Berufungsgericht zutreffend sieht. Der Geschäftsführer, der mit den finanziellen Verhältnissen der insolvent gewordenen GmbH aufgrund seiner Tätigkeit vertraut ist, ist vielmehr gehalten, zu einer Liquiditätsbilanz, die Zahlungsfähigkeit belegen soll, konkret vorzutragen. In eine etwaige Liquiditätsbilanz sind auf der Aktivseite neben den ve r- fügbaren Zahlungsmitteln auch die innerhalb von drei Wochen flüssig zu m a- chenden Mittel einzubeziehen (vgl . BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 IX ZR 123/04, BGHZ 163, 134, 138; Urteil vom 12. Februar 2015 IX ZR 180/12, ZIP 2015, 585 Rn. 18), wobei auch kurzfristig verfügbare Kr e- ditmittel zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2011 IX ZR 32 /10, juris Rn. 4; Haas in Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl., § 64 Rn. 38). Auch mit Hilfe einer Zahlungszusage der Gesellschafter, die sich g e- genüber ihrer GmbH verpflichten, die zur Erfüllung der jeweils fälligen Verbin d- lichkeiten benötigten Mittel zur Ver fügung zu stellen, kann die Zahlungsunfähi g- keit der GmbH vermieden werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der GmbH ein ungehinderter Zugriff auf die Mittel eröffnet wird oder die Gesellschafter i h- rer Ausstattungsverpflichtung tatsächlich nachkommen (BGH, U rteil vom 30 31 - 14 - 19. Mai 2011 IX ZR 9/10, ZIP 2011, 1111 Rn. 21; Beschluss vom 19. September 2013 IX ZR 232/12, WM 2013, 1995 Rn. 7). Ergibt die Liquid i- tätsbilanz eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Unterdeckung von 10 % oder mehr, ist regelm äßig von Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auszugehen . Das gilt nur dann nicht, wenn ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke zwar erst mehr als drei Wochen später, aber in absehbarer Zeit vo llständig oder fast vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist (BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 IX ZR 123/04, BGHZ 163, 134, 145 f . ; Urteil vom 12. Oktober 2006 IX ZR 228/0 3, ZIP 2006, 2222 Rn. 27; Urteil vom 27. März 2012 II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 10; Urteil vom 9. Oktober 2012 II ZR 298/11, BGHZ 195, 42 Rn. 8 mwN). 2. War die Schuldnerin im fraglichen Zeitraum zahlungsunfähig und d a- mit insolvenzreif, haftet d er Beklagte für die von ihm veranlassten Zahlungen, sofern er die gegen ihn streitende Vermutung, er habe schuldhaft gehandelt, nicht widerlegt. Von dem Geschäftsführer einer GmbH wird erwartet, dass er sich über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaf t stets vergewissert. Hierzu gehört in s- besondere die Prüfung der Insolvenzreife. Wenn der Geschäftsführer erkennt, dass die GmbH zu einem bestimmten Stichtag nicht in der Lage ist, ihre fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten vollständig zu bedienen, hat er die Za h- lungsfähigkeit der GmbH anhand einer Liquiditätsbilanz zu überprüfen. Erwe i- sen sich hierbei angestellte Prognosen trotz Aufwendung der gebotenen Sor g- falt nach Ablauf des maßgebenden Zeitraums von drei Wochen als unzutreffend mit dem Ergebnis , dass statt einer angenommenen Zahlungsstockung bereits Zahlungsunfähigkeit besteht, können zwischenzeitlich in der vertretbaren A n- 32 33 - 15 - nahme fortbestehender Zahlungsfähigkeit geleistete Zahlungen unverschuldet sein (vgl. BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 IX ZR 1 23/04, BGHZ 163, 134, 141). Der Geschäftsführer handelt fahrlässig, wenn er sich nicht rechtzeitig die erforderlichen Informationen und die Kenntnisse verschafft, die er für die Pr ü- fung benötigt, ob er pflichtgemäß Insolvenzantrag stellen muss. Dabei mu ss er sich, sofern er nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse verfügt, geg e- benenfalls fachkundig beraten lassen (BGH, Urteil vom 27. März 2012 II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 15; Urteil vom 19. Juni 2012 II ZR 243/11, ZIP 2012, 1557 Rn. 11 ff., jew. mwN). Der selbst nicht hinreichend sachkundige Geschäftsführer ist nur dann entschuldigt, wenn er sich unter umfassender Da r- stellung der Verhältnisse der Gesellschaft und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einer unabhängigen, für die zu kl ärenden Fragestellungen fac h- lich qualifizierten Person hat beraten lassen und danach keine Insolvenzreife festzustellen war. Die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften G e- schäftsleiters gebietet es zudem, das Prüfergebnis einer Plausibilitätskontrol le zu unterziehen (BGH, Urteil vom 27. März 2012 II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 16 ff. mwN). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war der Streithelfer nicht (ausdrücklich) mit der Prüfung der Insolvenzreife der Schuldnerin beauftragt. Hiera us folgt aber nicht notwendig, dass die (behauptete) fortdauernde Übe r- prüfung der Liquiditätslage durch den Streithelfer einen geringeren Erkenntni s- wert gehabt habe als die bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit an sich gebot e- ne Aufstellung einer Liquidität sbilanz. Der Beklagte hat, worauf die Revision hinweist, exemplarisch ein Monatsreporting vorgelegt und hierzu im Einzelnen vorgetragen. Hiermit wird sich das Berufungsgericht in der neu eröffneten Ve r- handlung gegebenenfalls näher zu befassen haben. Dem vo m Berufungsgericht als wesentlich angesehenen Umstand, dass der Beklagte unmittelbar vor dem 34 35 - 16 - (behaupteten) Eintritt der Zahlungsunfähigkeit im Urlaub gewesen sei, kommt in diesem Zusammenhang keine nachvollziehbare Bedeutung zu. Im Übrigen kann der Gesc häftsführer auch durch eine nicht ausdrücklich auf die Prüfung der Insolvenzreife bezogene Auftragserteilung an einen sac h- kundigen Dritten entlastet werden, wenn er sich nach den Umständen der Au f- tragserteilung unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt darauf verlassen durfte, die Fachperson werde im Rahmen der anderweitigen Aufgabenstellung auch die Frage der Insolvenzreife rechtzeitig prüfen und ihn gegebenenfalls unte r- ric h ten (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2012 II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 22; Urteil vom 28. April 2015 II ZR 63/14, ZIP 2015, 1220 Rn. 30). 3. Sollte das Berufungsgericht erneut zu dem Ergebnis kommen, dass der Beklagte gemäß § 64 Satz 1 GmbHG zum Ersatz der ab dem 12. Januar 2009 geleisteten Zahlungen verpflichtet ist, kann die Klag eforderung nicht mit der bisherigen Begründung in voller Höhe zugesprochen werden. a) Soweit die Auszahlungen von dem bei der O . bank geführten Konto der Schuldnerin betroffen sind, ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausg e- gangen, dass die Zahlun g von einem debitorisch geführten Bankkonto keinen bloßen, für die Gemeinschaft der Gläubiger unschädlichen Gläubigertausch bewirkt, wenn die Bank über freie Sicherheiten verfügt, die sie zu einer abg e- sonderten Befriedigung nach §§ 50 f. InsO berechtigen ( BGH, Urteil vom 25. Januar 2011 II ZR 196/09, ZIP 2011, 422 Rn. 26 mwN). Hiergegen erinnert die Revision auch nichts. b) Demgegenüber sind die auf dem Konto eingegangenen Zahlungen nicht ohne weiteres als Zahlungen im Sinne von § 64 Satz 1 GmbHG zu we rten. D er Einzug von Forderungen einer insolvenzreifen GmbH auf ein debitorisches Konto ist zwar, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, grundsätzlich 36 37 38 39 - 17 - eine masseschmälernde Zahlung im Sinne von § 64 Satz 1 GmbHG, weil dadurch das Aktivvermögen de r Gesellschaft zu Gunsten der Bank geschmälert wird (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 mwN). Die zwischen der Schuldnerin und der O . bank abgeschlossenen Globalabtr e- tungsverträge können die Annahme masseschmälernder Zahlungen du rch die Einziehung von Forderungen auf das debitorisch geführte Konto jedoch au s- schließen. aa) Wie der Senat nach der Entscheidung des Berufungsgerichts mit U r- teil vom 23. Juni 2015 (II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 12 ff.) entschieden hat, stellen der Ei nzug von Forderungen, die an die Bank zur Sicherheit abgetreten waren, auf einem debitorischen Konto der GmbH und die anschließende Ve r- rechnung mit dem Sollsaldo keine vom Geschäftsführer einer GmbH veranlas s- te masseschmälernde Zahlung im Sinn von § 64 Sat z 1 GmbHG dar, wenn vor Insolvenzreife die Sicherungsabtretung vereinbart und die Forderung der G e- sellschaft entstanden und werthaltig geworden ist. Der Geschäftsführer muss in solchen Fällen entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts die sicherungsa bgetretene Forderung ungeachtet der bestehenden Einziehungsermächtigung nicht durch Einziehung auf ein neu e r- öffnetes, kreditorisch geführtes Konto bei einer anderen Bank der Einziehung und Verrechnung auf dem debitorischen Konto entziehen, da eine solche U m- le i tung der Zahlungen auf ein anderes Konto nicht einem ordentlichen G e- schäftsgebaren entspräche (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 16 ff.). Da die eingezogene Forderung infolge der Sich e- rungsabtretung nicht mehr als freie Ma sse den Gläubigern zur gleichmäßigen Befriedigung zur Verfügung stand, verlangt auch der Zweck des Zahlungsve r- bots, die vorhandene Masse zu sichern, nicht, die Zahlung einzubehalten. Die Masse würde durch den Einzug von sicherungsabgetretenen Forderungen o hne 40 41 - 18 - Weiterleitung nicht nur erhalten, sondern vergrößert (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 18). bb) Wenn allerdings die vor Insolvenzreife zur Sicherheit abgetretene z u- künftige Forderung erst nach Eintritt der Insolvenzreif e entstanden ist oder wenn sie zwar vor Eintritt der Insolvenzreife entstanden, aber erst danach wer t- haltig geworden ist und der Geschäftsführer die Entstehung der Forderung oder deren Werthaltigwerden hätte verhindern können, liegt eine masseschmälernde L eistung durch die der Bank zugutekommende Zahlung grundsätzlich vor. Der Geschäftsführer kann zwar nicht verhindern, dass der Zessionar die ihm zur Sicherheit abgetretene Forderung nach Insolvenzreife verwertet. Er darf aber nicht bewirken, dass der Zessio nar zu Lasten der Masse nach Insolvenzreife noch eine werthaltige Forderung erwirbt, § 64 Satz 1 GmbHG (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 19). (1) Im Falle der Abtretung einer künftigen Forderung ist der Verfügung s- tatbestand mit dem Zustandekommen des Abtretungsvertrages abgeschlossen. Der Rechtsübergang auf den Gläubiger vollzieht sich jedoch erst mit dem En t- stehen der Forderung. Wenn wie hier die Abtretung bereits vor der Inso l- venzreife für künftige Forderungen vereinba rt wurde, kann gleichwohl eine Masseschmälerung eintreten, deren Ursache nicht in der Abtretungsvereinb a- rung, sondern darin liegt, dass die sicherungsabgetretene Forderung nicht mehr zugunsten des Vermögens der GmbH, sondern zugunsten des Zessionars en t- ste ht. Wenn der Geschäftsführer die Zession etwa durch die Kündigung des Kontokorrentvertrages oder das Entstehen der Forderung nach Eintritt der I n- solvenzreife verhindern kann, liegt daher im Ergebnis eine von ihm veranlasste Leistung an die Bank vor, we nn die Forderung nach der Sicherungsabtretung an die Bank entsteht und von ihr verwertet wird. Das betrifft vor allem Verträge, die die Schuldnerin nach Eintritt der Insolvenzreife eingeht und bei denen der 42 43 - 19 - Anspruch auf die Gegenleistung für eine Leistung der Schuldnerin aufgrund der Sicherungsabtretung der Bank zusteht (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 22 mwN). (2) Das gleiche gilt, wenn der Anspruch auf die Gegenleistung rechtlich zwar bereits entstanden ist, zulasten des Vermögens der Schuldnerin aber erst nach Eintritt der Insolvenzreife werthaltig gemacht wird, etwa indem die Schul d- nerin die von ihr vertraglich zugesagte Leistung erbringt. Die Masseschmäl e- rung liegt in diesen Fällen darin, dass die abgetretene Forderung zugunsten des Gläubigers werthaltig gemacht worden ist. Die Wertschöpfung geschieht dann zu Lasten der Gläubigergesamtheit bzw. der Masse und zugunsten des gesicherten Gläubigers (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 23). (3) D ie Darlegungs - und Beweislast dafür, dass die auf das Kontoko r- rentkonto eingezogenen Forderungen von der Globalzession erfasst und vor dem (vom Kläger zu beweisenden) Eintritt der Insolvenzreife entstanden bzw. werthaltig gemacht worden sind, liegt bei dem beklagten Geschäftsführer (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 34). cc) Soweit danach eine masseschmälernde Leistung durch die der Bank zugutekommende Zahlung in Betracht kommt, wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass eine Zahlung im Sinne von § 64 Satz 1 GmbHG auch ausscheidet, soweit infolge der Verminderung des Debetsaldos durch die Ei n- ziehung und Verrechnung einer Forderung weitere sicherungsabgetretene Fo r- derungen frei geworden sind (BGH, Urte il vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 25). Wenn eine Zahlung an einen absonderungsberechtigten, durch eine G e- sellschaftssicherheit besicherten Gläubiger geleistet wird, liegt ein Aktive n- 44 45 46 47 - 20 - tausch vor, soweit infolge der Zahlung die Gesellsc haftssicherheit frei wird und der Verwertung zugunsten aller Gläubiger zur Verfügung steht. Bei einem so l- chen Aktiventausch entfällt im wirtschaftlichen Ergebnis eine masseschädliche Zahlung. Wenn die Sicherheit in der Abtretung von Forderungen besteht, b e- wirkt eine Zahlung an den Zessionar einen solchen Aktiventausch, soweit info l- ge dieses Vorgangs sicherungsabgetretene werthaltige Forderungen frei we r- den und in das zur gleichmäßigen Befriedigung aller Gläubiger bestimmte Ve r- mögen der Gesellschaft gelangen (BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 II ZR 366/13, BGHZ 206, 52 Rn. 26 mwN). Im Streitfall liegt die Annahme eines Aktiventauschs in der eben b e- schriebenen Form nahe. Denn das Freiwerden sicherungsabgetretener Ford e- rungen infolge von auf das Konto bei der O . bank geleisteten Zahlungen en t- spricht spiegelbildlich der durch Auszahlungen von dem Konto nach den Fes t- stellungen des Berufungsgerichts bewirkten Inanspruchnahme freier Sicherhe i- ten in Gestalt globalzedierter Forderungen bzw. so die Formulierung de s Ber u- fungsgerichts der Erhöhung des Umfangs der der Sicherungsabrede unterfa l- lenden Forderungen. 4. Schließlich wird gegebenenfalls zu beachten sein, dass dem Bekla g- ten, wenn er aus § 64 Satz 1 GmbHG haften sollte, in dem Urteil vorzubehalten ist, na ch Erstattung an die Masse seine Rechte gegen den Kläger zu verfolgen; dabei deckt sich der ihm zustehende Anspruch nach Rang und Höhe mit dem Betrag, den der begünstigte Gesellschaftsgläubiger im Insolvenzverfahren e r- halten hätte (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2011 II ZR 196/09, ZIP 2011, 48 49 - 21 - 422 Rn. 30; Beschluss vom 5. November 2007 II ZR 262/06, WM 2008, 27 Rn. 9; Urteil vom 8. Januar 2001 II ZR 88/99, BGHZ 146, 264, 279). Bergmann Caliebe Drescher Born Sunder Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 07.01.2013 - 15 HKO 6647/12 - OLG München, Entscheidung vom 06.11.2013 - 7 U 571/13 -
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